Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Увольнение работника: порядок и документальное оформление.

Год:2009
Розничная:150.00 руб
НДС:не облагается


Введение

     
     Увольнение работников - обычная процедура, с которой сталкиваются абсолютно все работодатели. Один работник решил уволиться по собственному желанию, с другим трудовой договор прекращается по инициативе работодателя, трудовые отношения с третьим не могут продолжаться по причинам, не зависящим от воли сторон. Каждый случай увольнения требует правильного оформления. Одна ошибка в приказе об увольнении зачастую оказывается основанием для восстановления работника на работе, а это, в свою очередь, влечет для работодателя расходы на оплату вынужденного прогула и другие неблагоприятные последствия. Поэтому при расставании с работником очень важно соблюсти все формальности.
     
     Материал книги разделен на две части.
     
     В первой части обсуждаются вопросы оформления увольнения: составление приказа об увольнении, выдача трудовой книжки, расчет с работником. Во второй - процедура увольнения работников по основаниям, предусмотренным ст. 77 Трудового кодекса РФ, т.е. по общим основаниям прекращения трудового договора.
     
     

Глава 1. Оформление увольнения

     
     Действия работодателя, о которых пойдет речь ниже, только завершают процесс увольнения. Во многих случаях им предшествует значительная подготовительная работа, зависящая от конкретного основания прекращения трудового договора и описанная в гл. 2 книги.
     

1.1. День увольнения

     
     Днем увольнения по общему правилу является последний день работы (ч. 3 ст. 84.1 ТК РФ). Буквально это означает, что трудовой договор прекращается в последний день выполнения работником своих трудовых обязанностей. Именно эта дата фиксируется в приказе об увольнении и в трудовой книжке.
     
     Пример.
     
     Работник увольняется за прогул. Последний день, когда работник выполнял трудовую функцию, - 10 мая. Днем увольнения будет 10 мая.
     
     Пример.
     
     Работник увольняется за прогул. Он прогулял со 2 по 9 июня. 10 июня работник вышел на работу. Процедура привлечения к дисциплинарной ответственности заняла несколько дней, в течение которых работник продолжал исполнять трудовые обязанности. 16 июня издан приказ о наложении дисциплинарного взыскания в виде увольнения по подп. \"а\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Работник в этот день трудился. Днем увольнения будет 16 июня.
     
     Пример.
     
     Работник написал заявление об увольнении по собственному желанию. Срок предупреждения об увольнении истекает 9 марта. В этот день сотрудник вышел на работу. Работодатель должен оформить увольнение 9 марта.
     
     Исключением являются ситуации, когда за работником в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность). Тогда увольнение может быть оформлено в день, когда работник трудовые обязанности не исполнял.
     
     Пример.
     
     Работник находится на больничном. 12 мая он написал заявление об увольнении по собственному желанию. По мнению Роструда (см. письмо от 05.09.2006 N 1551-6), предупредить работодателя об увольнении работник может не только в период работы, но и во время нахождения в отпуске и в период временной нетрудоспособности. При этом дата предполагаемого увольнения может приходиться также на указанные периоды. 26 мая срок предупреждения об увольнении истек. К этому дню сотрудник не выздоровел и на работе не появился. Несмотря на отсутствие сотрудника на работе, работодатель должен оформить увольнение 26 мая.
     
     Пример.
     

     Предварительное следствие по уголовному делу длилось несколько месяцев. Работник все это время находился под стражей. Наконец, был вынесен приговор, согласно которому работник осужден к наказанию, исключающему продолжение прежней работы. Днем увольнения в этом случае будет являться день вступления в законную силу приговора суда (п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), а не последний день работы, предшествовавший заключению работника под стражу.
     
     Пример.
     
     Работник был отстранен от работы, поскольку не прошел медицинский осмотр. После этого выяснилось, что при заключении трудового договора он представил работодателю подложные документы. Работник может быть уволен в любой день после выявления указанного обстоятельства.
     
     Иногда определение дня увольнения вызывает трудности. Так, согласно ч. 3 ст. 79 ТК РФ трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, прекращается с его выходом на работу. Когда надо оформить увольнение: непосредственно в день выхода основного работника или накануне?
     
     Роструд считает, что днем увольнения в этом случае должен быть последний день работы по срочному трудовому договору, предшествующий дню выхода на работу основного сотрудника (см. письмо от 31.10.2007 N 4413-6). Чиновники уточняют: если работодатель был \"поставлен перед фактом\", т.е. до момента выхода основного работника не знал об этом, трудовую книжку увольняемому сотруднику он выдаст в первый рабочий день после выхода основного работника. В этот же день будут произведены и другие действия, связанные с увольнением (издан приказ, выплачены причитающиеся суммы и проч.).
     
     Рекомендуемый специалистами Роструда порядок увольнения, на наш взгляд, вызывает много вопросов. Что, например, делать, если основной работник предупредил о выходе на работу 15-го числа, работодатель уволил работника, трудящегося по срочному трудовому договору, 14-го, а основной работник передумал и на работе не появился? Кроме того, получается, что работодатель, зафиксировавший в качестве дня увольнения предыдущий день, но выдавший трудовую книжку и причитающиеся суммы только на следующий день, нарушил трудовое законодательство. Ведь трудовая книжка и причитающиеся суммы должны быть выданы в день увольнения (ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ).
     
     На наш взгляд, оформить увольнение работника, срок трудового договора которого прекратился в день выхода на работу сотрудника, которого он замещал, надо именно в этот день. Считать днем увольнения день, предшествующий дню выхода на работу замещаемого работника, нельзя, поскольку к этому моменту срок трудового договора еще не истек. Если замещаемый сотрудник так и не выйдет на работу, срочный трудовой договор с лицом, принятым для его замены, будет продлен.
     

     Сказанное подтверждают и решения некоторых судов (см. решение Ржевского городского суда Тверской области от 11.02.2005 N 269, а также Обобщение кассационной и надзорной практики Иркутского областного суда по искам о восстановлении на работе за 2007 год и первое полугодие 2008 года).
     
     Пример.
     
     Работник принят на работу по срочному трудовому договору для замещения женщины, находящийся в отпуске по уходу за ребенком. Женщина предупредила работодателя, что выйдет на работу 18 марта. Однако фактически она приступила к работе только 20 марта. Работник, принятый по срочному трудовому договору, должен быть уволен 20 марта. В этот день ему выдаются трудовая книжка и причитающиеся денежные суммы.
     

1.2. Приказ об увольнении

     
     Приказ об увольнении составляется по унифицированным формам N Т-8 или N Т-8а, утвержденным постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1.
     
     В строке (графе) форм N Т-8 и N Т-8-а \"Основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения)\" производится запись в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона, т.е. так же, как в трудовой книжке. При прекращении трудового договора по основаниям, предусмотренным ст. 77 ТК РФ, за исключением случаев расторжения трудового договора по инициативе работодателя и по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (пп. 4 и 10), в трудовую книжку вносится запись об увольнении со ссылкой на соответствующий пункт части первой указанной статьи.
     
     В строке (графе) \"Документ, номер и дата\" делается ссылка на документ, на основании которого готовится приказ и прекращается действие трудового договора с указанием его даты и номера (заявление работника, медицинское заключение, служебная записка, повестка в военкомат и другие документы). Если такого документа нет, строка остается незаполненной.
     

Пример заполнения унифицированной формы N Т-8

     


 

Унифицированная форма N Т-8
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 05.01.2004 N 1


 

Код


 

Форма по ОКУД

0301006

Закрытое акционерное общество \"Вереск\"

по ОКПО

40002544

(наименование организации)


 


 


 

Номер документа

Дата составления


 

ПРИКАЗ

123-45т

07.09.2009


 

(распоряжение)


 


 

о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)


 


 

Прекратить действие трудового договора от \"

31

\"

января

20

08

г. N

1

,


 

уволить \"

07

\"

сентября

20

09

г.


 


 


 

(ненужное зачеркнуть)


 


 

Табельный номер

Сумароков Алексей Дмитриевич

12987

(фамилия, имя, отчество)


 

отдел N 2

(структурное подразделение)

инженер-конструктор

(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации)


 


 

истечение срока трудового договора, пункт 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса

(основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения))

Российской Федерации


 

Основание (документ, номер, дата):


 


 

(заявление работника, служебная записка, медицинское заключение и т.д.)


 

Руководитель организации

Директор


 

Котов


 

Р.И. Котов


 

(должность)


 

(личная подпись)


 

(расшифровка подписи)


 

С приказом (распоряжением)
работник ознакомлен


Сумароков


\"


07


\"


сентября


20


09


г.


 

(личная подпись)


 

Мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа в письменной форме

(от \"


 

\"


 

20


 

г. N


 

) рассмотрено

    
Пример заполнения унифицированной формы N Т-8а

     


 

Унифицированная форма N Т-8а
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 05.01.2004 N 1


 

Код


 

Форма по ОКУД

0301021

Производственный кооператив \"Геодезист\"

по ОКПО

45561008

(наименование организации)


 


 


 

Номер документа

Дата составления


 


 

ПРИКАЗ

12

30.12.2009


 


 

(распоряжение)


 


 

о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)


 

Прекратить действие трудовых договоров с работниками (уволить) (ненужное зачеркнуть)


 


Фамилия, имя, отчество


Табельный номер


Структурное подразделение


Должность (специальность, профессия),


Трудовой договор


Дата прекращения (расторжения)


Основание прекращения (расторжения)


Документ, номер, дата

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен.


 


 


 

разряд, класс (категория) квалификации

номер

дата его заключения

трудового договора (увольнения)

трудового договора (увольнения)


 

Личная подпись работника.
Дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Курочкин
Рахим Олегович

943

Администра-
тивный отдел

менеджер

12

07.07.2008

30.12.2009

по собственному желанию, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации

заявление от 12.12.2009

Курочкин

Серова Ольга Ивановна

852

Администра-
тивный отдел

менеджер

98

06.04.2009

30.12.2009

по собственному желанию, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации

заявление от 01.12.2009

Серова

Руководитель организации

Генеральный директор


 

Громов


 

Л.Д. Громов


 

(должность)


 

(личная подпись)


 

(расшифровка подписи)

Мотивированное мнение выборного профсоюзного органа в письменной форме

(от \"


 

\"


 

20


 

г. N


 

) рассмотрено


     Строка \"Мотивированное мнение выборного профсоюзного органа... рассмотрено\" заполняется, если увольнение невозможно без учета мнения профсоюза.
     
     Приказ обычно составляется в день увольнения. Однако он может быть издан и раньше. Никаких препятствий для этого нет. Если в дальнейшем увольнение по каким­либо причинам не состоится, приказ надо отменить. Для этого издается приказ в произвольной форме примерно следующего содержания: \"Приказ об увольнении работника такого-то за номером ... от ... отменить\".
     
     С приказом о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись. Если ознакомить работника с приказом не представляется возможным, в т.ч. в связи с тем, что он отказывается расписаться, на приказе делается соответствующая запись (ч. 2 ст. 84.1 ТК РФ). Вообще в иных подобных случаях ТК РФ предписывается составить акт (ч. 1 и 6 ст. 193, ч. 2 ст. 247). Поэтому, полагаем, кроме записи на приказе будет нелишним составить и акт о невозможности ознакомления с приказом (или акт об отказе от ознакомления с приказом).
     
     Запись на приказе о невозможности ознакомления с ним будет примерно такой: \"Ознакомить работника с настоящим приказом не представляется возможным по причине временной нетрудоспособности\".
     

Пример акта об отказе от ознакомления с приказом, оформляющим увольнение

     

Общество с ограниченной ответственностью \"Том\"

     (г. Надым, ул. Ленина, д. 13, корп. 2а)
     

Акт

16 ноября 2009 г.

N 987-к


Об отказе от подписания приказа, оформляющего увольнение

     
     Мы, генеральный директор ООО \"Том\" Л.Д. Галювинов, начальник отдела кадров Н.Н. Комарова и секретарь О.П. Шоколадова, составили настоящий акт о нижеследующем:
     
     1. Сегодня, 16 ноября 2009 г. в 13 часов 30 минут работнику П.Я. Петрову был представлен для ознакомления под роспись приказ об увольнении от 13 ноября 2009 г. N 56-у. П.Я. Петров от ознакомления с текстом приказа отказался без каких­либо объяснений.
     
     2. На приказе об увольнении на основании ч. 2 ст. 84.1 Трудового кодекса РФ соответствующая запись сделана начальником отдела кадров Н.Н. Комаровой.


 

Галювинов

/Л.Д. Галювинов/


 

Комарова

/Н.Н. Комарова/


 

Шоколадова

/О.П. Шоколадова/

     
     По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенные копии приказа (ч. 2 ст. 84.1 ТК РФ) и других документов, связанных с работой (ст. 62 ТК РФ). Копии любых документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и предоставляются работнику безвозмездно.
     
     Указания по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержденные постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1, предписывают прилагать к приказу об увольнении материально ответственного лица документ об отсутствии материальных претензий к работнику. Однако трудовое законодательство не обязывает делать это. Более того, работодатель имеет право предъявить к работнику претензии, связанные с возмещением причиненного вреда, в течение года со дня обнаружения ущерба (ч. 2 ст. 392 ТК РФ). Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождение стороны этого договора от материальной ответственности (ч. 3 ст. 232 ТК РФ). Следовательно, работодателю совсем не обязательно спешить с возмещением ущерба и решать этот вопрос до момента издания приказа об увольнении.
     
     На основании приказа об увольнении делается запись в личной карточке (форма N Т-2 или N Т-2ГС (МС)), лицевом счете (форма N Т-54 или N Т-54а), трудовой книжке, производится расчет с работником по форме N Т-61 \"Записка расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)\".
     

Пример заполнения унифицированной формы N Т-61

     


 

Унифицированная форма N Т-61
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1


 

Код


 

Форма по ОКУД

0301052

Автономная некоммерческая организация \"Протокол\"


 

по ОКПО

95214588

(наименование организации)

Трудовой договор

номер

6


 

дата

11.12.2008


 


 


 


 

Номер документа

Дата составления


 

ЗАПИСКА-РАСЧЕТ

1299

30.11.2009

при прекращении (расторжении)

трудового договора с работником (увольнении)


 


 

Табельный номер

Кондрушенко Давид Сергеевич

45

(фамилия, имя, отчество)


 

бухгалтерия

(структурное подразделение)

бухгалтер

(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации)


 

Трудовой договор прекращен (работник уволен) ненужное зачеркнуть \"

01

\"

декабря

20

09

г.


 

по собственному желанию, пункт 3 части первой ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации

(основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения))


 

приказом (распоряжением) от \"

30

\"

ноября

20

09

года


 

N

6


 


 

Использовано авансом


 

дней отпуска за период работы с \"

11

\"

декабря


 

2008

г.

Не использовано

14

по \"

10

\"

декабря


 

2009

г.


 


 

Работник кадровой службы

начальник


 

Бабочкин


 

О.О. Бабочкин


 

(должность)


 

(личная подпись)


 

(расшифровка подписи)


 

\"

30

\"

ноября

20

09

г.


Оборотная сторона формы NТ-61


Расчет оплаты отпуска


Расчетный период

Выплаты, учитываемые при исчислении среднего заработка, руб.


 

Количество

Средний дневной (часовой) заработок, руб.

год

месяц


 


 

календарных дней расчетного периода

часов расчетного периода


 

1

2

3


 

4

5

6

2008

декабрь

7000


 

352,8


 

359,98

2008

январь

10 000


 


 


 


 

2009

февраль

10 000


 


 


 


 

2009

март

10 000


 


 


 


 

2009

апрель

15 000


 


 


 


 

2009

май

10 000


 


 


 


 

2009

июнь

15 000


 


 


 


 

2009

июль

10 000


 


 


 


 

2009

август

10 000


 


 


 


 

2009

сентябрь

10 000


 


Количество дней отпуска



 

2009

октябрь

10 000


 


 

Сумма за отпуск,

2009

ноябрь

10 000


 

использовано авансом

не использовано

руб.



 


 


 


 

7

8

9


 


 


 


 


 

14

5039,72


 

Итого

127 000


 


 


 


 

    
Расчет выплат

     

Начислено, руб.

Удержано, руб.

Задолженность, руб.

Причитается к выплате сумма, руб.


 


 


 

всего

налог на доходы


 

всего

за организацией

за работником


 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



500



 


 



500



0


 



0



5539,72


 



5539,72

    

К выплате сумма

пять тысяч пятьсот тридцать девять


 

(прописью)


 

руб.

72

коп.

(

5539

руб.

72

коп.)


 

(цифрами)


 

по платежной ведомости (расходному ордеру) N

12

от \"

01

\"

декабря

20

09

г.

Бухгалтер

Крупина


 

Л.И. Крупина


 

(личная подпись)


 

(расшифровка подписи)

     
     В личной карточке заполняется раздел XI. В строку \"Основание прекращения трудового договора (увольнения)\" переносится запись из приказа об увольнении. Запись заверяется подписью работника.
     
     В записке­расчете фиксируются сумма компенсации за неиспользованный отпуск и начисленная к моменту увольнения заработная плата (или другие выплаты). При расчете среднего заработка для выплаты компенсации за неиспользованный отпуск в гр. 3 показывается общая сумма выплат, начисленных работнику за расчетный период согласно правилам исчисления среднего заработка. В связи с изменениями порядка исчисления среднего заработка для оплаты отпуска и выплаты компенсации за неиспользованный отпуск работникам с суммированным учетом гр. 5 в настоящее время не заполняется. В графе 4 указывается количество календарных (рабочих) дней, приходящихся на отработанное время в расчетном периоде. Календарные дни указываются, если компенсация выплачивается за отпуск, предоставляемый в календарных днях. Количество календарных дней подсчитывается по правилам п. 10 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 (далее - Положение N 922). Каждый полностью отработанный месяц принимается за 29,4 дня, а количество календарных дней в неполных месяцах подсчитывается путем деления 29,4 на количество календарных дней данного месяца и умножения на количество календарных дней, приходящихся на время, отработанное в данном месяце.
     
     Рабочие дни указываются, если компенсация полагается за отпуск, предоставляемый в рабочих днях. Рабочие дни определяются по календарю шестидневной рабочей недели (п. 11 Положения N 922).
     
     Из указаний по заполнению записки­расчета можно сделать вывод: для определения размера удержаний за неотработанные дни предоставленного авансом отпуска необходимо подсчитывать средний заработок. Но при удержании работник возмещает излишне выплаченные ему ранее суммы отпускных. Поэтому рассчитывать средний заработок заново не надо. Достаточно знать, какое количество дней предоставленного авансом отпуска не являются отработанными. Количество неотработанных дней отпуска умножается на средний дневной заработок, на основании которого была определена сумма отпускных. Полученный результат представляет собой удерживаемую сумму.
     

1.3. Выдача трудовой книжки

     
     В день увольнения работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку (ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ) с внесенной в нее записью об увольнении.
     
     При увольнении работника все записи, внесенные в его трудовую книжку за время работы у данного работодателя, заверяются подписью работодателя или лица, ответственного за ведение трудовых книжек, печатью работодателя и подписью самого работника (п. 35 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 N 225, далее - Правила ведения трудовых книжек).
     
     Учтите: трудовые книжки ведутся только по основному месту работы (ч. 3 ст. 66 ТК РФ). Поэтому при увольнении с работы по совместительству соответствующая запись в трудовую книжку работника (по его желанию) вносится работодателем по основному месту работы. Основанием для такой записи является документ, подтверждающий работу по совместительству (п. 20 Правил ведения трудовых книжек).
     
     Эта запись будет заверена печатью и подписями работодателя и работника после увольнения с основного места работы.
     

Пример заполнения трудовой книжки при увольнении работника

     
     Иванова была принята на работу в ООО \"Парус\" 18 января 2009 года на должность главного бухгалтера. 28 сентября она устроилась в качестве внешнего совместителя в ЗАО \"Союз\" на должность финансового директора. Из ООО \"Парус\" Иванова уволилась 28 декабря 2009 года. Работа в качестве совместителя в ЗАО \"Союз\" после увольнения из ООО \"Парус\" не становится для Ивановой основной \"автоматически\" (см. письмо Роструда от 22.10.2007 N 429961).
     
     29 декабря 2009 года Иванова уволилась из ЗАО \"Союз\", а 31 декабря поступила на работу в качестве основного работника в ЗАО \"Мак\" на должность заместителя генерального директора по общим вопросам. Трудовая книжка Ивановой будет выглядеть так:
     

     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись


1

2

3

4


 


 


 


 

Общество с ограниченной
ответственностью \"Парус\"


 

1

18

01

2009

Принята на должность главного бухгалтера

Приказ от 18.01.2009 N 12к

2

28

09

2009

Принята по совместительству в Закрытое акционерное общество \"Союз\" на должность финансового директора

Распоряжение от 25.09.2009 N 145/1

3

28

12

2009

Уволена по собственному желанию, п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ

Приказ от 27.12.2009 N 99к


 


 


 


 

Кудряшова Печать


 


 


 


 


 

Иванова


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Закрытое акционерное
общество \"Мак\"


 

4

31

12

2009

Принята на должность заместителя генерального директора по общим вопросам

Распоряжение от 31.12.2009 N 1

5

29

12

2009

Уволена из Закрытого акционерного общества \"Союз\" по соглашению сторон, п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ

Приказ от 24.12.2009 N 12/12

     
     Записи 1-3 внесены и заверены печатью ООО \"Парус\"; записи 4 и 5 (и другие, сделанные ЗАО \"Мак\") будут заверены печатью ЗАО \"Мак\" при увольнении Ивановой из этой организации. Запись о принятии на работу по совместительству в ЗАО \"Союз\" сделана по месту основной работы в ООО \"Парус\", а запись об увольнении из ЗАО \"Союз\" - по месту основной работы в ЗАО \"Мак\".
     
     Если трудовая книжка заполнялась на государственном языке Российской Федерации и на государственном языке республики в составе Российской Федерации, заверяются оба текста (п. 35 Правил ведения трудовых книжек). Это означает, что после записи об увольнении на русском языке ставятся печать работодателя и подписи сторон. Потом производится запись на государственном языке республики в составе Российской Федерации, дублирующая русский текст, которая также заверяется печатью работодателя и подписями сторон.
     

1.3.1. Если в день увольнения сотрудник не работал

     
     Бывает, что трудовую книжку выдать в день увольнения не представляется возможным в связи с отсутствием работника на работе или его отказом от получения трудовой книжки. Предположим, работник, находясь в отпуске, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Дата увольнения также приходится на время отпуска. Это вполне допустимо (ч. 3 ст. 84.1 ТК РФ; письмо Роструда от 05.09.2006 N 1551-6). Выходить из отпуска для получения трудовой книжки работник не обязан. В таком и иных случаях, когда работник отсутствует на работе в день увольнения, работодателю следует направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте (ч. 6 ст. 84.1 ТК РФ). Уведомление направляется по почте заказным письмом с описью вложения. Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. В части 6 ст. 84.1 ТК РФ речь идет и о ситуациях, когда работник в день увольнения работал, но по каким­либо причинам отказался от получения трудовой книжки.
     
     Пример.
     
     Сотрудник увольняется 23 января. В этот день он вышел на работу, получил причитающиеся на момент увольнения денежные суммы, а забрать трудовую книжку отказался. Работодателю в день увольнения надо направить бывшему сотруднику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте.
     
     Составление акта о невозможности вручения трудовой книжки в день увольнения не освобождает работодателя от обязанности направить работнику уведомление (см. определение Рязанского областного суда от 08.04.2009 N 33483).
     
     В случаях, когда день прекращения трудового договора не совпадает с днем увольнения, работодатель, на наш взгляд, должен направить уведомление в день оформления увольнения или на следующий день, хотя в ст. 84.1 ТК РФ об этом прямо не говорится.
     
     Пример.
     
     Работник увольняется за прогул. День увольнения, т.е. последний день работы - 20 сентября. День оформления увольнения - 28 сентября. В этот день сотрудник на работе не появился. 28 сентября работодатель должен направить работнику уведомление о необходимости явиться для получения трудовой книжки либо дать согласие на отправление ее по почте.
     
     Нельзя направлять трудовую книжку по почте до получения ответа работника на соответствующее уведомление работодателя (см. Обзор кассационной практики Верховного Суда Республики Коми по гражданским делам за март 2007 года; дело N 33757 Эжвинского районного суда г. Сыктывкара).
     

     Работник, не получивший вовремя трудовую книжку, имеет право обратиться к работодателю с письменным заявлением о ее выдаче. Работодатель обязан выдать трудовую книжку в течение трех дней со дня обращения работника с письменным заявлением. Указанное правило действует независимо от того, направлялось ли работнику уведомление о необходимости получения трудовой книжки (ч. 6 ст. 84.1 ТК РФ). Если работник после получения уведомления дал письменное согласие на отправление трудовой книжки по почте, работодатель, руководствуясь приведенной выше нормой, должен выслать трудовую книжку также не позднее трех дней со дня получения письменного согласия работника.
     

1.3.2. Задержка выдачи трудовой книжки

     
     Задержка выдачи трудовой книжки имеет место, если работодатель:
     
     - нарушил срок выдачи трудовой книжки;
     
     - нарушил срок направления уведомления о необходимости явиться для получения трудовой книжки либо дать согласие на отправление ее по почте (см. п. 3 раздела \"Вопросы, связанные с применением законодательства о труде\" справки Кемеровского областного суда от 01.02.2005 N 0119/132 о практике рассмотрения судами области гражданских дел в 2004 году по кассационным и надзорным данным);
     
     - отправил книжку по почте без получения согласия работника;
     
     - выдал трудовую книжку без записи об увольнении.
     
     Пример.
     
     Работник был уволен 22 августа. В день увольнения начальник отдела кадров трудовую книжку работнику не отдал, ссылаясь на то, что она не оформлена надлежащим образом из-за отсутствия руководителя организации, у которого хранится печать. Получить трудовую книжку уволенный сотрудник смог только через неделю после увольнения. Работодатель допустил задержку выдачи трудовой книжки.
     
     Пример.
     
     Работник был уволен 1 апреля. В день увольнения он не работал. За трудовой книжкой он пришел только 10 мая. Секретарь приняла письменное заявление бывшего работника о необходимости выдачи трудовой книжки, но не передала его директору вовремя. В результате работник получил трудовую книжку 2 июня. Работодатель задержал выдачу трудовой книжки.
     
     Пример.
     
     Сотрудница была уволена 4 октября. В день увольнения она не работала в связи с временной нетрудоспособностью. Работодатель направил ей уведомление о необходимости явиться для получения трудовой книжки либо дать согласие на отправление ее по почте только 2 декабря. Работодатель нарушил требования закона.
     
     Пример.
     
     Трудовой договор с работником был прекращен 1 мая. Работник в день увольнения не работал. В этот же день ему было направлено уведомление о необходимости получения трудовой книжки. Работник согласился на отправление трудовой книжки по почте. Работодатель выслал работнику трудовую книжку без записи об увольнении. Получив трудовую книжку, работник обратился к бывшему работодателю с требованием о внесении записи. Запись была внесена только 1 июня. Работодатель несет ответственность за задержку выдачи трудовой книжки.
     
     Период задержки выдачи трудовой книжки (период вынужденного прогула) исчисляется со дня, следующего за днем, когда работодатель должен был выдать трудовую книжку или направить уведомление о необходимости ее получения, по день получения работником трудовой книжки или по день отправки уведомления. Со дня отправки уведомления работодатель не несет ответственность за задержку трудовой книжки.
     
     Пример.
     
     Трудовой договор расторгнут 5 апреля. В день увольнения трудовая книжка не выдана, поскольку сотрудник отсутствовал на работе. Уведомление о необходимости получения трудовой книжки направлено работнику только 10 апреля. Задержка выдачи трудовой книжки составляет пять дней.
     
     Задержка выдачи трудовой книжки влечет материальную ответственность работодателя перед работником. Работодатель в силу ст. 234 ТК РФ обязан возместить работнику не полученный им заработок - оплатить вынужденный прогул (п. 35 Правил ведения трудовых книжек). За дни задержки выдачи трудовой книжки работодатель выплачивает уволенному работнику средний заработок, который исчисляется в порядке, предусмотренном ст. 139 ТК РФ (п. 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2, далее - постановление N 2).
     
     Пример.
     
     Смирнова уволена 22 января. В день увольнения она работала, но трудовую книжку ей отдали только 23 февраля. По графику Смирновой на период с 23 января по 23 февраля приходится 20 рабочих дней. Расчетным периодом будет прошлый год - с 1 января по 31 декабря. Сумма начисленной за этот период зарплаты - 190 000 руб. В расчетном периоде работница отработала 250 дней. Тогда оплата вынужденного прогула составит: 190 000 руб. : 250 дн. х 20 дн. = 15 200 руб.
     
     Если у работника суммированный учет рабочего времени, и определить количество часов в периоде, подлежащем оплате, не представляется возможным, поскольку график после увольнения не составляется, оплатить вынужденный прогул надо исходя из нормального количества рабочих часов в этом периоде.
     
     Пример.
     
     Гражданин Николаев уволен из ООО \"Сок\" 1 декабря 2009 г. Трудовую книжку ему отдали только 19 декабря. Николаеву был установлен суммированный учет при 40-часовой рабочей неделе. Его средний часовой заработок, определенный по правилам ст. 139 ТК РФ, составил 130 руб. Норма рабочего времени на определенные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, исходя из следующей продолжительности ежедневной работы: при 40-часовой рабочей неделе - восемь часов, в предпраздничные дни - семь часов (п. 2 разъяснения Минтруда России от 29.12.1992 N 5 \"О некоторых вопросах, возникающих в связи с переносом выходных дней, совпадающих с праздничными днями\"). На период со 2 по 19 декабря по графику пятидневной рабочей недели с выходными в субботу и в воскресенье приходится 13 рабочих дней. Предпраздничных дней нет. Норма рабочего времени в этом периоде составила 104 часа (8 ч х 13 дн.). Следовательно, ООО \"Сок\" должно выплатить работнику 13 520 руб. (130 руб. х 104 ч).
     
     Как разъяснил Верховный Суд РФ, средний заработок за время вынужденного прогула не уменьшается на суммы, которые работник получал у другого работодателя, независимо от того, работал у него работник на день увольнения или нет, а также на суммы пособия по временной нетрудоспособности, выплаченные в пределах срока оплачиваемого прогула, пособия по безработице, полученного в период вынужденного прогула (п. 62 постановления N 2).
     
     Пример.
     
     В условиях предыдущего примера предположим, что после увольнения из ООО \"Сок\" Николаев устроился на работу по совместительству в ЗАО \"Компот\" (в качестве основного работника он устроиться не мог, поскольку трудовой книжки у него не было), где за время задержки трудовой книжки ему было начислено 2500 руб. Несмотря на это, оплата вынужденного прогула все равно составит 2990, а не 490 руб. (2990 - 2500).
     
     Кроме оплаты вынужденного прогула Правила ведения трудовых книжек (п. 35) предписывают внести в трудовую книжку исправления. При задержке ее выдачи днем увольнения считается день, когда трудовая книжка фактически выдана работнику. О новом дне увольнения издается приказ, который является основанием для внесения записи в трудовую книжку (его реквизиты указываются в гр. 4).
     
     Внесенная ранее запись признается недействительной в порядке, предусмотренном п. 30 Правил ведения трудовых книжек и п. 1.2 Инструкции по заполнению трудовых книжек.
     
     Пример.
     
     Котов уволен по собственному желанию 30 ноября 2009 года. Однако трудовую книжку по вине работодателя получил только 18 декабря 2009 года. Внесенная ранее запись об увольнении должна быть исправлена.

     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись


1

2

3

4


 


 


 


 

Общество с ограниченной ответственностью
\"Скала\"


 

...

...

...

...

...

...

10

30

11

2009

Уволен по собственному желанию, п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ

Приказ от 30.11.2009 N 32


 


 


 


 

Сикорский


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

11

18

12

2009

Запись за номером 10 недействительна. Уволен по собственному желанию, п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ

Приказ от 18.12.2009 N 55/1


 


 


 


 

Сикорский


 


 


 


 


 

Котов


 


 


 


 


 


 


 

     
     Если задержка выдачи трудовой книжки не помешала трудоустройству работника на новое место работы, вынужденный прогул отсутствует (см. постановление Челябинского областного суда от 23.07.2008 N 44г­65/2008, Бюллетень судебной практики по гражданским делам Свердловского Областного суда (III квартал 2007 года), утвержденный постановлением Свердловского областного суда от 24.10.2007; определение Свердловского областного суда от 19.07.2007 N 335241/2007).
     
     В случаях, когда работник не настаивает на \"перенесении\" даты увольнения, работодатель должен ограничиться лишь оплатой вынужденного прогула (по аналогии с ч. 3 ст. 394 ТК РФ; см. ч. 3 ст. 11 Гражданского процессуального кодекса РФ).
     
     Работодатель не несет ответственность за задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному подп. \"а\" п. 6 ч. 1 ст. 81 (прогул) или п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ (осуждение к наказанию, исключающему продолжение работы), и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания беременности в соответствии с ч. 2 ст. 261 ТК РФ. Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки только за период времени со дня увольнения до дня оформления увольнения, поскольку в день оформления увольнения он обязан выдать трудовую книжку или направить уведомление о необходимости ее получения.
     
     Пример.
     
     Трудовой договор, заключенный на определенный срок, был продлен до дня окончания беременности. Работница ушла в отпуск по беременности и родам. Ребенок родился 3 сентября. Работодатель узнал о факте окончания беременности 19 сентября. В этот день было оформлено увольнение работницы. Дата увольнения - 3 сентября. Работница в день оформления увольнения не работала. 28 сентября ей было направлено уведомление о необходимости получения трудовой книжки. За период с 4 по 19 сентября работодатель ответственность за задержку выдачи трудовой книжки не несет. А вот за период с 20 по 28 сентября он должен нести ответственность за задержку выдачи трудовой книжки.
     

1.3.3. Внесение в трудовую книжку неправильной записи об увольнении

     
     Если запись в трудовой книжке уволенного оказалась неправильной, она должна быть исправлена внесшим ее работодателем или другим работодателем на основании официального документа работодателя, допустившего ошибку (п. 27 Правил ведения трудовых книжек).
     
     Пример.
     
     Работник уволен по собственному желанию. В трудовой книжке была сделана ссылка на ст. 80 ТК РФ. Запись надлежит исправить. Сделать это должен бывший или новый работодатель на основании, например, заверенной копии приказа об увольнении.
     
     Если организация, которая произвела неправильную или неточную запись, реорганизована, исправление производится ее правопреемником, а в случае ликвидации организации - работодателем по новому месту работы на основании соответствующего документа (п. 28 Правил ведения трудовых книжек).
     
     Если неправильная или неточная запись в трудовой книжке произведена работодателем - физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем, и деятельность его прекращена в установленном порядке, исправление производится работодателем по новому месту работы на основании соответствующего документа.
     
     Согласно ст. 234 ТК РФ работодатель возмещает работнику материальный ущерб в случае внесения в трудовую книжку неправильной или несоответствующей законодательству формулировки причины увольнения. Это возможно, когда неправильная или не соответствующая закону формулировка препятствовала трудоустройству.
     
     Работник, в трудовой книжке которого имеется запись, признанная недействительной, имеет право потребовать оформления дубликата трудовой книжки (п. 33 Правил ведения трудовых книжек). В правом верхнем углу первой страницы дубликата делается надпись: \"Дубликат\". На первой странице (титульном листе) прежней трудовой книжки пишется: \"Взамен выдан дубликат\" с указанием его серии и номера (п. 1.2 Инструкции по заполнению трудовых книжек). Титульная страница дубликата трудовой книжки заполняется по общим правилам. В графе 3 раздела \"Сведения о работе\" сначала вносится запись об общем или непрерывном трудовом стаже работы в качестве работника до поступления к последнему работодателю. Общий стаж работы записывается суммарно, т.е. указывается общее количество лет, месяцев, дней работы без уточнения, у какого работодателя, в какие периоды времени и на каких должностях работал в прошлом владелец трудовой книжки. Продолжительность стажа не округляется.
     
     Затем в дубликат трудовой книжки переносятся все произведенные в трудовой книжке записи, за исключением признанной недействительной. Вместо записи, признанной недействительной, делается правильная запись. При оформлении дубликата трудовой книжки в случае внесения в нее неправильной записи работодатель не может требовать от работника представления каких­либо документов о работе - достаточно \"испорченной\" трудовой книжки.
     
     Записи о работе у других работодателей не нумеруются. Наименование работодателей пишется не в виде заголовка, а в строку вместе со структурным подразделением, должностью, специальностью, профессией (с указанием квалификации).
     
     Пример.
     
     Работник уволен по соглашению сторон 13 апреля 2009 года. По решению суда основание увольнения должно быть изменено на увольнение по собственному желанию, а дата увольнения - изменена на 19 июня 2009 года.
     
     До исправления раздел трудовой книжки \"Сведения о работе\" выглядел так:

     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи

число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4


 


 


 


 

Общество с ограниченной ответственностью
\"Сокол\"


 

1

08

01

2007

Принят на должность инженера-технолога

Приказ от 01.08.2007 N к/21

2

28

11

2008

Уволен по собственному желанию, п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ

Приказ от 28.11.2008 N у/3


 


 


 


 

Сумароков


 


 


 


 


 

Клюквин


 


 


 


 


 

Закрытое акционерное общество
\"Телефон\"


 

3

8

12

2008

Принят на должность инженера в управление контроля качества продукции

Приказ от 18.12.2009 N 55/1

4

13

04

2009

Уволен по соглашению сторон, п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ

Распоряжение от 13.04.2009 N 967


 


 


 


 

Галкина


 


 


 


 


 

Клюквин


 


 


 


 


 


 


 


     В дубликате трудовой книжки раздел \"сведения о работе\" будет выглядеть так:
     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи

число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4


 


 


 


 

Общий трудовой стаж до поступления на работу в Закрытое акционерное общество \"Телефон\" составляет 1 год 10 месяцев 21 день


 


 

08

01

2007

Общество с ограниченной ответственностью \"Сокол\", принят на должность инженера

-технолога

Приказ от 01.08.2007 N к/21


 

28

11

2008

Уволен по собственному желанию, п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ

Приказ от 28.11.2008 N у/3


 


 


 


 

Закрытое акционерное общество


\"Телефон\"


 

1

08

12

2008

Принят на должность инженера в управление контроля качества продукции

Приказ от 18.12.2009 N 55/1

2

19

06

2009

Уволен по собственному желанию, п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ

Приказ от 19.06.2009 N 12


 


 


 


 

Галкина


 


 


 


 


 

Клюквин


 

     
     На первой странице (титульном листе) прежней трудовой книжки пишется: \"Взамен выдан дубликат\" с указанием его серии и номера. Прежняя трудовая книжка возвращается ее владельцу.
     

1.4. Передача дел

     
     Часто работодатели перед увольнением требуют передать дела новому сотруднику. Процедура передачи дел не является обязательной. По общему правилу работник сдавать дела своему преемнику не обязан. Вместе с тем, если трудовой договор, локальные нормативные акты предусматривают такую обязанность, ее неисполнение является дисциплинарным проступком (ч. 1 ст. 192 ТК РФ).
     
     В некоторых случаях оформлять акт сдачи­приемки дел обязательно вне зависимости от того, предусмотрена обязанность передавать дела трудовым договором либо локальным нормативным актом или нет. В частности, такая обязанность предусмотрена при увольнении главного бухгалтера (п. 6 Положения о главных бухгалтерах, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 24.01.1980 N 59).
     
     Но даже если процедура передачи дел предусмотрена нормативным правовым актом, трудовым договором или локальным нормативным актом, она не должна препятствовать увольнению работника. Дата увольнения определяется законом или соглашением сторон и не может сдвигаться в зависимости от того, передал работник дела своему преемнику или нет.
     
     Пример.
     
     Работник написал заявление об увольнении по собственному желанию. Последний день работы и день увольнения - 28 сентября. В соответствии с условиями трудового договора работник обязан при увольнении передать дела преемнику, если он определен не позднее чем за пять рабочих дней до дня увольнения. До дня увольнения процедура сдачи­приемки дел не окончена. Однако работодатель должен оформить увольнение 28 сентября.
     
     Пример.
     
     Работник и работодатель договорились расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон 20 апреля. Был подписан соответствующий документ. После этого работник приступил к передаче дел преемнику. Сдача-приемка затянулась. 20 апреля работодатель предложил перенести дату увольнения на 25 апреля. Работник отказался и после 20 апреля на работу не вышел. Работодатель оформил увольнение только 25-го числа.
     
     В данном случае работодатель должен нести ответственность за задержку оформления увольнения работника.
     
     Пример.
     
     Главный бухгалтер написал заявление об увольнении. На следующий день он заболел и на работу не вышел. Срок предупреждения об увольнении истек до выздоровления работника. Работодателю придется оформить увольнение без подписания акта сдачи­приемки дел.
     
     Кроме обязанности передать дела новому работнику в трудовые договоры и локальные нормативные акты надо включить условие об обязанности принять дела от увольняющегося в случае принятия или перевода на соответствующую должность.
     
     Принимать дела может только лицо, с которым уже заключен трудовой договор. В противном случае никаких оснований для подписания преемником акта сдачи­приемки дел нет. В то же время новый работник, принимающий дела, выполняет некоторые обязанности по трудовому договору и вправе требовать оплаты за труд.
     
     При переводе другого сотрудника на должность увольняющегося процедура сдачи­приемки дел осуществляется на основании соглашения о переводе на другую работу (ст. 72 ТК РФ). Если же прием дел осуществляется за пределами рабочего дня или в выходные (праздники), сотрудник, принимающий дела в рамках перевода на другую работу, и увольняющийся работник имеют право на доплаты, предусмотренные ст. 152, 153 ТК РФ.
     
     Особенности процедуры сдачи­приемки дел работодателям придется разрабатывать самим. За основу можно взять нормативные правовые акты, которыми в разные годы устанавливалась процедура сдачи­приемки дел для отдельных категорий работников (см., например, Инструкцию о порядке приемасдачи дел главными бухгалтерами (старшими бухгалтерами на правах главных бухгалтеров), централизованных бухгалтерий (бухгалтерий), учреждений, предприятий и организаций системы Министерства здравоохранения СССР, утвержденную Минздравом СССР 28.05.1979 N 2512/38).
     

1.5. Инвентаризация

     
     Пунктом 2 ст. 12 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ \"О бухгалтерском учете\" (далее - Закон N 129-ФЗ) предусматривается обязательное проведение инвентаризации при смене материально ответственных лиц. Стало быть, при увольнении работника, который является материально ответственным лицом, организация обязана провести инвентаризацию врученных ему ценностей. Порядок проведения инвентаризации предусмотрен в Методических указаниях по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49 (далее - Методические указания). Приказ, утверждающий Методические указания, признан не нуждающимся в государственной регистрации (заключение Минюста России от 19.06.1995 N 070138995).
     
     Согласно п. 10 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.1997 N 1009, государственной регистрации подлежат нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, имеющие межведомственный характер независимо от срока их действия, в т.ч. акты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера.
     
     Таким образом, Методические указания имеют рекомендательный характер, поскольку не затрагивают права и обязанности граждан и организаций. Однако суды и иные правоприменительные органы учитывают предписания Методических рекомендаций при принятии решений (постановление ФАС Поволжского округа от 19.02.2009 N А063156/2007, Методические рекомендации по получению аудиторских доказательств в конкретном случае (инвентаризация), одобренные Советом по аудиторской деятельности при Минфине России, протокол N 41 от 22.12.2005).
     
     Общие правила инвентаризации, установленные Методическими рекомендациями, таковы.
     
     Для проведения инвентаризации в организации создается инвентаризационная комиссия. В ее состав включаются представители администрации организации, работники бухгалтерии, другие специалисты (инженеры, экономисты, техники и т.д.).
     
     Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации служит основанием для признания ее результатов недействительными.
     
     Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии материально ответственных лиц. Если материально ответственное лицо не участвовало в инвентаризации, ее результаты вряд ли будут приняты судом при попытке привлечения работника к материальной ответственности (подп. 3 п. 2 Надзорной практики Верховного Суда Республики Карелия по гражданским делам в 2005 году).
     
     Иногда работник не может принимать участие в инвентаризации по объективным причинам (например, из-за болезни). Законодательство в некоторых случаях допускает проведение инвентаризации в отсутствие материально ответственного лица. Так, примечания к п. 6.3 Указаний о порядке применения в государственной торговле законодательства, регулирующего материальную ответственность рабочих и служащих за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации, утвержденных приказом Минторга СССР от 19.08.1982 N 169, предусматривают: если по состоянию здоровья или другим причинам работник не может лично передать числящиеся за ним ценности, их передача производится комиссией в установленном порядке.
     
     В случаях, когда инвентаризация проводилась без участия материально ответственного лица, работодателю следует сделать соответствующую отметку в акте с указанием причины отсутствия работника.
     
     До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии надлежит получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные документы или отчеты о движении материальных ценностей и денежных средств. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных о фактических остатках основных средств, запасов, товаров, денежных средств, другого имущества и финансовых обязательств, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.
     
     Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного подсчета, взвешивания, обмера.
     
     Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с использованием средств вычислительной и другой организационной техники, так и вручную.
     
     Описи заполняются чернилами или шариковой ручкой четко и ясно, без помарок и подчисток.
     
     В описях не допускается оставлять незаполненные строки, на последних страницах незаполненные строки прочеркиваются.
     
     Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально ответственные лица. В конце описи материально ответственные лица дают расписку, подтверждающую проверку комиссией имущества в их присутствии, об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи имущества на ответственное хранение.
     
     При проверке фактического наличия имущества в случае смены материально ответственных лиц принявший имущество расписывается в описи в получении, а сдавший - в сдаче этого имущества.
     
     Инвентаризация не подменяет проверку, проведение которой требует ст. 247 ТК РФ. При обнаружении в результате инвентаризации недостачи или иного ущерба работодатель обязан установить их причину. Для этого необходимо истребовать от работника письменное объяснение. В случае отказа или уклонения работника от предоставления указанного объяснения составляется соответствующий акт (ч. 2 ст. 247 ТК РФ).
     

1.6. Расчет. Исчисление и выплата компенсации за отпуск. Отпуск с последующим увольнением

     
     Окончательный расчет производится с работником в день увольнения (ч. 1 ст. 140 ТК РФ). Если работник в день увольнения не работал, соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.
     
     К сожалению, не урегулированы ситуации, когда сотрудник в день увольнения работал, но расторжение трудового договора в соответствии с законом оформлено позднее. Такие ситуации приведены в ч. 6 ст. 84.1 ТК РФ. Законодатель позаботился о том, чтобы работодатели не несли ответственность за задержку выдачи трудовой книжки при несовпадении последнего дня работы и дня оформления прекращения трудовых отношений, но \"забыл\" о суммах, причитающихся работнику. На наш взгляд, в таких случаях работодатель должен рассчитать работника не следующий день после обращения за деньгами.
     
     Пример.
     
     Работник уволен за прогул. Последним рабочим днем перед прогулом является 30 июля. О том, что последующие дни пропущены работником без уважительной причины, работодатель узнал только 18 августа. 20 августа оформлено увольнение работника. В этот же день работник потребовал произвести с ним окончательный расчет. Работодатель должен выдать деньги не позднее 21 августа.
     
     В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан в указанный в ст. 140 ТК РФ срок выплатить не оспариваемую им сумму (ч. 2 ст. 140 ТК РФ). Если в дальнейшем суд признает, что оспариваемая работодателем сумма все же должны быть выплачена, работодателю придется заплатить проценты на основании ст. 236 ТК РФ.
     
     Пример.
     
     Работник увольняется 20 апреля. В этот день работодатель выдал ему зарплату за отработанное к моменту увольнения время, а компенсацию за неиспользованный дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день выплатить отказался. По мнению работодателя, данному сотруднику отпуск за ненормированный рабочий день предоставляться не должен.
     
     Работник обратился в суд, который, рассмотрев дело, обязал работодателя выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск. Поскольку компенсацию следовало выплатить в день увольнения, то с этого дня и до дня фактического расчета работодатель обязан посчитать проценты за задержку заработной платы и других причитающихся работнику выплат.
     
     Окончательный расчет включает в себя:
     
     - заработную плату, начисленную за отработанное время, в т.ч. премии;
     
     - компенсацию за неиспользованный отпуск;
     
     - выходное пособие;
     
     - другие причитающиеся работнику суммы (например, компенсацию за использование личного имущества, назначенное пособие по временной нетрудоспособности).
     
     Пример.
     
     Согласно правилам внутреннего трудового распорядка заработная плата выдается 13 и 28 числа каждого месяца. Работник увольняется по собственному желанию 5 ноября. 4 ноября ему назначено пособие по временной нетрудоспособности. В день увольнения работник вышел на работу. Пособие ему будет выплачено одновременно с остальными причитающимися суммами в день увольнения. Ведь ближайший день выплаты заработной платы для увольняющегося - это последний день работы, т.е. 5 ноября (ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ \"Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию\" (с января 2010 года - Федеральный закон \"Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством\")).
     

1.6.1. Компенсация за неиспользованный отпуск

     
     Замене отпуска денежной компенсацией в случае увольнения работника посвящена ст. 127 ТК РФ. Согласно ей при увольнении работник получает компенсацию за все неиспользованные отпуска. При увольнении не применяются ограничения, установленные ст. 126 ТК РФ: работнику следует выплатить компенсацию и за неиспользованный основной отпуск независимо от его продолжительности, и за дополнительные отпуска, включая отпуск за работу при вредных или опасных условиях; компенсацию получают и работники в возрасте до 18 лет, и беременные женщины.
     
     Для того чтобы посчитать компенсацию за неиспользованный отпуск, необходимо:
     
     1) определить количество лет и месяцев отпускного стажа и соответствующее им количество дней отпуска;
     
     2) уменьшить результаты п. 1 на количество предоставленных к моменту увольнения дней отпуска;
     
     3) посчитать средний заработок на день увольнения;
     
     4) исходя из количества неиспользованных дней отпуска и суммы среднего заработка определить размер компенсации.
     
     В стаж работы, дающий право на основной и дополнительные отпуска (за исключением отпуска за вредную или опасную работу), включается (ч. 1 ст. 121 ТК РФ):
     
     - время фактической работы (в т.ч. в период перевода на другую работу, сверхурочной работы, работы в выходные и праздники и проч.);
     
     - время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохранялось место работы (должность), в т.ч. время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику дни отдыха (перерывы в течение рабочего дня (смены), ежедневный (междусменный) отдых, междувахтовый отдых, дополнительные отпуска, отпуск по беременности и родам, дни командировок, дополнительные дни отдыха донорам, дни освобождения от работы в связи с исполнением государственных или общественных обязанностей, период обучения, повышения квалификации с отрывом от работы, период временной нетрудоспособности и проч.);
     
     - время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе;
     

     - период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медицинский осмотр (обследование) не по своей вине;
     
     - время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года.
     
     Не включается в стаж работы, дающий право на основной и дополнительные отпуска (ч. 2 ст. 121 ТК РФ):
     
     - время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в т.ч. вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных ст. 76 ТК РФ. Не включаются в стаж только отстранение от работы, вызванное противоправным поведением самого работника (отстранение от работы в связи с появлением на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, отказом от прохождения обучения и проверки знаний и навыков в области охраны труда, отказом от обязательного медицинского осмотра или психиатрического освидетельствования, приостановлением по вине работника действия специального права на срок до двух месяцев);
     
     - время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста.
     
     В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с вредными или опасными условиями труда, включается только фактически отработанное в соответствующих условиях время (ч. 3 ст. 121 ТК РФ). Никакие другие периоды в стаж работы, дающий право на отпуск за вредную или опасную работу, не включаются.
     
     Таким образом, отпускной стаж для дополнительного отпуска за работу во вредных или опасных условиях труда надо считать отдельно.
     
     Стаж для отпуска за работу во вредных условиях труда, установленный Списком производств, цехов профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 N 298/П22, определяется в соответствии с Инструкцией о порядке применения Списка, утвержденной постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21.11.1975 N 273/П-20.
     
     Количество полных месяцев работы в производствах, цехах, профессиях и должностях с вредными условиями труда определяется делением суммарного количества дней работы в течение года на среднемесячное количество рабочих дней. При этом остаток дней, составляющий менее половины среднемесячного количества рабочих дней, из подсчета исключается, а остаток дней, составляющий половину и более среднемесячного количества рабочих дней, округляется до полного месяца (п. 10 Инструкции N 273/П-20). В счет времени, проработанного в производствах, цехах, профессиях и должностях с вредными условиями труда, засчитываются лишь дни, когда работник фактически был занят в этих условиях не менее половины рабочего дня, установленного для работников данного производства, цеха, профессии или должности. При указании в Списке \"постоянно занятый\" или \"постоянно работающий\" засчитываются только дни, когда работник фактически был занят в этих условиях полный рабочий день (п. 12 Инструкции N 273/П-20). В случаях, когда для конкретного производства, цеха, профессии или должности продолжительность рабочего дня (смены) Списком не установлена, принимается во внимание рабочий день, установленный по правилам ст. 100 ТК РФ.
     

     Среднемесячное количество рабочих дней подсчитывается с учетом продолжительности рабочей недели, установленной данному работнику.
     
     Пример.
     
     Работнику установлена пятидневная рабочая неделя с выходными днями в субботу и воскресенье. Для него среднемесячное количество рабочих дней в 2009 году составит 20,75 дн. (249 дн. : 12 мес.).
     
     Если сотрудник работал в разных производствах, цехах, профессиях и должностях, за работу в которых предоставляется дополнительный отпуск неодинаковой продолжительности, подсчет времени, проработанного во вредных условиях труда, производится отдельно по каждой работе, исходя из установленной Списком продолжительности дополнительного отпуска для работников соответствующих производств, цехов, профессий и должностей (п. 11 Инструкции N 273/П-20).
     
     Пример.
     
     Работник трудился четыре месяца в должности, для которой Список предусматривает дополнительный отпуск продолжительностью 12 рабочих дней, и восемь месяцев - в должности, для которой Список предусматривает отпуск продолжительностью 24 рабочих дня.
     
     За год работы в должностях, предусмотренных Списком, данному работнику должна быть выплачена компенсация за 20 дней отпуска (12 дн. : 12 мес. х 4 мес. + 24 дн. : 12 мес. х 8 мес.).
     
     Дополнительные отпуска за работу во вредных или опасных условиях труда предоставляются только по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда (см. постановление Правительства РФ от 20.11.2008 N 870 \"Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда\"). Согласно этому постановлению минимальная продолжительность дополнительного отпуска за работу во вредных или опасных условиях труда - семь календарных дней. Минимальная продолжительность отпуска по Списку составляет шесть рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье, что в пересчете на календарные дни как раз дает семь дней. Следовательно, этот документ (Список) не противоречит \"свежему\" нормативному правовому акту (постановлению Правительства РФ от 20.11.2008 N 870).
     
     В некоторых случаях отдельно придется считать и отпускной стаж для других дополнительных отпусков. Это возможно, если право на дополнительный отпуск возникло или прекратилось не одновременно с ежегодным отпуском.
     

     Пример.
     
     Работник принят на работу 1 сентября. Через месяц ему был установлен ненормированный рабочий день. Отпускной стаж для целей выплаты компенсации за неиспользованный дополнительный отпуск будет меньше стажа работы, дающего право на ежегодный основной отпуск, как минимум, на месяц.
     
     При наличии отпускного стажа в 11 месяцев работнику выплачивается полная компенсация за неиспользованный отпуск (п. 28 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных Народным Комиссариатом Труда СССР 30.04.1930 N 169, далее - Правила N 169). Аналогичное правило предусмотрено и для дополнительного отпуска за вредную работу, который предоставляется на основании Списка, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 N 298/П-22 (п. 9 Инструкции N 273/П-20).
     
     При отпускном стаже менее 11 месяцев компенсация выплачивается пропорционально отработанному времени. По смыслу п. 29 Правил каждый месяц отпускного стажа дает право на компенсацию за 1/12 части ежегодного отпуска.
     
     Пример.
     
     Работник имеет право на ежегодный отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Каждый месяц отпускного стажа дает ему право на компенсацию 2,33 дня отпуска (28 дн. : 12 мес.; 28 дн. х 1/12) - см. письма Роструда от 26.07.2006 N 11336, от 08.06.2007 N 19206, от 31.10.2008 N 5921-ТЗ.
     
     Пример.
     
     Работник имеет право на удлиненный основной отпуск продолжительностью 31 календарный день и дополнительный отпуск за работу в районах Севера (24 календарных дня).
     
     Каждый месяц отпускного стажа дает ему право на компенсацию 4,58 дней отпуска (55 дн. : 12 мес.; 55 дн. х 1/12).
     
     Несколько иная ситуация с временными и сезонными работниками - каждый отработанный месяц дает им право на компенсацию за два рабочих дня отпуска (ст. 291, 295 ТК РФ).
     
     Если при подсчете дней, подлежащих компенсации, получилось дробное число, округлять его по правилам арифметики нельзя. Округлять необходимо только в пользу работника (письмо Минздравсоцразвития России от 07.12.2005 N 433417).
     
     Пример.
     

     Работнику полагается компенсация за 18,03 дня отпуска. Работодатель должен выплатить работнику компенсацию за 19 календарных дней.
     
     После определения дней отпуска, подлежащих компенсации, работодатель должен подсчитать средний заработок в соответствии со ст. 139 ТК РФ и Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922.
     

1.6.2. Отпуск с последующим увольнением

     
     Вместо компенсации за неиспользованный отпуск работнику по его заявлению может быть предоставлен отпуск с последующим увольнением (ч. 2 ст. 127 ТК РФ).
     
     Работодатель вовсе не обязан предоставлять отпуск с последующим увольнением, а в некоторых случаях и не имеет права этого делать. Отпуск с последующим увольнением не предоставляется работнику, который увольняется за виновные действия (подробнее об увольнении за виновные действия см. подразделы 2.4.8 и 2.4.9 книги).
     
     Днем увольнения считается последний день отпуска.
     
     Пример.
     
     Работнику предоставлен отпуск с последующим увольнением. Последний день отпуска - 28 апреля. Он является и днем увольнения. Именно 28 апреля должно фигурировать в приказе об увольнении и трудовой книжке.
     
     При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим увольнением может предоставляться и когда время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска.
     
     Оформить увольнение и произвести с работником окончательный расчет работодатель должен в последний рабочий день перед отпуском (определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2007 N 131-ОО).
     
     По мнению Роструда, отпуск с последующим увольнением не продлевается в случае временной нетрудоспособности работника и в других случаях, установленных ст. 124 ТК РФ (письмо от 24.12.2007 N 527761). Такое мнение представляется более чем спорным, учитывая, что в ст. 124 ТК РФ никакие исключения для отпуска с последующим увольнением не предусмотрены.
     

1.7. Удержание за неотработанные дни отпуска

     
     Рабочий год начинается со дня, когда работник приступил к исполнению трудовых обязанностей. Рабочий год сотрудника, принятого на работу 20 мая 2009 года,- это отрезок времени с 20 мая 2009 года по 19 мая 2010 года. В течение соответствующего рабочего года работнику должен быть предоставлен оплачиваемый отпуск. Причем трудовое законодательство не содержит нормы, позволяющие предоставлять работнику ежегодный отпуск пропорционально отработанному им времени и иным периодам, включаемым в стаж работы, дающим право на отпуск в соответствии с ч. 1 ст. 121 ТК РФ (письмо Роструда от 23.06.2006 N 947-6). При наличии на это права отпуск предоставляется целиком. Исключение - разделение отпуска на части.
     
     Работодатель, предоставивший работнику полный оплачиваемый отпуск, имеет право удержать часть выданных денег, если работник не доработает до окончания соответствующего рабочего года.
     
     Ежегодный отпуск состоит из основного и дополнительных отпусков, которые суммируются друг с другом и предоставляются одновременно (ч. 2 ст. 120 ТК РФ). Правила исчисления стажа работы, дающего право на отпуск, одинаковы для всех дополнительных отпусков, кроме отпуска за вредные или опасные условия труда. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предоставляются целиком. Поэтому за такие дополнительные отпуска также может производиться удержание.
     
     Что касается дополнительного отпуска за вредные или опасные условия труда (ст. 117 ТК РФ), то в стаж работы, дающий право на его получение, включаются только периоды фактической работы в соответствующих условиях (ч. 3 ст. 121 ТК РФ). В связи с этим работнику ежегодно предоставляется только действительно заработанная им часть дополнительного отпуска за вредные или опасные условия труда (письмо Роструда от 18.03.2008 N 65760) и необходимость удержания за \"излишне\" предоставленные дни не возникает.
     
     Пример.
     

     Работник имеет право на ежегодный основной отпуск продолжительностью 28 календарных дней и дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью три календарных дня.
     
     Рабочий год для данного работника начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря 2010 года.
     
     Работнику в июле предоставлен ежегодный отпуск продолжительностью 31 календарный день (28 + 3). Если работник уволится до окончания 2010 года, работодатель имеет право на удержание сумм как за основной, так и за дополнительный отпуск.
     
     Пример.
     
     В условиях предыдущего примера предположим, что работник имеет право на дополнительный отпуск за работу во вредных или опасных условиях труда продолжительностью 12 рабочих дней. Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день не предоставляется.
     
     Тогда в июле ему будут предоставлены основной отпуск продолжительностью 28 календарных дней и заработанная им часть дополнительного отпуска. При увольнении работника до конца 2010 года работодатель получит право на удержание оплаты только за основной отпуск.
     
     Удержание за отпуск допускается не во всех случаях. Удержание не производится при увольнении работника по следующим основаниям:
     
     - отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);
     
     - ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
     
     - сокращение численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
     
     - смена собственника имущества организации - в отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера (п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
     
     - призыв работника на военную службу или направление его на альтернативную гражданскую службу (п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);
     
     - восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или суда (п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);
     
     - признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением (п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);
     
     - смерть работника либо работодателя - физического лица, а также признание судом работника либо работодателя - физического лица умершим или безвестно отсутствующим (п. 6 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);
     
     - наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением Правительства РФ или органа государственной власти субъекта РФ (п. 7 ч. 1 ст. 83 ТК РФ).
     
     Пример.
     
     Работник принят на работу 20 октября 2009 года. А уже 1 ноября работнику по его просьбе авансом был предоставлен основной отпуск. 30 ноября работник был призван на военную службу и в связи с этим уволен по п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. Работодатель не может произвести удержание отпускных.
     

1.7.1. Расчет удерживаемой суммы

     
     Порядок расчета денежной суммы, подлежащей удержанию с работника за неотработанные к моменту увольнения дни отпуска, трудовым законодательством не предусмотрен.
     
     Обычно расчет производится следующим образом:
     
     1) определяется количество дней отпуска, которые были отработаны к моменту увольнения (так же, как и для целей выплаты компенсации за отпуск);
     
     2) из количества дней отпуска, использованных работником к моменту увольнения, вычитается количество отработанных дней отпуска;
     
     3) сумма, подлежащая удержанию с работника, определяется путем умножения результата п. 2 на средний дневной заработок, который был исчислен при оплате излишне предоставленного отпуска.
     
     Пример.
     
     Рабочий год работника начался 1 декабря 2008 года, а закончится 30 ноября 2009 года. Работник имеет право на обычный отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Отпуск был предоставлен работнику в марте. При оплате отпуска средний дневной заработок составил 350 руб.
     
     Работник уволен по собственному желанию 31 августа 2009 года. Отпускной стаж ко дню увольнения составил девять месяцев, которые дают работнику право на 20,97 дней отпуска (9 мес. х 2,33).
     
     Работодатель имеет право удержать из заработной платы сумму за 7,03 дня отпуска (28 - 20,97), что составит 2460,5 руб. (350 руб. х 7,03 дн.).
     
     Чаще всего рабочий год начинается не в первый день месяца, а работник увольняется не в последний день месяца. Нецелые месяцы, участвующие в расчете отпускного стажа, обычно предлагается округлять до целых или отбрасывать в соответствии с п. 35 Правил N 169. Излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до целого месяца, а излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета (учитывая приведенные в Правилах примеры, округлять до целого месяца надо излишки, составляющие 15 и более дней).
     
     К определению суммы, подлежащей удержанию за неотработанные дни отпуска, п. 35 Правил напрямую не относится. В нем речь идет об исчислении сроков работы, дающих право на пропорциональный дополнительный отпуск или на компенсацию за отпуск.
     
     Однако, учитывая широчайшее распространение рассматриваемого мнения и отсутствие в справочных правовых базах каких-либо судебных актов по этому вопросу, не будет ошибкой округлять неполные месяцы при определении удерживаемой суммы.
     
     Пример.
     
     Работнику в текущем рабочем году предоставлен ежегодный отпуск продолжительностью 31 календарный день (с учетом дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день). При оплате отпуска средний дневной заработок составил 280 руб.
     
     Работник увольняется, отработав в последнем рабочем году только 7 месяцев и 18 дней. Поскольку излишек в 18 дней округляется до целого месяца, неотработанными окажутся 12,36 дня отпуска (31 дн. - 8 мес. х 2,33 дн.).
     
     Работодатель имеет право удержать 3460,8 руб. (280 руб. х 12,36 дн.).
     

1.7.2. Порядок удержания

     
     Удержание за неотработанные дни отпуска производится при увольнении из причитающейся работнику денежной суммы в день:
     
     - увольнения;
     
     - предъявления уволенным работником требования о расчете или не позднее следующего дня, если в день увольнения работник не работал (ст. 140 ТК РФ).
     
     Нельзя удержать более 20% суммы, причитающейся работнику при увольнении. Если размер задолженности превышает 20% заработной платы работника, с него в любом случае удерживается не более 20% (ч. 1 ст. 138 ТК РФ).
     
     Остальная часть задолженности может быть погашена работником добровольно.
     
     Пример.
     
     Работодатель имеет право удержать с работника за неотработанные дни отпуска 2400 руб. При этом заработная плата, причитающаяся работнику при увольнении, составляет 5600 руб.
     
     Следовательно, работодатель имеет право удержать не более 1120 руб. (5600 руб. х 20%). Сумму 1280 руб. (2400 - 1120) работник может внести в кассу организации добровольно после того, как с ним будет произведен окончательный расчет.
     
     Если работодатель по каким-либо причинам не удержал с работника причитающуюся сумму, в дальнейшем взыскать ее в судебном порядке нельзя. Минздравсоцразвития России пыталось \"отменить\" эту норму (см. приказ от 03.02.2005 N 190 \"О признании не действующим на территории Российской Федерации абзаца 3 пункта 2 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР 30 апреля 1930 года N 169\"). Однако нормативный правовой акт ведомства не прошел государственную регистрацию в Минюсте России и, следовательно, не вступил в силу.
     
     Следует также учитывать, что ст. 137 ТК РФ запрещает взыскивать с работника излишне выплаченную ему заработную плату, за исключением случаев счетной ошибки, вины работника в невыполнении норм труда или в простое, а также в случае неправомерных действий работника.
     
     В соответствии со ст. 1109 Гражданского кодекса РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения заработная плата и иные денежные суммы, предоставленные физическому лицу в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны или счетной ошибки.
     
     

Глава 2. Общие основания увольнения

     
     Рассмотренные ниже основания универсальны и применимы к любому работнику. Они предусмотрены ст. 77 ТК РФ. Другие основания увольнения предусмотрены Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами (ч. 2 ст. 77 ТК РФ).
     

2.1. Увольнение по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)

     
     Трудовой договор, в т.ч. срочный, может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ) с любым работником, даже с беременной женщиной, работницей, находящейся в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, несовершеннолетним работником и др. Статьи 39, 261, 269, 376 ТК РФ, запрещающие увольнение по инициативе работодателя (кроме прямо предусмотренных законом случаев) некоторых категорий работников, к рассматриваемому основанию расторжения трудового договора не применяются.
     
     Законодательство не устанавливает формы соглашения о расторжении трудового договора. Желательно, однако, чтобы оно было письменным. Иначе в случае спора работодателю будет очень трудно доказать обоснованность увольнения работника (см. раздел \"Увольнение по пп. 1 и 2 ст. 77 ТК РФ (по истечении срока трудового договора и по соглашению сторон)\" Обзора практики рассмотрения судами Калининградской области в 2006 году гражданских дел о восстановлении на работе).
     
     Соглашение о расторжении трудового договора может выглядеть, например, так:
     

Соглашение о расторжении трудового договора

     12 декабря 2009 г.

N 2/С

     
     г. Москва

     ООО \"Сибирь\" в лице генерального директора Р.П. Сидорова, действующего на основании устава (далее - Работодатель), и главный экономист Г.Л. Романов (далее - Работник), совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
     
     1. Стороны решили расторгнуть трудовой договор, заключенный между ООО \"Сибирь\" и Р.П. Сидоровым 23 сентября 1980 года по п. 1 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ.
     
     2. Днем увольнения является 12 декабря 2009 года.
     
     3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для Работника и Работодателя.
     
     Реквизиты и подписи сторон

     
     После подписания соглашения работник продолжает трудиться до дня, определенного сторонами как день расторжения трудового договора и, следовательно, день увольнения. При расторжении трудового договора по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ день увольнения может приходиться и на период временной нетрудоспособности, и на период отпуска, поскольку ч. 6 ст. 81 ТК РФ к такой ситуации отношения не имеет.
     
     Соглашение о расторжении трудового договора необязательно должно быть оформлено одним документом. Работник может написать заявление с просьбой расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон. Если работодатель не возражает против увольнения работника по этому основанию, он издает приказ об увольнении в срок, указанный в заявлении работника (или иной согласованный сторонами срок), и выполняет иные действия, предписанные ст. 84.1 ТК РФ (см. определение от 18.03.2008 N 331474 в Обзоре кассационной и надзорной практики Пермского краевого суда по гражданским делам за шесть месяцев 2008 года).
     
     Дата расторжения трудового договора определяется сторонами. Стороны вовсе не обязаны соблюдать двухнедельный срок, установленный ч. 1 ст. 80 ТК РФ. Трудовой договор может быть расторгнут как в день подписания соглашения, так и в любой следующий день. Естественно, увольнение работника \"задним числом\" не допускается.
     
     Пример.
     
     Стороны достигли соглашения о расторжении трудового договора по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ 20 апреля. Следовательно, датой увольнения работника может являться 20 апреля или любой следующий день, определенный работником и работодателем (допустим, 21 апреля, 25 апреля, 5 мая и т.д.).
     
     Пример.
     
     Стороны заключили соглашение о расторжении трудового договора 4 января.
     
     Работник 3 января заболел и 4-го числа на работу не вышел. Несмотря на это, работодатель обязан оформить увольнение 4 января.
     
     В соглашении о расторжении трудового договора всегда следует указывать конкретный день, определенный сторонами как день увольнения. Если в соглашении есть только дата его подписания, но не указан день расторжения трудового договора, велика вероятность спора.
     
     К спору может привести и неточная формулировка, указывающая на день расторжения трудового договора. Довольно часто стороны пишут в соглашении об увольнении \"с 12 сентября\", \"со 2 марта\", \"с 30 января\" и т.п. Обычно такой фразой работник и работодатель желают показать, что трудовой договор расторгается накануне, а с даты, указанной в документе, стороны свободны от взаимных обязательств.
     
     Но трудовое законодательство оперирует понятиями \"день увольнения\", \"последний день работы\". Именно день увольнения считается последним днем существования между сторонами трудовых отношений. Поэтому писать \"уволить с такого-то дня\" при желании расторгнуть трудовой договор накануне не надо. Суды, учитывая нормы Трудового кодекса РФ, скорее всего, просто проигнорируют предлог \"с\" (см. определение Верховного Суда РФ от 01.11.2007 N 56В0715).
     
     Пример.
     
     Стороны решили расторгнуть трудовой договор. Они договорились, что трудовые отношения должны прекратиться с 5 июля. В этот день сотрудник устроится на другую работу, а работодатель заключит трудовой договор с другим гражданином. Тогда в соглашении надо написать: \"днем увольнения является 4 июля\". В приказе об увольнении и трудовой книжке также должно фигурировать 4 июля.
     
     Аннулирование договоренности относительно срока и основания увольнения возможно лишь при взаимном согласии работодателя и работника (п. 20 постановления N 2). Это означает, что после подписания соглашения о расторжении трудового договора ни работник, ни работодатель не могут в одностороннем порядке отказаться от увольнения или изменить его дату. В случае с увольнением по собственному желанию работник иногда имеет возможность отозвать заявление об увольнении (ч. 4 ст. 80 ТК РФ). При увольнении по соглашению сторон такого права у работника нет. Но и работодатель не должен менять дату увольнения без согласования с работником.
     
     Пример.
     
     12 сентября стороны подписали соглашение о расторжении трудового договора 17 сентября.
     
     16 сентября работник обратился к работодателю с заявлением, в котором просил считать согласие на увольнение по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ \"недействительным\", мотивируя это тем, что на его место не приглашен другой сотрудник. Работодатель вправе не принимать во внимание заявление работника.
     
     Пример.
     
     Стороны договорились расторгнуть трудовой договор 20 мая. Соглашение было подписано 14 мая.
     
     Работодатель не успел найти работнику замену и отказался оформить увольнение 20 мая, сославшись на то, что двухнедельный срок еще не истек. Если работник обратится в суд, работодатель будет привлечен к ответственности за задержку выдачи трудовой книжки и расчета.
     
     После дня, определенного соглашением сторон как день увольнения, работник, на наш взгляд, имеет право не выходить на работу и требовать выдачи трудовой книжки и окончательного расчета. Применение по аналогии правил ч. 5 ст. 80 ТК РФ в данной ситуации более чем оправдано. В противном случае нарушается основной принцип трудового права о запрете принудительного труда (ч. 1 ст. 2, ст. 4 ТК РФ).
     
     Оправдано также применение по аналогии правил ч. 6 ст. 80 ТК РФ, согласно которой действие трудового договора продолжается, если увольнение не оформлено в срок, а работник не настаивает на прекращении трудовых отношений.
     
     Пример.
     
     Соглашение о расторжении трудового договора предусматривает, что днем увольнения является 3 апреля. В этот день расторжение трудового договора не было оформлено. 4 апреля работник имеет право не выходить на работу и требовать выдачи трудовой книжки и расчета.
     
     Пример.
     
     По соглашению сторон трудовой договор должен прекратиться 30 августа. В этот день трудовой договор расторгнут не был. Сотрудник продолжал ходить на работу и исполнять трудовые обязанности. 18 сентября работодатель решил издать приказ об увольнении. Сотрудник заявил, что на увольнении не настаивает. Работодатель не вправе расторгнуть трудовой договор 18 сентября, т.к. изменить дату увольнения можно только по договоренности с работником. Оформить увольнение \"задним числом\" тоже нельзя - фактически отработанные с 31 августа по 18 сентября дни свидетельствуют о том, что трудовые отношения продолжались.
     
     Ни работник, ни работодатель не могут настаивать на расторжении трудового договора по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, если другая сторона не желает прекращать трудовые отношения. При отказе работодателя от подписания соглашения работник имеет право уволиться по собственному желанию (п. 3 ч. 1 ст. 77, ст. 80 ТК РФ), подав работодателю соответствующее заявление. Если же работник отказывается поставить подпись под текстом соглашения о расторжении трудового договора, работодателю не остается ничего иного, как отступить.
     
     Не надо путать сокращение срока предупреждения об увольнении, предусмотренное ч. 2 ст. 80 ТК РФ, и увольнение по соглашению сторон трудового договора.
     
     Если работник подал заявление об увольнении по собственному желанию, попросив расторгнуть трудовой договор до истечения двухнедельного срока, и работодатель не возражает против сокращения срока предупреждения об увольнении, в приказе и трудовой книжке все равно пишется: \"уволен по собственному желанию\", а не \"уволен по соглашению сторон\".
     
     При увольнении по соглашению сторон выплата выходного пособия трудовым законодательством не предусмотрена (ст. 178 ТК РФ). Пособие может выплачиваться на основании соглашения, коллективного, трудового договора, локальных нормативных актов работодателя (ст. 8 и 9 ТК РФ).
     
     С точки зрения налога на прибыль важно, чтобы выходное пособие было предусмотрено коллективным или трудовым договором (п. 25 ст. 255, п. 21 ст. 270 НК РФ). Финансисты не видят криминала в том, что выходное пособие предусмотрено дополнительным соглашением к трудовому договору или даже самим соглашением о расторжении трудового договора (см. письма Минфина России от 14.09.2009 N 030306/2/168, от 14.07.2009 N 030306/1/464).
     
     В трудовой книжке запись об увольнении по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ выглядит так:

     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи



число


месяц


год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании
которого внесена запись

1

2

3

4


 


 


 


 


 


 

12

13

12

2009

Уволена по соглашению сторон,
п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ

Приказ от 10.12.2009 N 98

    
2.2. Увольнение в связи с истечением срока трудового договора (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)

     
     По пункту 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ прекращается только трудовой договор, заключенный на определенный срок на основании ст. 59 ТК РФ.
     
     Как правило, конкретная дата окончания трудового договора определяется самим договором.
     
     Не стоит забывать о правилах ч. 3 и 4 ст. 14 ТК РФ. Сроки, исчисляемые годами, месяцами, неделями, истекают в соответствующее число последнего года, месяца или недели срока. В срок, исчисляемый в календарных неделях или днях, включаются и нерабочие дни. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
     
     Пример.
     
     В трудовом договоре указано, что он заключен на срок до 20 февраля 2010 года. Работнику установлена пятидневная рабочая неделя с выходными днями в субботу и воскресенье. В 2010 году этот день выпадает на субботу. Поэтому днем прекращения трудового договора будет 22 февраля 2010 года.
     
     Пример.
     
     Срочный трудовой договор с руководителем организации заключен 1 июля 2007 года на три года. Днем увольнения будет 30 июня 2010 года.
     
     В некоторых случаях при заключении срочного трудового договора определить конкретную дату его окончания невозможно. Тогда договор прекращается в день наступления определенного события. Так, трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается по завершении этой работы; заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу; заключенный для выполнения сезонных работ в течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).
     
     При увольнении работника, в договоре с которым не указана точная дата прекращения трудовых отношений, работодателю придется доказать, что работа выполнена, сезон закончен.
     
     Пример из судебной практики.
     
     Стороны заключили срочный трудовой договор на период строительства моста.
     
     2 апреля трудовой договор был прекращен по п. 2. ч. 1 ст. 77 ТК РФ в связи с окончанием срока работ. Не согласившись с увольнением, работник обратился в суд с иском о восстановлении на работе. Поскольку суду были представлены доказательства, что на момент увольнения работника строительство моста не было завершено, акт об окончании работ и акт приемки моста в эксплуатацию отсутствуют, согласно государственному контракту срок окончания работ - 1 октября 2007 года, требования работника были удовлетворены.
     

(п. 1 Обобщения судебной практики по рассмотрению
гражданских дел о восстановлении на работе
за 2007 год Астраханского областного суда).

     
     Если трудовой договор заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, необходимо дождаться дня, когда он приступит к работе, т.е. срочный трудовой договор прекращается в первый рабочий день замещаемого работника.
     
     Пример.
     
     Соколова принята на работу на время отпуска по уходу за ребенком Китайской. Китайская вышла на работу 1 мая, поскольку по графику этот день является для нее рабочим. Соколову следует уволить 1 мая.
     
     Пример.
     
     Гульденов принят на работу по срочному трудовой договору на время длительной болезни Сибирякова. 2 апреля Сибиряков заявил работодателю, что приступит к работе 4 апреля. В этот день Гульденов был уволен, однако Сибиряков фактически приступил к работе только 10 апреля.
     
     В случае судебного разбирательства дата увольнения Гульденова, скорее всего, будет перенесена на 10 апреля. Работодателя обяжут оплатить вынужденный прогул.
     
     О предстоящем увольнении в связи с истечением срока трудового договора работника надо предупредить заранее - не позднее чем за три календарных дня. День увольнения включается в этот срок (см. Обобщение судебной практики рассмотрения судами Республики Карелия гражданских дел по трудовым спорам Верховного Суда Республики Карелия, решение Ржевского городского суда Тверской области от 11.02.2005 N 269).
     
     Пример.
     
     Срок трудового договора истекает 20 июля. Работник должен быть предупрежден о предстоящем увольнении не позднее 17 июля.
     
     Не надо предупреждать работника об увольнении, если трудовой договор заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника (ч. 1 ст. 79 ТК РФ). Ведь точный день выхода на работу отсутствующего сотрудника неизвестен.
     
     Пример.
     
     С Петровой заключен срочный трудовой договор для исполнения обязанностей отсутствующей в связи с отпуском по уходу за ребенком Скрепкиной.
     
     Скрепкина выходит на работу из отпуска 20 мая. В этот день следует прекратить трудовой договор с Петровой. Предупреждать Петрову об увольнении 17 мая нет необходимости. Если Скрепкина передумает и выйдет на работу не 20, а, допустим, 21 мая, трудовой договор с Петровой будет прекращен 21 мая.
     
     В трудовой книжке запись об увольнении по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ выглядит так:

     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи



число


месяц


год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4


 


 


 


 


 


 

2

5

10

2009

Уволен в связи с истечением срока трудового договора, п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ

Приказ
от 05.10.2009 N 43к

    
2.2.1. Увольнение по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ беременной женщины

     
     Для расторжения срочного трудового договора с беременной женщиной установлен ряд особенностей.
     
     Если срок трудового договора истек в период беременности, его необходимо продлить до ее окончания (ч. 2 ст. 261 ТК РФ). Для продления срочного трудового договора женщина представляет работодателю заявление и медицинскую справку, подтверждающую беременность.
     
     Заявление пишется в свободной форме:
     

Генеральному директору
ООО \"Равнина\"
Соколовскому Н.Н.
от главного бухгалтера
Силаевой Р.Л.


ЗАЯВЛЕНИЕ

     На основании ст. 261 Трудового кодекса РФ прошу продлить срок трудового договора, истекший в период беременности (20 апреля 2010 года), до окончания беременности.
     

20 апреля 2010 г.

Силаева

     
     О продлении срочного трудового договора может быть издан приказ, который также составляется в произвольной форме:
     


 

Общество с ограниченной ответственностью \"Равнина\"


 

     
     г. Владивосток, ул. Зеленая, д. 132/1


 


ПРИКАЗ

20 апреля 2010 г.

N 23/1/к


О продлении срока трудового договора

     1. Продлить срок трудового договора, заключенного с главным бухгалтером Р.Л. Силаевой, до окончания ее беременности.
     
     2. Начальнику отдела кадров А.А. Крымской по истечении трех месяцев с даты издания настоящего приказа потребовать от Р.Л. Силаевой представления справки, подтверждающей состояние беременности.


Генеральный директор


 


Соколовский


 


 

(подпись)


 


 

Н.Н. Соколовский


 


 

(расшифровка подписи)


 

     
     В связи с продлением срочного трудового договора в трудовою книжку какие­либо записи не вносятся.
     
     Работница, срок трудового договора с которой был продлен до окончания беременности, должна по требованию работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, представлять справку, подтверждающую беременность.
     
     После того как беременность окончится, трудовой договор прекращается по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
     
     Если женщина, трудовой договор с которой был продлен до момента окончания беременности, продолжает работать после окончания беременности, работодатель вправе расторгнуть с ней трудовой договор в течение недели со дня, когда узнал или должен был узнать о факте окончания беременности.
     
     Пример.
     
     Срочный трудовой договор с Андреевой продлен до окончания беременности. 20 ноября 2009 года работодатель узнал о том, что беременность работницы окончилась. Поскольку последний день недельного срока истекает 27 ноября, т.е. в субботу, работодатель должен оформить увольнение не позднее 29 ноября, если по графику работницы суббота и воскресенье являются выходными.
     
     Когда работодатель, узнавший об окончании беременности, не прекратил трудовой договор с беременной работницей в течение недели, условие о сроке действия трудового договора считается утратившим силу (ч. 4 ст. 58 ТК РФ). Но не забывайте: трудовой договор трансформируется в бессрочный, если женщина в это время работает - исполняет трудовые обязанности.
     
     Пример.
     
     Работодатель узнал о прекращении беременности работницы 5 марта 2010 года.
     
     12 марта он должен был расторгнуть с ней трудовой договор. Однако фактически увольнение оформлено только 29 марта. Все это время женщина на работу не выходила - была в отпуске по беременности и родам. Оснований считать условие о срочном характере трудового договора утратившим силу нет.
     
     Пример.
     
     Срочный трудовой договор с Лимоновой был продлен до окончания беременности. Беременность окончилась 20 марта, о чем работодателю было известно, и Лимонова в этот день вышла на работу. Работодатель оформил увольнение только 1 апреля. До 1 апреля Лимонова исполняла трудовые обязанности, на увольнении не настаивала. Если работница обратится в суд, она, скорее всего, будет восстановлена на работе, поскольку условие о срочном характере трудового договора утратило силу.
     
     Если трудовой договор был заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и этот работник вышел на работу в период беременности замещающей его работницы, срок трудового договора не продлевается. Работодатель имеет право уволить беременную работницу. Правда, до увольнения ей должна быть предложена любая имеющаяся у работодателя в данной местности (т.е. в пределах административно-территориальных границ соответствующего населенного пункта) работа, которую женщина может выполнять с учетом ее квалификации и состояния здоровья (п. 16 постановления N 2). Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором (ч. 3 ст. 261 ТК РФ).
     
     Пример.
     
     Галкина устроилась на работу по срочному трудовому договору на время исполнения обязанностей отсутствующей Кротовой. Кротова вышла на работу 12 января. В этот день Галкина предъявила работодателю справку о своей беременности. Несмотря на это, срочный трудовой договор с Галкиной может быть расторгнут, если у работодателя нет для нее другой подходящей работы или сотрудница отказалась от предложенной работы.
     
     Уведомление о наличии вакантных должностей лучше вручить работнице под роспись:
     


 

Закрытое акционерное общество \"Хан\"


 


г. Казань, ул. Огородная, д. 2 \"а\"


 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о вакантной должности


 

     20 апреля 2010 г.

N б/н

     
     Уважаемая Алла Григорьевна!
     
     Срок трудового договора, заключенного с Вами на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, истекает 20 апреля 2010 года. Увольнение будет оформлено в этот день. Учитывая представленную Вами справку о беременности, информируем о наличии в штатном расписании организации вакантных должностей инженера по технике безопасности и заместителя начальника канцелярии.

     
     Генеральный директор


Урин


 


 

(подпись)


 


 

Н.К. Урин


 


 

(расшифровка подписи)


 


 

     Уведомление получила


 

\"

20

\"

апреля

20

09

г.


 

Климова

     (А.Г. Климова)


 


 


 


 

     
     Работнице предлагаются все подходящие ей должности, любая подходящая работа (как соответствующие ее квалификации, так и нижестоящие). Если вакантных должностей нет, в уведомлении фиксируется этот факт.
     
     Отказ работницы от предложенной работы надо также зафиксировать письменно. Если работница отказывается подписать соответствующий документ, составляется акт:
     


 

Закрытое акционерное общество \"Хан\"


 


г. Казань, ул. Огородная, д. 2 \"а\"


 

АКТ


 

     20 апреля 2010 г.

N 1


 

Об отказе от предложенных вакантных должностей


 

     Мы, заместитель генерального директора Е.Р. Иванов, начальник отдела кадров К.Н. Уланова и инспектор по кадрам А.А. Садыгова, составили настоящий акт о нижеследующем:
     
     1. В связи с истечением в период беременности срока трудового договора, заключенного с А.Г. Климовой на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, ей были предложены вакантные должности инженера по технике безопасности и заместителя начальника канцелярии.
     
     2. Уведомление о предложении вакантных должностей вручено А.Г. Климовой 20 апреля 2010 года в 12 часов 30 минут начальником отдела кадров К.Н. Улановой в присутствии инспектора по кадрам А.А. Садыговой.
     
     3. От предложенных должностей А.Г. Климова отказалась, но подписать соответствующее заявление не захотела.

     Иванов
     Уланова
     Садыгова

     (Е.Р. Иванов)
     (К.Н. Уланова)
     (А.А. Садыгова)

     
     Работодатель, на наш взгляд, нарушит порядок трудоустройства увольняемой работницы, если:
     
     - предложит не все вакансии, которые она может выполнять с учетом ее квалификации и состояния здоровья, имеющиеся в данной местности;
     
     - предложит только вакансии, соответствующие квалификации и заработной плате работницы;
     
     - предложит только нижестоящие должности или нижеоплачиваемую работу;
     
     - не предложит вакансии, которые будут созданы сразу после увольнения работницы (когда решение о создании таких вакантных должностей уже принято);
     
     - не предложит все вакансии, в т.ч. те, от которых работница отказалась ранее, еще раз в день увольнения;
     
     - не предложит вакансии в другой местности (когда такая льгота закреплена в соглашениях, коллективном договоре, трудовом договоре);
     
     - откажется перевести на другую работу сотрудницу, согласившуюся на предложенную вакансию в день увольнения после издания приказа об увольнении, внесения записи в трудовую книжку, окончательного расчета.
     
     Если женщина согласилась на предложенную работу, трудовой договор с ней не расторгается. Стороны оформляют постоянный перевод на другую работу в порядке, установленном ст. 72 и 72.1 ТК РФ.
     

2.3. Расторжение трудового договора по требованию работника (пп. 3, 6, 7, 8, 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)

     
     Здесь объединены несколько оснований увольнения, зависящие от волеизъявления работника. Конечно, самым \"популярным\" из них является увольнение по собственному желанию.
     

2.3.1. Увольнение по собственному желанию (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)

     
     Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию. Ограничение этого права не допускается, поскольку нарушает запрет принудительного труда (ст. 4 ТК РФ). По собственному желанию можно расторгнуть как трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, так и срочный трудовой договор.
     
     Особенности увольнения по этому основанию установлены ст. 80 ТК РФ.
     
     Для увольнения по собственному желанию работник должен представить работодателю письменное заявление. Устная просьба об увольнении должна быть проигнорирована.
     
     Заявление составляется в произвольной форме:
     

Директору ГУП
\"Теплосети города Калининграда\"
П.П. Зайцеву
от начальника отдела снабжения
А.Л. Батюшкина

ЗАЯВЛЕНИЕ

     Прошу уволить меня по собственному желанию 11 марта 2010 года.
     

     16 февраля 2010 г.

Батюшкин

     
     Обратите внимание!
     
     Если из заявления однозначно не следует, что работник желает расторгнуть трудовой договор, оформлять увольнение не надо. Лучше предложить работнику \"переписать\" заявление.
     
     Вот некоторые примеры некорректных заявлений об увольнении по собственному желанию:
     

Генеральному директору
ОАО \"Самыйсамый\"
А.П. Дееву
от начальника отдела закупок
А.Л. Хромова


ЗАЯВЛЕНИЕ

     
     Прошу освободить меня от занимаемой должности по собственному желанию с 12 марта 2009 года.

     10 марта 2009 г.

Хромов

     

Директору
ООО \"Косинус\"
Г.П. Саблину
от главного бухгалтера
Г.И. Смирновой

    
ЗАЯВЛЕНИЕ

     
     Прошу освободить меня от исполнения обязанностей по должности главного бухгалтера.

     15 января 2010 г.

Смирнова

     
     Если в заявлении не указано, что работник увольняется по собственному желанию, по своей инициативе или по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, оно может быть расценено судом как предложение расторгнуть трудовой договор по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по соглашению сторон). При получении такого заявления надо удостоверится, действительно ли работник желает быть уволенным именно по собственному желанию, т.е. по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
     
     В случае необходимости попросите работника исправить заявление, дописав слова \"по собственному желанию\", \"по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ\" с указанием даты внесения изменений.
     

Председателю
Производственного кооператива
\"Горчица и щелок\"
Г.Г. Карлушкину
от разнорабочего
А.С. Крылова

    
ЗАЯВЛЕНИЕ

     
     В связи с переездом в другой город прошу расторгнуть трудовой договор с 20 января 2010 года.

     16 ноября 2009 г.

Крылов

     
     По общему правилу предупредить об увольнении работник должен не позднее чем за две недели. Однако для некоторых категорий работников установлены исключения:
     
     - в период испытания работник имеет право предупредить работодателя об увольнении по собственному желанию за три дня (ч. 4 ст. 70 ТК РФ);
     
     - руководитель организации должен предупредить работодателя об увольнении по собственному желанию не позднее чем за месяц (ст. 280 ТК РФ);
     
     - работник, заключивший трудовой договор на срок до двух месяцев, предупреждает работодателя об увольнении по собственному желанию не позднее чем за три календарных дня (ч. 1 ст. 292 ТК РФ); аналогичное правило действует и в отношении сезонных работников (ч. 1 ст. 296 ТК РФ);
     
     - спортсмен, тренер предупреждают работодателя об увольнении по собственному желанию за месяц, за исключением случаев, когда трудовой договор заключен на срок менее четырех месяцев (ч. 1 ст. 348.12 ТК РФ).
     
     Увеличенный или сокращенный срок предупреждения об увольнении по собственному желанию может предусматриваться только Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.
     
     Любой установленный ТК РФ или иным федеральным законом срок предупреждения работодателя об увольнении по собственному желанию может быть сокращен соглашением сторон. Увеличить срок соглашением сторон нельзя.
     
     Пример.
     
     Генеральный директор ОАО подал заявление наблюдательному совету, который согласно уставу принимает решение об образовании и прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества, об увольнении по собственному желанию 1 августа. 15 августа совет директоров назначил нового генерального директора и предложил прежнему руководителю общества расторгнуть трудовой договор, не дожидаясь окончания месячного срока. Тот согласился, и трудовой договор был расторгнут 15 августа.
     
     Пример
     
     Главный бухгалтер направил работодателю заявление об увольнении по собственному желанию за две недели до предполагаемой даты расторжения трудового договора. Руководитель организации отказался оформить увольнение в этот срок, поскольку, по его мнению, работник не успеет передать дела своему преемнику.
     
     Такое решение работодателя незаконно.
     

     Течение срока предупреждения об увольнении по собственному желанию начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника (ч. 1 ст. 80 ТК РФ). Срок предупреждения об увольнении исчисляется по общим правилам, установленным ст. 14 ТК РФ.
     
     Пример.
     
     Работодатель получил заявление об увольнении работника по собственному желанию 6 сентября 2010 года. Срок предупреждения об увольнении истекает 20 сентября.
     
     Пример.
     
     У работника пятидневная рабочая неделя с выходными днями в субботу и воскресенье. Работодатель получил его заявление об увольнении 10 октября 2009 года. Поскольку последний день срока выпадает на субботу 24 октября, днем увольнения будет понедельник 26 октября.
     
     Подать заявление об увольнении сотрудник может и в период отпуска, и в период временной нетрудоспособности; дата увольнения по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ также может приходиться на указанные периоды (см. письмо Роструда от 05.09.2006 N 15516).
     
     Часть 6 ст. 81 ТК РФ, запрещающая увольнение работника в период отпуска и временной нетрудоспособности, относится только к случаям увольнения по инициативе работодателя.
     
     Если последний день срока в соответствии с режимом рабочего времени приходится на рабочий день, но работник в этот день трудовые обязанности не исполняет и за ним сохраняется место работы, никаких препятствий к увольнению нет (ч. 3 ст. 84.1 ТК РФ).
     
     Пример.
     
     Работник, которому установлена шестидневная рабочая неделя с выходным в воскресенье, подал работодателю заявление об увольнении по собственному желанию 13 февраля 2010 года. 17 февраля работник заболел.
     
     Срок предупреждения об увольнении истекает 27 февраля. Этот день согласно режиму рабочего времени является рабочим. Даже если сотрудник до 27 февраля не выздоровеет, работодатель обязан оформить увольнение в этот день.
     
     В заявлении может быть не указана конкретная дата увольнения. Тогда работодателю необходимо по правилам ст. 14, 80, 84.1 ТК РФ определить день увольнения самостоятельно. В случаях, когда в заявлении указана дата расторжения трудового договора, увольнение оформляется в этот день, если срок предупреждения об увольнении соблюден или работодатель согласен на досрочное расторжение трудового договора. При несогласии на увольнение до истечения срока предупреждения работодатель оформляет увольнение в день истечения срока предупреждения.
     
     Пример.
     

     Работник, которому установлена пятидневная рабочая неделя с выходными днями в субботу и воскресенье, направил работодателю заявление об увольнении 1 марта. В заявлении была указана дата увольнения - 22 марта. Работодатель получил заявление 2 марта. Оформить увольнение следует 22 марта.
     
     Пример.
     
     В условиях предыдущего примера предположим, что заявление работодатель получил только 12 марта. Он имеет право оформить увольнение 22 марта, если согласен на досрочное расторжение трудового договора. При наличии у работодателя возражений относительно увольнения до истечения срока предупреждения он вправе оформить расторжение трудового договора 26 марта.
     
     Согласие работодателя на расторжение трудового договора до истечения срока предупреждения об увольнении обычно фиксируется на самом заявлении работника словами: \"согласен уволить в такой-то день\", \"не возражаю против увольнения в такой-то день\" и подписью работодателя (руководителя организации, иного уполномоченного лица).
     
     Работодатель не может расторгнуть трудовой договор раньше установленного законом срока, если работник его об этом не просит. Но предложить работнику досрочное расторжение трудового договор работодатель вправе.
     
     Пример.
     
     Работник подал заявление об увольнении по собственному желанию 2 августа. В заявлении не была указана дата предполагаемого увольнения. Руководитель организации издал приказ об увольнении работника 4 августа. Такие действия работодателя незаконны.
     
     Пример.
     
     С учетом условий предыдущего примера работодатель обратился к работнику с предложением расторгнуть договор до истечения срока предупреждения об увольнении - 4 августа. Работник согласился. Работодатель оформил увольнение 4 августа.
     
     Соглашение сторон о расторжении трудового договора по инициативе работника до истечения срока предупреждения об увольнении может быть оформлено отдельным документом.
     
     Обратите внимание!
     
     Расторжение трудового договора до истечения срока предупреждения об увольнении не говорит о том, что договор расторгается по соглашению сторон, т.е. по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Основанием для увольнения все равно является п. 3 этой статьи.
     
     Если заявление направлено по почте, срок исчисляется со дня, следующего за днем получения письма, а не со дня, следующего за днем его отправки.
     

     Пример.
     
     Работник, находящийся в отпуске, направил работодателю по почте заявление об увольнении 5 апреля 2010 года, указав в нем дату увольнения - 19 апреля.
     
     Работодатель получил письмо только 8 апреля. Оформить увольнение следует 22 апреля.
     
     При исправлении заявления срок предупреждения об увольнении, на наш взгляд, должен исчисляться со дня, следующего за днем получения работодателем исправленного заявления.
     
     Пример.
     
     Работник написал заявление \"об отстранении его от должности по собственной инициативе\". В заявлении стояла дата - 1 апреля 2009 года. Работодатель получил заявление в пятницу 3 апреля. В понедельник начальник кадровой службы попросил работника уточнить заявление об увольнении. Работник дописал на заявлении: \"по собственному разумному желанию и хотению\" и проставил дату внесения исправлений - 6 апреля. Течение срока предупреждения об увольнении начнется 7 апреля.
     
     Иногда работодатель обязан расторгнуть трудовой договор по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ в срок, указанный в заявлении работника. Это обязательно, когда подача работником заявления об увольнении по собственному желанию обусловлена невозможностью продолжения им работы:
     
     1) в связи с (ч. 3 ст. 80 ТК РФ, подп. \"б\" п. 2 постановления N 2, п. 7.2 Разъяснения \"О некоторых вопросах, связанных с применением законодательства об укреплении трудовой дисциплины\", утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 25.10.1983 N 240/22-31):
     
     - зачислением в образовательное учреждение;
     
     - выходом на пенсию;
     
     - направлением мужа (жены) на работу за границу, к новому месту службы;
     
     - переездом в другую местность (по уважительным причинам - см. решение и определение Верховного Суда РФ от 16.11.2006 N ГКПИ061188, от 08.02.2007 N КАС06550);
     
     - другими уважительными причинами;
     
     2) в случаях установленного нарушения работодателем законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора (названные нарушения могут быть установлены, в частности, органами, осуществляющими государственный надзор и контроль над соблюдением трудового законодательства, профессиональными союзами, комиссиями по трудовым спорам, судом).
     
     Трудовое законодательство не обязывает работника подтверждать документально уважительные причины, побудившие его подать заявление об увольнении по собственному желанию. Тем более что в некоторых случаях это сделать невозможно.
     

     Таким образом, если в заявлении обозначена причина увольнения и эту причину можно признать уважительной, работодатель должен расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении.
     
     Пример.
     
     Сидоренко подал заявление об увольнении по собственному желанию и просил расторгнуть трудовой договор в день получения работодателем этого заявления в связи с выходом на пенсию. В день увольнения Сидоренко исполнялось 60 лет.
     
     Работодатель обязан расторгнуть договор в день получения от работника заявления об увольнении.
     
     Работник, предупредивший работодателя о расторжении трудового договора, вправе до истечения срока предупреждения (а при предоставлении отпуска с последующим увольнением - до дня начала отпуска) отозвать свое заявление, и увольнение в этом случае не производится (ч. 4 ст. 80 ТК РФ, ч. 4 ст. 127 ТК РФ) при условии, что на его место в письменной форме не приглашен другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора (например, в силу ч. 4 ст. 64 ТК РФ запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы).
     
     Устная договоренность между работодателем и трудоустраивающимся не является препятствием для отзыва работником заявления об увольнении по собственному желанию. До момента увольнения работника, приглашенного в порядке перевода, с прежнего места работы работодатель не вправе препятствовать работнику в отзыве заявления об увольнении (определение Верховного Суда РФ от 11.07.2008 N 48В086).
     
     Отзыв заявления об увольнении предполагает письменную форму:
     

Президенту АНО
\"Центр развития предпринимательства\"
К.К. Садовскому
от директора департамента
бухгалтерского учета
А.М. Мироновой

    
ЗАЯВЛЕНИЕ

     
     Прошу считать мое заявление об увольнении по собственному желанию от 2 декабря 2009 года отозванным.

     7 декабря 2009 г.

Миронова

     
     Отозвать заявление об увольнении можно и в день увольнения. Запись об увольнении, которая была к этому моменту внесена в трудовую книжку, признается недействительной.
     
     По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу (ч. 5 ст. 80 ТК РФ).
     
     Пример.
     
     Работник подал заявление об увольнении 17 июня 2010 года. Со 2 июля он может не выходить на работу. Если работодатель не оформит увольнение 1 июля, то со 2 июля работник вправе требовать с работодателя оплату времени вынужденного прогула.
     
     Если по истечении срока предупреждения трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, действие трудового договора считается продолженным (ч. 6 ст. 80 ТК РФ).
     
     Неправильное исчисление работодателем срока предупреждения об увольнении не является основанием для того, чтобы признать увольнение законным.
     
     Пример.
     
     16 ноября в период прохождения испытания работник подал заявление об увольнении по собственному желанию. Работодатель, посчитав, что в данном случае действует общий срок предупреждения об увольнении (две недели), оформил увольнение 30 ноября. Однако к этому моменту работник увольняться передумал, а срок испытания уже истек. Трудовой договор считается продолженным. Приказ об увольнении работодателю придется отменить.
     
     При обращении в суд с иском о восстановлении на работе сотрудники, уволенные по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, иногда утверждают, что работодатель вынудил их подать заявление об увольнении. Обязанность доказывания этого обстоятельства лежит на работнике (подп. \"а\" п. 22 постановления N 2). Как правило, для оценки довода о вынужденном обращении к работодателю с заявлением об увольнении суд заслушивает показания свидетелей (определение Верховного Суда РФ от 09.12.2002 по делу N 46В0233/34).
     
     Об увольнении по собственному желанию в трудовую книжку работника вносится такая запись:

     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи



число


месяц


год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4


 


 


 


 


 


 

21

20

5

2010

Уволен по собственному желанию, п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ

Распоряжение от 20.05.2010 N К 77

    
2.3.2. Расторжение трудового договора вследствие отказа работника от продолжения работы при смене собственника имущества организации с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией (п. 6 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)

     
     Под сменой собственника имущества организации следует понимать переход (передачу) права собственности на имущество организации от одного лица к другому или другим лицам, в частности при приватизации государственного или муниципального имущества, т.е. при отчуждении имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, в собственность физических или юридических лиц; при обращении имущества, находящегося в собственности организации, в государственную собственность; при передаче государственных предприятий в муниципальную собственность, и наоборот; при передаче федерального государственного предприятия в собственность субъекта РФ, и наоборот.
     
     Поскольку собственником имущества, созданного за счет вкладов учредителей (участников) хозяйственных товариществ и обществ, а также произведенного и приобретенного хозяйственными товариществами или обществами в процессе их деятельности, является само общество или товарищество, а участники имеют лишь обязательственные права в отношении таких юридических лиц, изменение состава участников не влечет смену собственника имущества организации (п. 32 постановления N 2).
     
     Реорганизация производится в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования (п. 1 ст. 57 ГК РФ). При слиянии из двух или нескольких юридических лиц образуется одно новое; при присоединении одно юридическое лицо прекращается, а все его права и обязанности переходят к другому юридическому лицу; при разделении из одного юридического лица образуется два или несколько новых юридических лиц; при преобразовании изменяется организационно-правовая форма юридического лица.
     
     Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (п. 4 ст. 57 ГК РФ).
     
     Сама по себе смена собственника имущества организации, ее реорганизация не являются основаниями для увольнения работников (за исключением руководителя организации, его заместителей, главного бухгалтера). Согласно ч. 2 и 5 ст. 75 ТК РФ трудовые договоры с работниками в этих случаях продолжаются (при создании в процессе реорганизации нескольких организаций права и обязанности по конкретному трудовому договору передаются одной из них в соответствии с разделительным балансом - пп. 3 и 4 ст. 58 ГК РФ).
     
     Однако работники имею право отказаться от продолжения работы и потребовать увольнения.
     
     Закон не оговаривает ни формы, ни сроки отказа от продолжения работы, ни сроки предупреждения об увольнении по этому основанию.
     
     Поэтому указанные вопросы придется решать по обоюдному согласию сторон.
     
     На наш взгляд, о грядущей реорганизации работников следует предупредить в письменной форме, с тем чтобы они могли своевременно реализовать свое право отказаться от продолжения работы.
     
     По мнению Московского областного суда, отказ работника от продолжения работы также должен быть выражен письменно. Если после состоявшейся смены собственника имущества, изменения подведомственности (подчиненности), реорганизации организации работник продолжает исполнять свои трудовые обязанности, оснований для его увольнения нет (см. постановление Президиума Московского областного суда от 27.09.2006 N 599).
     
     По нашему мнению, работник, предупрежденный об обстоятельствах, указанных в ст. 75 ТК РФ, и все-таки продолживший работать после смены собственника имущества организации, изменения ее подведомственности (подчиненности), реорганизации, не вправе требовать увольнения по п. 6 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Свое право на прекращение трудовых отношений в дальнейшем он может реализовать, подав заявление об увольнении по собственному желанию.
     
     Поскольку вопросы ведения бизнеса находятся в исключительной компетенции самого предприятия, работодатели иногда пользуются предоставленными им правами явно в ущерб трудовым отношениям с работниками.
     
    Пример из судебной практики.
     
     ОАО образовало дочернее предприятие - ООО, наделив его частью своего имущества (теплоходом). Работники, которые обслуживали теплоход, были уволены в связи с сокращением штата.
     
     После длительных разбирательств Президиум Московского областного суда вынес решение о восстановлении на работе в ООО капитана теплохода.
     
     Суд распространил действие ст. 75 ТК РФ на любые случаи \"разделения\" бизнеса, в т.ч. на создание подконтрольных обществ. Действительно, формально ст. 75 ТК РФ не имеет отношения к ситуациям, когда часть имущества работодателя переходит к другой организации. Но учитывая, что другая организация полностью контролируется работодателем и без его решения не возникла бы, работники не должны нести бремя неблагоприятных последствий только потому, что предприниматель выбрал такой способ изменения структуры бизнеса.
     

(постановление Президиума
Московского областного суда от 25.10.2006 N 648)

     
     Статья 75 ТК РФ применяется и в других ситуациях, при которых очевидная реструктуризация организации не связана со сменой собственника ее имущества, изменением подведомственности (подчиненности), реорганизацией.
     
    Пример из судебной практики.
     
     Работница трудилась в государственном учреждении, занимающемся болезнями животных. Учреждение находилось в федеральной собственности.
     
     Собственник принял решение о ликвидации учреждения. Работники учреждения были уволены по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Сразу после ликвидации федерального учреждения органами государственной власти субъекта РФ было создано учреждение, занимающееся аналогичными вопросами. Все имущество ликвидированного федерального учреждения было передано вновь созданному, находящемуся в собственности субъекта РФ. Работница обратилась с иском в суд о восстановлении ее на работе во вновь созданном учреждении. Верховный Суд РФ иск удовлетворил. Он указал, что гражданское и административное право, позволяющие изменить подведомственность организации путем ее ликвидации и создания на базе соответствующего имущественного комплекса другой организации, выполняющей тождественные функции, неприменимы к спору, вытекающему из трудовых отношений. По сути, учреждение утратило статус федерального и стало государственным учреждением субъекта РФ. Несмотря на то что такое \"превращение\" осуществлено посредством ликвидации одной и создания иной организации, ст. 75 ТК РФ должна применяться и в такой ситуации.
     

(определение Верховного Суда РФ от 30.05.2008 N 78В085)

     
     При увольнении по п. 6 ч. 1 ст. 77 ТК РФ в трудовою книжку работника вносятся такие записи:

     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи



число


месяц


год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании
которого
внесена запись

1

2

3

4


 


 


 


 


 


 

3

16

11

2009

Уволен вследствие отказа от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, п. 6 ч. 1 ст. 77 ТК РФ

Приказ
от 15.11.2009 N 11

     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи



число


месяц


год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4


 


 


 


 


 


 

3

16

11

2009

Уволен вследствие отказа от продолжения работы в связи с реорганизацией организации, п. 6 ч. 1 ст. 77 ТК РФ

Приказ от 15.11.2009 N 11

     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи



число


месяц


год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4


 


 


 


 


 


 

3

16

11

2009

Уволен вследствие отказа от продолжения работы в связи с изменением подведомственности (подчиненности) организации, п. 6 ч. 1 ст. 77 ТК РФ

Приказ от 15.11.2009 N 11

    
2.3.3. Расторжение трудового договора вследствие отказа работника от продолжения работы при изменении определенных сторонами условий трудового договора (п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)

     
     Условия трудового договора по общему правилу меняются письменным соглашением сторон (ст. 72 ТК РФ). Но в некоторых случаях работодатель имеет право изменить условия трудового договора по собственной инициативе. Основания и порядок изменения условий трудового договора по инициативе работодателя установлены ст. 74 ТК РФ. Следовательно, чтобы доказать законность увольнения работника по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, работодатель обязан доказать соблюдение всех предписаний ст. 74 Кодекса (п. 21 постановления N 2).
     
     Основанием для изменения согласованных ранее условий трудового договора является такое изменение организационных или технологических условий труда, при котором прежние условия трудового договора не могут быть сохранены (ч. 1 ст. 74 ТК РФ).
     
     Отсюда следует, что:
     
     - условия труда можно изменить, если изменяются организационные или технологические условия труда;
     
     - изменяемые условия трудового договора должны быть связаны с изменяющимися условиями труда;
     
     - прежние условия трудового договора не могут быть сохранены.
     
     Что понимается под организационными и технологическими условиями труда? В соответствии с ч. 1 ст. 74 ТК РФ и п. 21 постановления N 2 к изменениям организационных или технологических условий труда относятся, например, изменения в технике и технологии производства, совершенствование рабочих мест на основе их аттестации, структурная реорганизация производства. Изменения, которые дают основания изменить условия трудового договора, должны каким-то образом сказываться на процессе исполнения работником трудовых обязанностей. В связи с этим не может считаться изменением организационных или технологических условий труда ухудшение финансового состояния работодателя, падение спроса на выпускаемую продукцию, реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги и прочие подобные причины.
     
     Пример.
     
     Банк понес убытки в связи со списанием некоторых \"плохих\" кредитов. Прибыль банка сократилась на 10%. Работодатель принял решение об изменении условий трудовых договоров с работниками в части оплаты труда: оклады всех сотрудников понижались на 10%. Такие действия руководства банка незаконны. Изменение финансовых показателей само по себе никак не влияет на условия труда работников.
     
     В порядке, определенном ст. 74 ТК РФ, могут быть измены любые условия трудового договора, кроме условия о трудовой функции работника.
     
     О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца (ч. 2 ст. 74 ТК РФ). Срок исчисляется в соответствии со ст. 14 ТК РФ. Течение срока, на наш взгляд, начинается со дня, когда работник получил уведомление об изменении условий трудового договора, поскольку в этот же день у работника появляется право отказаться от продолжения работы.
     
     Пример.
     
     Работодатель предупредил работника об изменении условий трудового договора 14 сентября. Новые условия начнут действовать в отношении данного работника только с 14 ноября.
     
     Уведомление об изменении условий трудового договора может выглядеть так:
     


 

Общество с ограниченной ответственностью \"Ракета\"


 


 

г. Смоленск, просп. Мира, д. 17


 


 


 


 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении условий трудового договора


 


 


 


 

1 февраля 2010 г.


 

N 1356

     
     Уважаемый Сергей Сергеевич!
     
     В связи с установкой в цехе N 1 новой, полностью автоматизированной производственной линии и заключением договора об обслуживании этой линии силами специалистов ОАО \"Прогресс\" с 10 апреля 2010 года изменяются следующие условия заключенного с Вами 20 сентября 1995 года трудового договора N 2351:
     
     1)…;
     
     2)...;
     
     3)...
     
     Вы имеете право отказаться от продолжения работы в новых условиях. Тогда трудовой договор с Вами прекратится по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. До расторжения трудового договора Вам будет предложена другая имеющаяся работа. Ознакомление с настоящим уведомлением не означает, что Вы согласны на продолжение работы, равно как не означает и то, что Вы оказываетесь от продолжения работы.

     Директор

Куликов


 


 

(подпись)


 


 

Н.С. Куликов


 


 

(расшифровка подписи)


 


 


 


 

     Уведомление получил


 


 

\"

5

\"

февраля

20

10

г.

    Ситников

     (С.С. Ситников)


 

     
     Некоторые работодатели имеют право предупреждать работников о предстоящем изменении условий трудового договора менее чем за два месяца.
     
     Так, работодатель - физическое лицо предупреждает работников об изменении в одностороннем порядке условий трудового договора за 14 календарных дней (ст. 306 ТК РФ), а религиозная организация - не позднее чем за семь календарных дней (ч. 4 ст. 344 ТК РФ).
     
     Если работник не согласен работать в новых условиях, работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся работу (как соответствующую его квалификации, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором (ч. 3 ст. 74 ТК РФ).
     
     При отсутствии указанной работы или отказе от нее работника трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
     
     Пример.
     
     Работник был предупрежден об изменении условий трудового договора в связи с изменением организационных и технологических условий труда. В течение двухмесячного срока работнику предлагались все подходящие вакантные должности. От предложенных должностей он отказался. В день увольнения работнику вновь предложили имеющиеся вакантные должности, включая и те, от которых он отказался ранее. Работник письменно подтвердил свой отказ от предложенных должностей.
     
     В этом случае работодатель предпринял все меры для трудоустройства увольняемого работника.
     
     При увольнении работника по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ в его трудовую книжку следует внести такую запись:

     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись


1

2

3

4


 


 


 


 


 


 

15

21

12

2009

Уволен вследствие отказа от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора, п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ

Приказ
от 21.12.2009 N 214/1

     
     Работнику, который увольняется по этому основанию, выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка (ч. 3 ст. 178 ТК РФ). Средний заработок исчисляется по правилам ст. 139 ТК РФ.
     

2.3.4. Расторжение трудового договора в случае отказа работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, либо в связи с отсутствием у работодателя соответствующей работы (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)

     
     Частью 3 ст. 49 Основ законодательства об охране здоровья граждан от 22.07.1993 N 54871 определено, что при экспертизе временной нетрудоспособности определяются необходимость и сроки временного или постоянного перевода работника по состоянию здоровья на другую работу. Согласно ст. 224 ТК РФ работодатель обязан осуществлять перевод работников, нуждающихся по состоянию здоровья в предоставлении им более легкой работы, на другую работу в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, с соответствующей оплатой.
     
     Предписание врача о переводе на другую работу исполняется по правилам ст. 73 ТК РФ. Если медицинское заключение предписывает временный перевод на срок до четырех месяцев, работодатель переводит работника с его согласия на другую работу. При отказе работника от перевода или отсутствии у работодателя подходящей работы работник отстраняется от работы на весь срок перевода. За время отстранения от работы заработная плата ему не выплачивается.
     
     Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
     
     Пример.
     
     Медицинским заключением предусмотрен временный перевод сотрудника на другую работу на четыре месяца. Работы, подходящей ему с учетом его состояния здоровья, у работодателя нет. В данном случае работник должен быть отстранен от работы на четыре месяца.
     
     Статья 73 ТК РФ не предусматривает порядок предложения вакантных должностей работнику, нуждающемуся в переводе по состоянию здоровья. Полагаем, не будет ошибкой руководствоваться правилами ч. 3 ст. 74 ТК РФ и другими аналогичными нормами Кодекса.
     
     Если подходящая работа есть и работник согласен ее выполнять, оформляется постоянный или временный перевод на другую работу (ст. 72.1 и 72.2 ТК РФ). В течение месяца после перевода на другую нижеоплачиваемую работу за работником сохраняется средний заработок по прежней работе, а при переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с работой, - до установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности либо до выздоровления работника (ст. 182 ТК РФ).
     
    Обратите внимание!
     
     Рассматриваемое основание увольнения не применяется при переводе на другую работу беременных женщин. Если медицинское заключение предусматривает перевод беременной женщины на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, на срок более четырех месяцев, при отсутствии соответствующей работы сотрудница не увольняется, а освобождается от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя (ч. 2 ст. 254 ТК РФ).
     
     При увольнении по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ запись в трудовой книжке должна выглядеть так:

     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4


 


 


 


 


 


 

14

15

10

2009

Уволен в связи с отказом от перевода на другую работу, необходимую в соответствии с медицинским заключением, п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ

Приказ
от 15.10.2009 N 7

     
     или так:
     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4


 


 


 


 


 


 

14

15

10

2009

Уволен в связи с отсутствием работы, необходимой в соответствии с медицинским заключением, п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ

Приказ
от 15.10.2009 N 7

     
     Работнику выдается выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка (ч. 3 ст. 178 ТК РФ). Средний заработок подсчитывается в соответствии со ст. 139 ТК РФ.
     
     С работника, увольняющегося по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, удержание за неотработанные дни отпуска не производится (ч. 2 ст. 137 ТК РФ).
     

2.3.5. Расторжение трудового договора в случае отказа работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)

     
     Это основание увольнения - довольно редкое. Оно применяется в случаях, когда работодатель прекращает свою деятельность в одной местности и перемещается в другую, а работник не соглашается на перевод. Под другой следует понимать местность за пределами административно-территориальных границ соответствующего населенного пункта (п. 16 постановления N 2).
     
     Указанное основание увольнения не применяется, если:
     
     - в данной местности остается филиал, представительство или другое обособленное структурное подразделение предприятия;
     
     - трудовая функция работника осуществляется вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения. Например, электромонтер обслуживает линию электропередачи протяженностью 100 км, которая проходит по различным населенным пунктам. В одном из этих населенных пунктов располагается офис компании, где работает электромонтер. Если офис переместится в местность, находящуюся за пределами административно-территориальных границ населенных пунктов, через которые проходит линия электропередач, п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ в данном случае неприменим;
     
     - в данной местности ликвидируется филиал, представительство, иное обособленное структурное подразделение (ч. 4 ст. 81 ТК РФ);
     
     - в другой местности создается филиал, представительство, иное структурное подразделение, в которое работник отказывается переводиться из центрального офиса или действующего в данной местности филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения.
     
     Согласно п. 2 ст. 54 ГК РФ место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия такового - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
     
     Наименование и место нахождения юридического лица указываются в его учредительных документах (п. 3 ст. 54 ГК РФ). Место нахождения организации отражается в Едином государственном реестре юридических лиц (подп. \"в\" п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ \"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей\"). Соответственно увольнение не может считаться законным, если организация не зарегистрирована по новому адресу.
     
     Пример.
     
     Государственная регистрация организации произведена на территории г. Москвы. Компания решила перенести свою производственную деятельность в новый офис в Московской области. Туда переехало руководство и некоторые сотрудники. Однако изменения в учредительные документы внесены не были. Об изменении места нахождения организация не сообщила в налоговые органы. В Едином государственном реестре юридических лиц в качестве места нахождения компании по-прежнему значится г. Москва. При таких обстоятельствах работники, отказавшиеся от перевода, имеют хорошие шансы быть восстановленными на работе.
     
     Трудовой кодекс РФ, к сожалению, не устанавливает формы, сроки отказа от перевода в другую местность вместе с работодателем, сроки предупреждения об увольнении по этому основанию. Все эти вопросы сторонам трудового договора придется решать по взаимному согласию.
     
     Запись в трудовой книжке об увольнении по п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ выглядит так:

     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4


 


 


 


 


 


 

20

19

11

2010

Уволен в связи с отказом от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем, п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ

Распоряжение от 29.10.2010 N 1003

     
     Работнику, отказавшемуся от перевода в другую местность вместе с работодателем, выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка (ч. 2 ст. 178 ТК РФ). Средний заработок исчисляется по правилам ст. 139 ТК РФ.
     

2.4. Увольнение по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ)

     
     В этой главе рассмотрены случаи увольнения работника по инициативе работодателя, предусмотренные ст. 71 и 81 ТК РФ. Как правило, именно эти ситуации чаще всего вызывают конфликты, споры и судебные разбирательства. В случае спора обязанность доказать законность расторжения трудового договора по ст. 71 и 81 ТК РФ возлагается на работодателя (п. 23 постановления N 2).
     

2.4.1. Общие правила увольнения по инициативе работодателя

     
     При расторжении трудового договора надо учитывать, что некоторые категории работников не могут быть уволены по инициативе работодателя.
     
     Так, не допускается расторжение трудового договора с:
     
     - беременными женщинами (за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем);
     
     - женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет;
     
     - одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пп. 1, 5-8, 10 или 11 ст. 81 или п. 2 ст. 336 ТК РФ (ст. 261 ТК РФ).
     
     При этом беременные женщины, работницы, имеющие детей до трех лет, одинокие матери и одинокие отцы, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), могут быть уволены по другим основаниям (не связанным с инициативой работодателя).
     
     Пример.
     
     Женщина устроилась по срочному трудовому договору на время исполнения обязанностей другого работника. В период работы она забеременела. В один из рабочих дней она не вышла на работу. Работодатель уволил ее по подп. \"а\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Работница обратилась в суд и была восстановлена на работе. Через некоторое время после вынесения решения судом к исполнению своих трудовых обязанностей приступил отсутствующий работник, которого беременная сотрудница замещала.
     
     Трудовой договор с беременной работницей может быть расторгнут в связи с истечением его срока. Поскольку увольнение производится не по инициативе работодателя, прекращение трудового договора допускается.
     
     В момент увольнения сама работница, а тем более работодатель могут не подозревать о беременности. Однако это не препятствует восстановлению сотрудницы на работе, если расторжение трудового договора с ней произведено по инициативе работодателя.
     
     Пример.
     
     Работница была уволена 20 сентября по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в связи с сокращением штата. После увольнения она выяснила, что беременна с 10 сентября.
     
     Если работница обратится в суд, она будет восстановлена на работе, несмотря на то что работодатель при увольнении не знал о ее беременности.
     
     Подтверждением беременности работницы служит медицинская справка. Даже если она будет представлена после увольнения по инициативе работодателя, но из документа следует, что беременность предшествовала моменту расторжения трудового договора, то работодатель должен отменить приказ об увольнении, допустить работницу к работе и оплатить вынужденный прогул.
     
     При увольнении некоторых категорий работников помимо соблюдения общей процедуры работодателю необходимо получить согласие компетентного лица или органа:
     
     1) расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 ТК РФ).
     
     Закон, к сожалению, не регламентирует ни порядка, ни сроков оформления такого согласия государственной инспекцией труда и комиссией по делам несовершеннолетних.
     
     Учтите, что государственная инспекция труда - орган субъекта РФ, в то время как комиссия по делам несовершеннолетних - муниципальный орган. Вопросы их деятельности решаются на уровне законодательства субъектов РФ и муниципальных образований;
     
     2) увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, предусмотренным пп. 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со ст. 373 ТК РФ (ч. 2 ст. 82 ТК РФ).
     
     Работодатель направляет в выборный орган первичной профсоюзной организации проект приказа об увольнении, а также копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения.
     
     Профсоюз в течение семи рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий документов рассматривает этот вопрос и направляет работодателю свое мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не представленное в 7-дневный срок, работодателем не учитывается.
     
     Если профсоюз выразил несогласие с предполагаемым решением работодателя, то в течение трех рабочих дней проводит с работодателем или его представителем дополнительные консультации, результаты которых оформляются протоколом. При недостижении общего согласия по результатам консультаций работодатель по истечении 10 рабочих дней со дня направления проекта приказа и копий документов имеет право принять окончательное решение. Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со дня получения мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. В указанный период не засчитываются периоды временной нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется место работы (должность). Если мнение профсоюза немотивированно (необоснованно) или представлено после истечения 7-дневного срока либо не представлено вовсе, работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор без учета мнения профсоюза.
     
     Пример.
     
     Трудовой договор с работником - членом профсоюза расторгнут по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности в силу недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации).
     
     В суде выяснилось, что работодатель уволил работника, не дождавшись мотивированного мнения профсоюза, хотя последний представил это мнение в семидневный срок. Несмотря на то что профсоюз был не против увольнения, работник, скорее всего, будет восстановлен на работе. Ведь работодатель нарушил процедуру, установленную ст. 373 ТК РФ (п. 26 постановления N 2).
     
     Пример.
     
     Работодатель увольняет работника, являющегося членом профсоюза, в связи с сокращением штата. Профсоюз не согласился с работодателем, посчитав, что работник имеет преимущественное право на оставление в штате. Профсоюз представил мотивированное мнение в установленный срок. Работодатель, не дожидаясь окончания консультаций, по истечении семи рабочих дней после получения мотивированного мнения профсоюза уволил работника по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
     
     При обращении в суд работник будет восстановлен на работе, т. к. протокол дополнительных консультаций не оформлен и 10-дневный срок не истек.
     
     Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со дня получения мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. В указанный период не засчитываются периоды временной нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется место работы (должность) (ст. 373 ТК РФ).
     
     Обратите внимание, что все сроки, о которых идет речь в ст. 373 ТК РФ, за исключением месячного срока, исчисляются в рабочих днях;
     
     Пример.
     
     Работодатель получил мотивированное мнение профсоюза по поводу увольнения работника по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 18 февраля. Профсоюз согласился с увольнением. Расторгнуть трудовой договор с работником следует до 17 марта.
     
     Предположим, что работник проболел с 20 по 24 февраля включительно (5 календарных дней), тогда срок увольнения продлевается до 22 марта.
     
     Если до этого дня работник не уволен, а 22 марта является для него выходным, оформить увольнение надо в ближайший следующий за ним рабочий день. В противном случае мотивированное мнение профсоюза придется запрашивать заново.
     
     3) представители работников, участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть уволены по инициативе работодателя без предварительного согласия органа, уполномочившего их на представительство. Исключением из указанного правила являются случаи расторжения трудового договора из-за совершения проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (ч. 3 ст. 39 ТК РФ).
     
     Как видно из приведенной нормы, речь в ней идет о любом проступке, а не только о дисциплинарном. Следовательно, уволить работника можно, например, по пп. 5-11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (в т. ч. по пп. 7 и 8 в тех случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо аморальный проступок совершены не по месту работы), пп. 1 и 2 ст. 336 ТК РФ, ст. 348.11 ТК РФ.
     
     Пример.
     
     Представитель работников, выполняющий воспитательные функции, в период ведения коллективных переговоров совершил аморальный проступок в быту.
     
     Работодатель имеет право расторгнуть с ним трудового договор по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ без предварительного согласия органа, уполномочившего работника на представительство.
     
     Пример.
     
     Во время ведения переговоров в связи с предстоящим заключением коллективного договора выяснилось, что один из представителей работников при трудоустройстве отдал в отдел кадров подложный диплом. Работодатель вправе уволить его без предварительного согласия соответствующего органа по п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
     
     Пример.
     
     В организации проходят коллективные переговоры. Работодатель уведомил некоторых работников, в т. ч. одного из представителей работников, о предстоящем увольнении в связи с сокращением штата. Представитель работников может быть уволен по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ без согласия органа, уполномочившего его на представительство, после подписания коллективного договора. Для увольнения до этого момента работодателю потребуется предварительное согласие соответствующего органа.
     
     Увольнение по пп. 2, 3 и 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций, структурных подразделений организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа (ч. 1 ст. 374 ТК РФ).
     
     При отсутствии вышестоящего выборного профсоюзного органа увольнение указанных работников производится с соблюдением порядка, установленного ст. 373 ТК РФ. В случае судебного разбирательства работодатель, в частности, должен представить доказательства того, что профсоюзный орган дал согласие по тем основаниям, которые были указаны работодателем при обращении в профсоюзный орган, а затем в приказе об увольнении.
     
     Трудовым кодексом РФ не установлен срок, когда работодатель вправе расторгнуть трудовой договор с работником, согласие на увольнение которого дано вышестоящим выборным профсоюзным органом. Верховный Суд РФ рекомендовал руководствоваться сроком, установленным ч. 5 ст. 373 ТК РФ (по аналогии). Иными словами, увольнение может быть произведено не позднее одного месяца со дня получения согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа на увольнение (п. 25 постановления N 2);
     
     4) участвующие в разрешении коллективного трудового спора представители работников, их объединений в период разрешения коллективного трудового спора не могут быть уволены по инициативе работодателя без предварительного согласия уполномочившего их на представительство органа (ч. 2 ст. 405 ТК РФ). Увольнение не допускается ни по одному из оснований, предусмотренных ст. 71, 81 ТК РФ.
     
     В соответствии с ч. 6 ст. 81 ТК РФ не допускается увольнение по инициативе работодателя работника, который болеет или находится в отпуске (за исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем). Если работник заболел или ушел в отпуск, то дату увольнения следует перенести на ближайший после болезни или отпуска рабочий день.
     
     Пример.
     
     Работник совершил прогул. Работодатель затребовал от работника письменное объяснение и совершил иные предписанные ст. 193 ТК РФ действия. Но до издания приказа об увольнении работник заболел. Уволить его по подп. \"а\" п. 6 ст. 81 ТК РФ можно только после выздоровления.
     
    Пример из судебной практики.
     
     30 декабря работодатель уволил работника по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. В этот день работник находился на \"больничном\". Работник проболел до 29 апреля.
     
     30 апреля работодатель \"исправил\" допущенную ошибку, издав новый приказ об увольнении работника с этой даты.
     
     Суд работодателя не поддержал, указав, что ТК РФ не предоставляет права работодателю изменять дату увольнения работника, равно как и совершать иные юридически значимые действия, затрагивающие права и интересы работника, без его предварительного согласия и после того, как трудовые отношения между работодателем и работником уже прекращены по инициативе самого работодателя.
     

(определение Верховного Суда РФ от 13.01.2006 N 46В0544)

     
     Если работник намеренно скрыл от работодателя какие-либо факты, которые имеют существенное значение при решение вопроса о расторжении трудового договора по инициативе работодателя, а работодатель вследствие этого сам того не подозревая нарушил порядок увольнения, суд может отказать такому работнику в иске о восстановлении на работе в связи с злоупотреблением правом (п. 27 постановления N 2).
     
     Пример.
     
     Работодатель уволил работника за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин. В день увольнения работник вышел на работу, хотя накануне оформил листок нетрудоспособности. О своей болезни сотрудник работодателю ничего не сказал. Если после увольнения работник подаст в суд иск о восстановлении на работе, мотивируя его тем, что расторжение трудового договора по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ не допускается в период временной нетрудоспособности работника, работодатель вправе заявить о злоупотреблении сотрудником правом и явной его недобросовестности.
     

2.4.2. Увольнение работника, не выдержавшего испытания (ст. 71 ТК РФ)

     
     Испытание устанавливается при трудоустройстве к данному работодателю в целях проверки соответствия квалификации работника поручаемой работе. Договориться об испытании можно только до начала работы (ч. 1 и 2 ст. 70 ТК РФ). Если работник приступил к работе, никакое письменное соглашение сторон (в т.ч. трудовой договор, оформленный после фактического допуска к работе) при решении вопроса об испытании приниматься во внимание не будет.
     
     Соглашение об испытании может быть оформлено в виде отдельного документа, подписанного до первого дня работы, или включено в трудовой договор. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания. В случаях, когда соглашение об испытании оформлено до фактического допуска к работе, а трудовой договор заключается уже после того, как работник приступил к выполнению трудовых обязанностей, в договор необходимо перенести условие об испытании.
     
     Пример.
     
     Работник приступил к работе 15 августа. Накануне (14 августа) он подписал соглашение об испытательном сроке. Трудовой договор оформляется 18 августа. Если работодатель не внесет условие об испытании в трудовой договор, работник считается принятым на работу без испытания.
     
     Испытание, зафиксированное в приказе о приеме на работу или заявлении работника и не закрепленное в трудовом договоре, считается неустановленным.
     
     Пример.
     
     Работник написал заявление о приеме на работу (хотя это и не требуется законом), в котором указал, что просит трудоустроить его с испытательным сроком в два месяца. Работодатель издал приказ о приеме на работу, указав в нем испытательный срок два месяца. Трудовой договор был оформлен спустя две недели после фактического допуска к работе, и условие об испытании в нем отсутствовало. Уволить работника при неудовлетворительном результате испытания нельзя.
     
     В соответствии с ч. 4 ст. 70 ТК РФ испытание при приеме на работу не устанавливается для:
     
     - лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
     
     - беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
     
     - лиц, не достигших возраста 18 лет;
     
     - лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения;
     
     - лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
     
     - лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями;
     
     - лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
     
     - иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ (для учеников - ч. 1 ст. 207), другими федеральными законами, коллективным договором.
     
     Хотя испытание можно установить для работниц, имеющих детей старше полутора, но младше трех лет, и для одиноких матерей и отцов, воспитывающих детей в возрасте старше полутора, но младше 14 лет (детей-инвалидов младше 18 лет), уволить их при неудовлетворительном результате испытания нельзя.
     
     Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель (ч. 5 и 6 ст. 70 ТК РФ). Установление большего срока испытания лишает работодателя права расторгнуть трудовой договор при неудовлетворительном результате испытания. В этом случае даже увольнение в пределах установленного законом срока испытания, на наш взгляд, будет неправомерным.
     
     Пример.
     
     Трудовой договор устанавливает испытательный срок продолжительностью в один год. Через месяц после приема на работу сотрудник был уволен в связи с неудовлетворительным результатом испытания. Поскольку условие об испытании продолжительностью один год противоречит закону, а другого срока испытания стороны до фактического начала деятельности не согласовали, работник должен быть восстановлен на работе.
     
     В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
     
     Пример.
     
     Работник принят на работу 1 апреля с испытательным сроком в один месяц. С 10 по 14 апреля включительно (пять календарных дней) он был в командировке. Испытательный срок для этого работника заканчивается 5 мая.
     
     Не обязательно дожидаться последнего дня срока. Если работодатель пришел к выводу, что квалификация работника не соответствует порученной работе, трудовой договор может быт расторгнут в соответствии с ч. 1 ст. 71 ТК РФ в любое время до истечения испытательного срока.
     
     Пример.
     
     Срок испытания заканчивается 4 июля. 15 июня работодатель пришел к выводу, что работник не соответствует порученной работе. Он может уволить работника, не дожидаясь 4 июля. Если 4 июля - выходной день, то трудовой договор с работником может быть расторгнут по ч. 1 ст. 71 ТК РФ в ближайший следующий за ним рабочий день.
     
     О расторжении трудового договора работник должен быть предупрежден в письменной форме за три дня. В уведомлении работодатель обязан изложить причины, послужившие основанием признания работника не выдержавшим испытание.
     
     Пример.
     
     Работник принят на работу с испытательным сроком в один месяц. Срок истекает 20 августа. Об увольнении по ч. 1 ст. 71 ТК РФ работник должен быть предупрежден не позднее 17 августа.
     
     Пример.
     
     Работодатель предупредил работника об увольнении по ч. 1 ст. 71 ТК РФ за три дня. В уведомлении было сказано, что работник \"не подходит для выполнения порученной работы\". Такая формулировка не может быть признана удовлетворительной. Причин увольнения работодатель не изложил, поэтому в случае судебного разбирательства решение может быть принято в пользу работника.
     
     По истечении срока испытания прекратить трудовой договор с работником можно только по общим основаниям, но не по ч. 1 ст. 71 ТК РФ (ч. 3 ст. 71 ТК РФ).
     
     Пример.
     
     Срок испытания истекает 23 января. Работодатель предупредил работника об увольнении только 21 января. Следовательно, 24 января уволить работника по ч. 1 ст. 71 ТК РФ нельзя.
     
     При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия (ч. 2 ст. 71 ТК РФ). Но это не означает, что работнику не выплачиваются другие причитающиеся суммы - заработная плата за отработанное время, компенсация за неиспользованный отпуск и иные выплаты.
     
     В трудовую книжку работника, уволенного как не выдержавшего испытания, заносится такая запись:

     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи



число


месяц


год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4

...

...

...

...

...

...

7

31

5

2010

Уволен в связи с неудовлетворительным результатом испытания, ч. 1 ст. 71 ТК РФ

Приказ
от 28.05.2010 N 16

    
2.4.3. Ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

     
     По этому основанию можно уволить любых работников, в т.ч. беременных женщин и работников с детьми и других лиц, которые имеют льготы.
     

2.4.3.1. Ликвидация организации

     
     Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей к другим лицам (п. 1 ст. 61 ГК РФ).
     
     Если права и обязанности организации переходят к вновь создаваемой или существующей организации, то уволить работника по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ нельзя. Трудовые отношения с работником в таком случае продолжаются в новой организации. Работник имеет право отказаться от продолжения работы и будет уволен по п. 6 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (см. раздел 2.3.2 книги).
     
     Основанием для расторжения трудовых договоров с работником по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ является решение о ликвидации юридического лица, т.е. решение о прекращении его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, принятое в установленном законом порядке.
     
     Принять решение о ликвидации организации могут (п. 2 ст. 61 ГК РФ):
     
     - учредители (участники);
     
     - орган юридического лица, уполномоченный на это учредительными документами;
     
     - суд, в т.ч. при признании организации банкротом.
     
     Ликвидация организации завершается, а организация считается ликвидированной с момента внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц (п. 6 ст. 22 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ \"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей\").
     
     Но уволить работников в связи с ликвидацией организации работодатель может не обязательно в день внесения соответствующей записи в реестр, а раньше. Как только решение о ликвидации принято, работодатель вправе начать процедуру увольнения, тем более что она требует времени. Поскольку у ликвидируемой организации правопреемников нет, уволить надо всех работников, включая руководителя.
     
     О предстоящем увольнении работников в связи с ликвидацией организации работодатель обязан уведомить органы службы занятости за два месяца до начала мероприятий по увольнению, т. е. до начала расторжения трудовых договоров (п. 2 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 \"О занятости населения в Российской Федерации\"). В уведомлении надо указать должность, профессию, специальность и квалификационные требования к ним, условия оплаты труда каждого увольняемого работника. Уведомление составляется в произвольной форме и может выглядеть, например, так:
     
     Уведомление о предстоящем увольнении работников в связи с ликвидацией организации:
     

В


 


 


 

(наименование органа службы занятости, его адрес)


 

от


 


 


 

(наименование работодателя, его адрес)


 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

     
     Во исполнение п. 2 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 N 10321 \"О занятости населения в Российской Федерации\" сообщаем о принятии решения о ликвидации организации. Начало проведения мероприятий по увольнению работников в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ запланировано на ______ (дата).
     
Информируем о должности, профессии, специальности, квалификационных требованиях к ним, условиях оплаты труда каждого увольняемого работника:


 

N

Должность, профессия, специальность

Квалификационные требования

Количество штатных единиц

Условия оплаты труда


 


 

1

Генеральный директор

Высшее юридическое или экономическое образование, стаж работы по специальности не менее 5 лет, стаж руководящей работы не менее 3 лет

1

Месячный оклад - 78 000 руб.


 


 

2






 


 


 


 


 


 


 


 


     Если ликвидация предприятия может привести к массовым увольнениям, то уведомить органы службы занятости надо за три месяца до начала соответствующих мероприятий.
     
     Для целей предупреждения профсоюза о массовом увольнении работников в связи с сокращением численности или штата сотрудников ч. 1 ст. 82 ТК РФ предписывает руководствоваться критериями, установленными в отраслевых или территориальных соглашениях. Полагаем, что и для целей предупреждения органов службы занятости о массовом увольнении работников в связи с ликвидацией организации следует применять те же критерии. Если в соответствующей отрасли и на соответствующей территории соглашений не принято или организация в них не участвует, то критерии массового увольнения определяются по правилам Положения об организации работы по содействию занятости в условиях массового высвобождения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.02.1993 N 99.
     
     Согласно п. 1 этого Положения увольнение в связи с ликвидацией считается массовым, если в организации работает 15 и более человек. Кроме того, увольнение работников в количестве 1% общего числа работающих в течение 30 календарных дней в регионах с общей численностью занятых менее 5 тыс. человек также приводит к массовому высвобождению работников.
     
     Персонально и под роспись предупредить о предстоящем увольнении по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ надо всех работников организации (ч. 2 ст. 180 ТК РФ).
     
     Для этого каждому работнику организации вручается составленное в свободной форме уведомление, в котором указывается предполагаемая дата увольнения. Уведомление вручается лично или направляется почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения). Факт ознакомления с уведомлением подтверждается письменным заявлением работника, его подписью на копии уведомления или в специальном журнале и т. п. Отказ работника расписаться в получении уведомления должен быть отражен в акте.
     
     При наступлении даты увольнения, указанной в уведомлении, трудовой договор с работником расторгается. При увольнении работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка и за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух, а в некоторых случаях - не свыше трех месяцев с момента увольнения (ч. 1 и 2 ст. 178 ТК РФ). Средний заработок подсчитывается по правилам ст. 139 ТК РФ. О порядке сохранения среднего заработка на время трудоустройства читайте в разделе 2.4.4 книги.
     


 

Открытое акционерное общество


 


 

\"Слово и дело\"


 


 

г. Саратов, ул. Апельсиновая, д. 23/2


 


 


 


 


 

(фамилия, имя, отчество работника, его должность)


 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о расторжении трудового договора
по
п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ


 

     В силу части второй ст. 180 ТК РФ предупреждаем Вас о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации. Решение о ликвидации организации принято ________ (лицо или орган, принявшие решение о ликвидации организации) \"__\" _______20__ г. (дата). Трудовой договор с Вами будет расторгнут \"__\" ________ 20__ г.
     

Генеральный директор


 

И.Р. Петров


 


 


 


 

          


 

Открытое акционерное общество


 


 

\"Слово и дело\"


 


 

г. Саратов, ул. Апельсиновая, д. 23/2


 


 

Журнал регистрации
вручения уведомлений о расторжении трудового договора
по
п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ

N

Структурное подразделение (в том числе обособленное), должность

Фамилия, имя, отчество работника

N уведомления и дата его вручения

Роспись работника


 


 


 


 


 


 

          


 

Открытое акционерное общество


 


 

\"Слово и дело\"


 


 

г. Саратов, ул. Апельсиновая, д. 23/2


 


Акт
Об отказе расписаться в получении уведомления об увольнении


15 июня 2010 г.

N 15

     
     Мы, заместитель генерального директора С.П. Иванов, руководитель отдела кадров К.Н. Памятова и секретарь А.А. Синицына, составили настоящий акт о нижеследующем:
     
     1. В связи с принятием акционерами решения о ликвидации общества секретарю правления общества А.Б. Климовой сегодня в 9 ч 30 мин. было вручено уведомление о расторжении трудового договора по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Дата увольнения, указанная в уведомлении, - 26 августа 2010 г.
     
     2. Расписаться в журнале в получении уведомления А.Б. Климова отказалась. По ее мнению, она \"не должна расписываться в уведомлении, поскольку в данный момент беременна\".

     Иванов

/С.П. Иванов/

     Памятова

/К.Н. Памятова/

     Синицына

/А.А. Синицына/

     
     При увольнении в связи с ликвидацией организации работников Севера работодатель в некоторых случаях обязан сохранять за ними средний заработок до шести месяцев с момента увольнения (ч. 1 и 2 ст. 318 ТК РФ).
     
     Если работник был уволен по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, а организация из Единого государственного реестра юридических лиц не исключена, то работник должен быть восстановлен на работе. Исключение юридического лица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа, осуществляемое в порядке, предусмотренном ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ \"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей\", по нашему мнению, не является основанием для увольнения работников по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
     
     Дело в том, что решение о ликвидации такой организации не принято. Она лишь признана недействующей.
     

2.4.3.1.1. Ликвидация филиала

     
     Правила увольнения работников, описанные выше, применяются и при ликвидации филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения (далее - филиал), расположенного в другой местности, т.е. за пределами административно-территориальных границ населенного пункта, определенного в качестве места нахождения организации (места расположения головного офиса).
     
     При ликвидации филиала, расположенного в другой местности, все его работники, включая руководителя филиала, увольняются по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
     
     При ликвидации филиала, созданного в населенном пункте, в котором находится головной офис, работники должны увольняться не по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, а по п. 2.
     
     Пример.
     
     Место нахождения организации - г. Санкт-Петербург. У организации есть два филиала в Санкт-Петербурге и в Мурманске.
     
     При ликвидации филиала в Санкт-Петербурге работодатель обязан оформить увольнение по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в связи с сокращением численности или штата работников.
     
     Если в другой местности ликвидируется один филиал и создается другой, то трудовые отношения, по нашему мнению, должны продолжиться. В этом случае работодатель имеет право принять решение о сокращении численности или штата работников и уволить их по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
     
     Пример.
     
     Организация расположена в Москве. В Омске у нее есть представительство. В мае 2010 года представительство было ликвидировано и принято решение о создании филиала. Поскольку после ликвидации представительства организация не утратила обособленное подразделение в другой местности, увольнение работников по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ неправомерно.
     
     Об увольнении в связи с ликвидацией организации свидетельствует такая запись в трудовой книжке:

     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4

...

...

...

...

...

...

7

31

5

2010

Уволен в связи ликвидацией организации, п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ

Приказ
от 28.05.2010 N 16

     
     При увольнении в связи с ликвидацией филиала запись в трудовой книжке должна выглядеть так:
     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4

...

...

...

...

...

...

7

31

5

2010

Уволен в связи ликвидацией филиала, расположенного в другой местности, п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ

Приказ
от 28.05.2010 N 16

    
2.4.3.2. Прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем

     
     Индивидуальный предприниматель, прекративший предпринимательскую деятельность, регистрирует этот факт в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ \"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей\". С момента принятия решения о прекращении предпринимательской деятельности работодатель имеет право уволить работников, которые были приняты для обеспечения такой деятельности.
     
     Деятельность индивидуального предпринимателя может прекратиться в связи с:
     
     - признанием его несостоятельным (банкротом) по решению суда (п. 1 ст. 25 ГК РФ);
     
     - истечением срока действия свидетельства о государственной регистрации;
     
     - отказом в продлении лицензии на определенные виды деятельности (п. 28 постановления N 2);
     
     - аннулированием лицензии.
     
     Пример.
     
     Работодатель занимался производством пиротехнических изделий. Лицензия на эту деятельность была аннулирована 10 мая. С этой даты предпринимателю следует начать увольнение работников по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ при условии, что он не перепрофилирует производство.
     
     Индивидуальный предприниматель как обычное физическое лицо имеет право принимать на работу работников для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью (например, для личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства) (абз. 3 ч. 5 ст. 20 ТК РФ). Прекращение статуса индивидуального предпринимателя не дает ему права на увольнение работников, принятых для личного обслуживания и ведения домашнего хозяйства, по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
     
     Пример.
     
     Индивидуальный предприниматель занимается розничной торговлей через магазины. Кроме того, он принял на работу няню для малолетнего ребенка и личного водителя. В апреле 2010 года предприниматель продал все свои магазины. Работники магазинов будут уволены по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, а трудовые отношения с няней и водителем должны продолжиться.
     
     Согласно ч. 2 ст. 307 ТК РФ при прекращении трудового договора, заключенного с работодателем - физическим лицом, сроки предупреждения об увольнении, а также случаи и размеры выплачиваемых выходного пособия и других компенсационных выплат устанавливаются договором.
     
     Обычно эту норму распространяют на все случаи прекращения трудового договора. Однако не исключено, что законодатель имел в виду только дополнительные основания увольнения, предусмотренные самим трудовым договором в соответствии с ч. 1 ст. 307 ТК РФ. Часть 1 ст. 178 ТК РФ не обязывает индивидуального предпринимателя выплачивать работникам, уволенным по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, выходное пособие и сохранять за ними средний заработок на период трудоустройства. Однако это весьма несправедливо и явно противоречит принципу равенства (ч. 1 ст. 2 ТК РФ).
     
     При увольнении по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в связи с прекращением индивидуальным предпринимателей деятельности в трудовую книжку работника вносится такая запись:
     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4

...

...

...

...

...

...

1

2

3

4

2

12

10

2009

Уволена в связи с прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ

Приказ от 12.10.2009 N 3

     
     В случае увольнения в связи с ликвидацией организации, ее филиала или прекращением деятельности работодателя - индивидуального предпринимателя с работника не могут быть удержаны денежные суммы за неотработанные дни отпуска, использованного авансом (ч. 2 ст. 137 ТК РФ).
     

2.4.5. Увольнение в связи с сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

     
     Индивидуальный предприниматель предупреждает работников об увольнении в срок, установленный трудовым договором. В этом заключается основное различие между сокращением численности работников организации и сокращением численности работников индивидуального предпринимателя.
     
     И только если трудовым договором между работником и индивидуальным предпринимателем не определено никаких сроков предупреждения об увольнении, действуют общие правила, установленные для организаций. Пособие при увольнении в связи с сокращением численности или штата работников индивидуального предпринимателя выплачивается, если это опять-таки предусмотрено трудовым договором (о проблеме толкования ч. 2 ст. 307 ТК РФ см. раздел 2.4.3.2 книги).
     
     Решение о сокращении численности или штата работников организации принимает работодатель. Оно должно диктоваться потребностями производства. Если сокращение штатной единицы продиктовано не интересами организации, а желанием уволить конкретного работника, то расторжение трудового договора в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ нельзя признать законным.
     
     По мнению Верховного Суда РФ, сокращение численности или штата работников должно быть оправдано объективными причинами, примерный перечень которых содержится в ч. 1 ст. 74 ТК РФ (определение ВС РФ от 03.12.2007 N 19В0734).
     
     Под сокращением численности работников понимается уменьшение общего количества работников организации, а под сокращением штата - уменьшение единиц по определенной должности или ликвидация самой должности. При сокращении штата обычно происходит и сокращение численности работников. Но если взамен упраздненных единиц и должностей вводятся новые, сокращения численности может не произойти.
     
     При ликвидации вакантных штатных единиц и должностей сокращение численности или штата работников не происходит.
     
     После принятия решения о сокращении численности или штата работников работодатель уведомляет органы службы занятости и выборный орган первичной профсоюзной организации (п. 2 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 N 10321 \"О занятости населения в Российской Федерации\", ч. 1 ст. 82 ТК РФ). Уведомление производится в том же порядке, что и при ликвидации организации (см. раздел 2.4.3.1 книги).
     
     Если в организации профсоюз не действует, то создавать его специально для выполнения указанного предписания ТК РФ не нужно. При массовом сокращении работников профсоюз и органы службы занятости предупреждаются за три месяца.
     
     Критерии массового увольнения определяются отраслевыми или территориальными соглашениями. Вот некоторые из них:
     

N

Соглашение

Критерии массового увольнения

Норма

1

Отраслевое соглашение по организациям Российской академии медицинских наук на 2009-2011 годы

Сокращение численности или штата работников организации: одновременно в течение 30 календарных дней 25 человек и более при численности работающих 1000 человек и более, 20-24 человека при численности работающих от 500 до 1000 человек, 15-19 человек при численности работающих от 300 до 500 человек, 5% и более от общей численности работающих в организации

Пункт 5.6

2

Отраслевое соглашение по организациям Российской академии наук на 2009-2011 годы

Сокращение численности или штата работников организации РАН на 5% в течение года

Пункт 5.1

3

Отраслевое соглашение организаций и учреждений Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 2009-2011 годы

Сокращение численности или штата работников в количестве:

- 50 человек и более в течение 30 календарных дней;

- 200 человек и более в течение 60 календарных дней;

- 500 человек и более в течение 90 календарных дней;

- 1% общего числа работающих в регионах с общей численностью занятых менее 5000 человек

Пункт 2.4

4

Отраслевое соглашение по лесопромышленному комплексу Российской Федерации на 2009-2011 годы

Сокращение численности или штата в количестве:

- 50 человек и более в течение 30 дней;

- 200 человек и более в течение 60 дней;

- 500 человек и более в течение 90 дней

Пункт 11.1

5

Федеральное отраслевое соглашение по радиоэлектронной промышленности Российской Федерации на 2009-2011 годы

Увольнение 2% и более от общего числа работающих в течение 90 календарных дней

Раздел VIII

6

Отраслевое соглашение по агропромышленному комплексу Российской Федерации на 2009-2011 годы

Одновременное сокращение 10% и более от общей численности работников организации

п. 5.3

7

Отраслевое тарифное соглашение в жилищно­комму­нальном хозяйстве Российской Федерации на 2008-2010 годы

Увольнение свыше 5% работников организации в год

Пункт 5.4

8

Федеральное отраслевое
соглашение по строительству и промышленности строительных материалов Российской Федерации на 2008-2010 годы

Сокращение численности или штата работников предприятия на уровне 10% от общей численности работников в организации

Пункт 3.4

9

Отраслевое тарифное соглашение по организациям и предприятиям сферы бытового обслуживания населения на 2008-2010 годы

Увольнение свыше 5% работников организации в год

Пункт 5.4

10

Отраслевое соглашение по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации на 2008-2010 годы

Увольнение из организации 50 человек и более в течение 30 календарных дней; 200 человек и более в течение 60 календарных дней; 500 человек и более в течение 90 календарных дней

Пункт 5.1.7

     
     Если на данного работодателя ни одно отраслевое или территориальное соглашение не распространяется или оно не содержит таких критериев, решить вопрос о том, является ли увольнение массовым можно, обратившись к Положению об организации работы по содействию занятости в условиях массового высвобождения, утвержденному постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 05.02.1993 N 99. Согласно п. 1 этого документа сокращение считается массовым, если увольняется:
     
     - 50 человек и более в течение 30 календарных дней;
     
     - 200 человек и более в течение 60 календарных дней;
     
     - 500 человек и более в течение 90 календарных дней;
     
     - 1% и более от общего числа работающих в течение 30 календарных дней в регионах с общей численностью занятых менее 5000 человек.
     
     Профсоюзу могут быть направлены копии приказов и распоряжений работодателя об изменении (утверждении нового) штатного расписания и о планируемых в связи с этим увольнениях работников.
     
     Если в организации действует несколько профсоюзов, то уведомить о начале сокращений необходимо каждый из них.
     
    Обратите внимание!
     
     Утвердить новое штатное расписание надо до начала расторжения трудовых договоров с работниками.
     
     При определении работников, подлежащих сокращению, работодатель обязан учесть преимущественное право на оставление на работе (ст. 179 ТК РФ).
     
     Преимущественное право принимается во внимание в случаях, когда после сокращения штатных единиц по одной должности (одной профессии, специальности, одному виду работ) остается хотя бы один работник. Если сокращаются все штатные единицы по данной должности, то о преимущественном праве говорить не приходится.
     
     Пример.
     
     В организации работают пять бухгалтеров. После проведения мероприятий по сокращению штата сотрудников останется только один бухгалтер. При увольнении работников работодатель обязан учитывать преимущественное право на оставление на работе.
     
     Пример.
     
     В организации есть служба доставки, в которой работают пять курьеров. В связи с финансовыми трудностями организация решила отказаться от собственной службы доставки и заключила договор со специализированным предприятием. Все курьеры организации увольняются по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Преимущественное право на оставление на работе не учитывается.
     
     Некоторые эксперты предлагают учитывать преимущественное право и при трудоустройстве сокращаемых работников. Это мнение основано на том, что ст. 179 ТК РФ говорит о праве остаться на работе вообще, а не о праве остаться на занимаемой должности. Эту точку зрения разделяют и суды (определение ВС РФ от 25.06.2009 N 78В0912).
     

     Преимущественное право на оставление на работе в первую очередь имеют работники с более высокой производительностью труда и квалификацией (ч. 1 ст. 179 ТК РФ).
     
     При оценке производительности труда следует учитывать количественные и качественные показатели труда (выработку, сложность работы, отсутствие нареканий, связанных с исполнением трудовой функции). При оценке квалификации учитывается уровень образования работника, стаж работы по специальности.
     
     При равной производительности труда и квалификации преимущество имеют (ч. 2 ст. 179 ТК РФ):
     
     - семейные - при наличии двух иждивенцев и более;
     
     - лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
     
     - работники, получившие в данной организации трудовое увечье или профессиональное заболевание;
     
     - инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий по защите Отечества;
     
     - работники, повышающие свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.
     
     Предпочтения, указанные в ч. 2 ст. 179 ТК РФ, равнозначны. Поэтому работодатель должен самостоятельно решить, кого из работников, имеющих равные производительность труда, квалификацию и одно из преимуществ, указанных в ч. 2 ст. 179 ТК РФ, оставить на работе. Наличие у сотрудника нескольких оснований для оставления на работе, на наш взгляд, дает ему преимущество перед теми, у кого такое основание одно.
     
     Пример.
     
     Иванов и Петров работают заместителями генерального директора. Одна штатная единица по этой должности сокращается. Производительность труда у работников одинаковая. У Иванова стаж работы по специальности и стаж руководящей работы больше, чем у Петрова. А Петров один воспитывает троих детей. Преимущественное право остаться на работе имеет Иванов.
     
     Пример.
     
     В условиях предыдущего примера предположим, что производительность труда и квалификация Иванова и Петрова равны. Тогда преимущественное право остаться на работе имеет Петров, поскольку является одиноким родителем.
     
     Пример.
     

     В условиях предыдущего примера предположим, что в семье Иванова нет других лиц с самостоятельным заработком. Кроме того, Иванов повышает квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы. Представляется, что в такой ситуации остаться на работе должен Иванов.
     
     Основания предоставления преимущественного права на оставление на работе работникам, имеющим равные производительность труда и квалификацию, предусмотрены и другими федеральными законами. Например, для:
     
     - работников, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, - ч. 5 ст. 21 Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 \"О государственной тайне\";
     
     - лиц, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, - п. 10 ст. 2 Федерального закона от 10.01.2002 N 2-ФЗ \"О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне\";
     
     - героев СССР и РФ и полных кавалеров ордена Славы - п. 1 ст. 8 Закона РФ от 15.01.1993 N 4301-1 \"О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы\";
     
     - \"чернобыльцев\" - подп. 7 п. 1 ст. 14 Закона РФ от 15.05.1991 N 12441 \"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС\".
     
     Работники предупреждаются об увольнении в связи с сокращением численности или штата (ч. 2 ст. 180 ТК РФ) в том же порядке, что и при ликвидации организации (см. раздел 2.4.3.1 книги).
     
     Срок предупреждения об увольнении истекает в соответствующий день по прошествии двух месяцев. Если этот день выпадает на нерабочий, то днем истечения срока считается следующий за ним рабочий день (ст. 14 ТК РФ). При окончании срока предупреждения об увольнении в день временной нетрудоспособности работника или в день его отпуска увольнение должно состояться в ближайший рабочий день.
     
     Пример.
     
     Увольнение планируется на 20 января. Уведомление о предстоящем расторжении трудового договора по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ надо вручить работнику не позднее 20 ноября.
     
     Пример.
     

     Работник был предупрежден об увольнении в связи с сокращением штата организации. Срок предупреждения истекает 2 октября. Но в этот день работник отсутствовал на работе из-за болезни. Уволить работника по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ следует в первый рабочий день после восстановления трудоспособности.
     
     Уволить работника можно и до истечения срока предупреждения об увольнении, но только с его письменного согласия (ч. 3 ст. 180 ТК РФ). При этом работнику выплачивается средний заработок пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.
     
     Пример.
     
     2 июля работника предупредили об увольнении 2 октября. 10 июля работник согласился на досрочное увольнение. Расторжение трудового договора оформлено 12 июля. Работодатель должен выплатить ему сумму среднего заработка, причитающегося за период с 13 июля по 2 октября.
     
     Помимо среднего заработка, исчисленного пропорционально отработанному времени, работнику выплачивается выходное пособие и сумма среднего заработка, сохраняемого на период трудоустройства. Увольнение до истечения срока предупреждения об увольнении не означает, что увольнение производится по соглашению сторон или по инициативе работника. Основание расторжения трудового договора остается тем же - п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
     
     Работники, которые являются членами профсоюза или профсоюзными лидерами, могут быть уволены в связи с сокращением численности или штата только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ч. 2 ст. 82 ТК РФ) или вышестоящей профсоюзной организации в порядке, предусмотренном ст. 373, 374 ТК РФ (см. раздел 2.4.1 книги). Увольняемым в связи с сокращением численности или штата сотрудников должна быть предложена другая работа, имеющаяся у работодателя в данной местности (ч. 1 ст. 180 ТК РФ). Причем данная работа должна соответствовать квалификации работника и состоянию его здоровья.
     
     Вакансии в других местностях (например, в обособленных структурных подразделениях, находящихся в других населенных пунктах) работодатель обязан предлагать, только если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. Увольняемому работнику не предлагаются должности, на которые приглашен другой работник в порядке перевода по п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
     
     Порядок трудоустройства увольняемого по сокращению численности или штата работников аналогичен порядку трудоустройства беременной женщины, увольняемой по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (см. раздел 2.2.1 книги).
     
     Если работник согласен на перевод, расторжение трудового договора не производится. Стороны подписывают соглашение об изменении соответствующих условий трудового договора (ст. 72, ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ).
     
     Если на предложенную должность согласились несколько сотрудников, то на другую работу переводится тот из них, кто обладает преимущественным правом на оставление на работе.
     
     Пример.
     
     Организация упразднила отдел рекламы. В отделе работали два менеджера. Им была предложена должность инженера по технике безопасности. Оба увольняемых работника согласились на эту должность. Перевести на другую работу следует работника, который имеет преимущественное право на оставление на работе в соответствии со ст. 179 ТК РФ.
     
     Работнику, уволенному по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, выплачивается выходное пособие в размере среднемесячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). По решению органа службы занятости населения средний месячный заработок может сохраняться за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен (ч. 1 и 3 ст. 178 ТК РФ).
     
     Средний заработок считается по правилам ст. 139 ТК РФ. Расчетным периодом являются 12 месяцев, предшествующих месяцу увольнения. Средний дневной (часовой) заработок надо умножить на количество дней (часов) в периоде трудоустройства. Если график для работника не составляется, то средний заработок, на наш взгляд, подсчитывается на основании нормы рабочего времени.
     
     Для получения среднего заработка за второй месяц работник должен предъявить работодателю трудовую книжку, последней записью в которой является запись об увольнении по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Для получения среднего заработка за третий месяц представляется трудовая книжка и решение органа службы занятости.
     
     Если работник трудоустроился в течение второго или третьего месяца, то средний заработок за этот месяц ему выплачивается пропорционально периоду безработицы.
     
     Пример.
     
     Работник уволен 3 сентября. При трудоустройстве до 3 октября в счет среднего заработка засчитывается выходное пособие, выплаченное при увольнении. Если работник не трудоустроится до 3 октября, то средний заработок сохраняется с 4 октября до дня трудоустройства, но не дольше, чем до 3 декабря.
     
     Сезонным работникам и работникам, трудящимся в районах Севера, положены другие суммы выходных пособий (ч. 3 ст. 296, ч. 1 и 2 ст. 318 ТК РФ).
     
     При увольнении в связи с сокращением численности или штата работников организации или индивидуального предпринимателя с работника не могут быть удержаны денежные суммы за неотработанные дни отпуска, использованного авансом (ч. 2 ст. 137 ТК РФ).
     
     Запись об увольнении в связи с сокращением численности или штата работников выглядит так:

     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4

...

...

...

...

...

...

1

2

3

4

2

12

10

2009

Уволен в связи с сокращением численности или штата работников организации, п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ

Приказ от 12.10.2009 N 3

     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4

...

...

...

...

...

...

9

11

11

2010

Уволен в связи с сокращением численности или штата работников индивидуального предпринимателя, п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ

Приказ
от 11.11.2010 N 35

    
2.4.6. Увольнение работника в связи с несоответствием его занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

     
     Несоответствие работника занимаемой должности должно быть подтверждено результатами аттестации. Аттестация работников проводится в целях определения их деловых качеств и оценки результатов их труда.
     
     Некоторые категории работников подлежат обязательной аттестации. Так, обязательная аттестация проводится в отношении:
     
     - авиационного персонала (п. 2 ст. 8 Воздушного кодекса РФ);
     
     - гражданских государственных служащих, за исключением служащих, занимающих должности категорий \"руководители\" и \"помощники (советники)\", если с ними заключены срочные служебные контракты (ч. 1 и 3 ст. 48 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ \"О государственной гражданской службе\");
     
     - работников любых организаций, производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования (п. 4 ст. 25 Федерального закона от 10.01.2003 N 17-ФЗ \"О железнодорожном транспорте в Российской Федерации\");
     
     - руководителей государственных и муниципальных унитарных предприятий (п. 2 ст. 21 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ \"О государственных и муниципальных унитарных предприятиях\");
     
     - сотрудников таможенных органов (ст. 47 Федерального закона от 21.07.1997 N 114-ФЗ \"О службе в таможенных органах Российской Федерации\").
     
     Работники, для которых аттестация не предусмотрена нормативными правовыми актами, проходят аттестацию только в случаях, предусмотренных локальными нормативными актами работодателя. Локальные нормативные акты об аттестации принимаются с учетом мнения представительного органа работников (ч. 2 ст. 81 ТК РФ). Если представительный орган не создан, положение об аттестации работодатель разрабатывает самостоятельно (ч. 2 ст. 8 ТК РФ).
     
     На основании результатов аттестации может быть принято решение об увольнении работника. Поэтому порядок ее проведения, если он не установлен нормативными правовыми актами, должен быть таким, чтобы органы по разрешению трудовых споров (суд, комиссия по трудовым спорам) не могли поставить под сомнение результаты проведенной аттестации. При возникновении спора суд обязательно проверит, был ли включен в состав аттестационной комиссии представитель профсоюзного органа данной организации (ч. 3 ст. 82 ТК РФ, подп. \"б\" п. 24 постановления N 2).
     
     Локальный нормативный акт о порядке проведения аттестации должен предусматривать:
     
     - круг работников, на которых он распространяется;
     
     - периодичность проведения аттестации;
     
     - порядок формирования аттестационной комиссии;
     
     - порядок оповещения работников об аттестации;
     
     - порядок подготовки и проведения аттестационных мероприятий;
     
     - порядок и критерии оценки деловых качеств работника;
     
     - порядок принятия аттестационной комиссией решения о соответствии или несоответствии работника выполняемой работе;
     
     - требования к документу о результатах аттестации.
     
     С локальным нормативным актом, определяющим порядок проведения аттестации, работники должны быть ознакомлены под роспись (ч. 2 ст. 22, ч. 3 ст. 68 ТК РФ).
     
     Бессмысленно проводить аттестацию в отношении работников, которым поручена неквалифицированная работа (например, разнорабочий, сторож, уборщица и т. п.). Ведь предполагается, что такую работу может выполнять любой трудоспособный гражданин.
     
     При аттестации проверяется, достаточны ли знания и опыт работника для выполнения порученной ему работы. Несоответствие работника квалификационным характеристикам, установленным для занимаемой должности квалификационным справочником, не является основаниям для увольнения, если работник справляется с порученной работой (см. письмо Роструда от 30.04.2008 N 1028с).
     
     Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный постановлением Минтруда России от 21.07.1998 N 37, предусматривает, что лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, могут быть назначены на соответствующие должности так же, как лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.
     
     Лучше всего, если показатели квалификации имеют количественное выражение.
     
     Если должностные обязанности работника сформулированы невнятно, то признать его несоответствующим выполняемой работе будет очень сложно.
     
     Решение аттестационной комиссии о несоответствии работника занимаемой должности нужно оформить письменно. Решение подписывается всеми членами аттестационной комиссии, которые присутствовали при аттестации работника. В решении аттестационной комиссии следует отразить:
     
     - Ф.И.О. присутствующих членов аттестационной комиссии и аттестуемого работника;
     
     - письменные материалы, которые были рассмотрены комиссией;
     
     - вопросы, заданные комиссией работнику, и ответы на них.
     
     При увольнении работника по данному основанию работодатель обязан предложить ему другую имеющуюся работу (ч. 3 ст. 81 ТК РФ) в порядке, предусмотренном для случаев сокращения численности или штата работников (см. раздел 2.4.5 книги).
     
     Поскольку порядок проведения аттестации должен устанавливаться локальными нормативными актами, будет неправильно, если аттестация проводится ради одного или нескольких работников. В этом случае есть основания полагать, что это делается не для производственных целей, а для того, чтобы избавиться от неугодных сотрудников.
     
     Запись об увольнении по результатам аттестации будет выглядеть так:

     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4

...

...

...

...

...

...

16

24

12

2009

Уволен в связи с несоответствием занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, п. 3 ч. 1
ст. 81 ТК РФ

Приказ
от 23.12.2009 N 31/а

    
2.4.7. Увольнение в связи со сменой собственника имущества организации (п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

     
     По пункту 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ могут быть уволены только руководитель организации, его заместители и главный бухгалтер. Со всеми остальными работниками отношения продолжаются (ч. 2 ст. 75 ТК РФ).
     
     Расторжение трудового договора по названному основанию возможно лишь в случае смены собственника имущества организации. Указанные лица не могут быть уволены по п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ при изменении подведомственности (подчиненности) организации, если при этом не произошла смена собственника имущества организации (п. 32 постановления N 2).
     
     Под сменой собственника имущества организации следует понимать переход (передачу) права собственности на имущество организации от одного лица к другому (или другим), в частности при приватизации государственного или муниципального имущества, т.е. при отчуждении имущества, находящегося в собственности РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, в собственность физических или юридических лиц; при обращении имущества, находящегося в собственности организации, в государственную собственность; при передаче государственных предприятий в муниципальную собственность, и наоборот; при передаче федерального государственного предприятия в собственность субъекта РФ, и наоборот.
     
     В соответствии с п. 1 ст. 66 и п. 3 ст. 213 ГК РФ собственником имущества, созданного за счет вкладов учредителей (участников) хозяйственных товариществ и обществ, а также произведенного и приобретенного хозяйственными товариществами или обществами в процессе их деятельности, является общество или товарищество. Участники товарищества (общества) в силу абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК РФ имеют лишь обязательственные права в отношении таких юридических лиц (например, участвовать в управлении делами товарищества или общества, принимать участие в распределении прибыли).
     
     При изменении состава участников (акционеров) товарищества или общества собственником его имущества по-прежнему остается само товарищество или общество. Смены собственника имущества не происходит. Поэтому изменение состава участников (акционеров) не может служить основанием для прекращения трудового договора по п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ с лицами, перечисленными в этой норме.
     
     Пример.
     
     Акционерами общества являются два юридических лица, каждое из которых владеет 50% акций. Оба акционера реализовали свои акции гражданину Р.
     
     После приобретения акций Р. решил сменить генерального директора организации и главного бухгалтера. Увольнение этих лиц по п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ невозможно.
     
     ТК РФ не установлен срок, в который новый собственник имеет право расторгнуть трудовой договор с генеральным директором, его заместителями и главным бухгалтером. Вероятно, следует исходить из того, что если в ближайший рабочий день после перехода права собственности работник не уволен, то собственник отказался от реализации своего права на увольнение.
     
     Новый собственник выплачивает уволенным генеральному директору, его заместителям и главному бухгалтеру компенсацию в размере не ниже трех средних месячных заработков работника (ст. 181 ТК РФ).
     
     При увольнении по данному основанию с работника не могут быть удержаны денежные суммы за неотработанные дни отпуска, использованного авансом (ч. 2 ст. 137 ТК РФ).
     
     Запись об увольнении по п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ выглядит так:

     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4

...

...

...

...

...

...

11

21

12

2009

Уволен в связи со сменой собственника имущества организации, п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ

Распоряжение от 21.12.2009 N 76

    
2.4.8. Увольнение работника, совершившего дисциплинарный проступок (пп. 5-10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

     
     В этом подразделе объединены основания увольнения, которые являются дисциплинарными взысканиями. Для увольнения работника по этим основаниям необходимо соблюсти процедуру наложения дисциплинарных взысканий, установленную ст. 193 ТК РФ.
     
     Отметим, что увольнение по пп. 7 или 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ является дисциплинарным взысканием только тогда, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. В других случаях увольнение по этим основаниям производится без соблюдения описанных ниже правил.
     

2.4.8.1. Общий порядок наложения дисциплинарных взысканий

     
     До применения дисциплинарного взыскания в виде увольнения работодатель обязан затребовать от работника письменное объяснение о причинах совершения дисциплинарного проступка (ч. 1 ст. 193 ТК РФ). Ведь наказать работника можно только при наличии его вины (ч. 1 ст. 192 ТК РФ).
     
     Затребовать письменное объяснение можно лично, а можно - путем направления письма по почте. Если объяснение затребовано по почте, то работодатель должен иметь доказательства того, что работник получил письмо.
     
     Пример.
     
     Работник отказался ехать в командировку. В предполагаемый день выезда в командировку работник вышел на работу. Непосредственный руководитель потребовал, чтобы работник объяснил причины нарушения дисциплины труда, изложив их в соответствующем заявлении. Работник никаких причин не назвал, обозвал начальника самодуром, а затем собрал вещи и ушел домой. В рассматриваемом случае работодатель затребовал объяснение у работника лично.
     
     Пример.
     
     Работник не появляется на работе более месяца, на телефонные звонки не отвечает. Никаких сведений о его месте нахождения у работодателя нет. Работодатель отправил на домашний адрес работника письмо с просьбой явиться и дать письменные объяснения длительного отсутствия. Письмо было заказным с уведомлением о вручении. Однако организация связи вернула письмо с отметкой о том, что адресат отсутствует.
     
     В этом случае говорить о том, что работодатель затребовал у работника объяснения, нельзя.
     
     После получения объяснений работодатель рассматривает их и выносит свое решение.
     
     Если по истечении двух рабочих дней после дня затребования объяснения работник его не предоставил, составляется соответствующий акт.
     
     В акте свидетельствуется непредставление работником объяснения. Можно отметить и факт требования письменного объяснения:
     


 

Частное учреждение


 


 

\"Культура речи\"


 


 

г. Ярославль, ул. Алексеевская, д. 5, корп. \"а\"


 


Акт
Об отказе в предоставлении письменного объяснения


15 ноября 2009 г.

N 121

     
     Мы, директор К.А. Соломова и начальник кадровой службы К.Н. Грек, составили настоящий акт о нижеследующем:
     
     1. Бухгалтер Г.Л. Петрова не явилась на работу 9 ноября. 10 ноября в 9 ч 45 мин. начальник кадровой службы К.Г. Грек затребовала у Г.Л. Петровой письменное объяснение отсутствия на работе в течение всего рабочего дня.
     
     2. В рабочие дни 11 и 12 ноября письменное объяснение бухгалтером Г.Л. Петровой не представлено. Устно Г.Л. Петрова пояснила, что отсутствовала на работе по причине плохого самочувствия; к врачу не обращалась.

     Соломова

     /К.А. Соломова/

     Грек

     /К.Н. Грек/

     
     Отсутствие доказательств истребования у работника объяснения является безусловным основанием для восстановления его на работе.
     
     Иногда отказ от дачи объяснений работодатель расценивает как дисциплинарный проступок. Суды с этим не согласны (Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за IV квартал 2004 года, утвержденный постановлением Президиума ВС РФ от 09.02.2005, определение N 47Г0429). Поскольку обязанности по даче объяснения работником ч. 1 ст. 193 ТК РФ не содержит, работодатель не вправе считать отказ работника в предоставлении объяснений как нарушение трудовой дисциплины.
     
     Увольнение должно последовать в течение месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово­хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу (ч. 2 и 3 ст. 193 ТК РФ).
     
     Согласно п. 34 постановления N 2 днем обнаружения проступка, с которого начинается течение месячного срока, считается день, когда лицу, которому по работе (службе) подчинен работник, стало известно о совершении проступка независимо от того, наделено ли оно правом наложения дисциплинарных взысканий. Использование дней отдыха (отгулов) независимо от их продолжительности (например, при вахтовом методе организации работ) не прерывает течение указанного срока. К отпуску, прерывающему течение месячного срока, следует относить все отпуска, предоставляемые работодателем в соответствии с действующим законодательством, в т.ч. ежегодные (основные и дополнительные) отпуска, отпуска в связи с обучением в учебных заведениях, отпуска без сохранения заработной платы.
     
     Пример.
     
     22 ноября работник появился на работе в состоянии алкогольного опьянения. Его непосредственный руководитель в тот день отсутствовал и узнал о проступке работника только 25 ноября. Месячный срок наложения взыскания истечет 24 декабря.
     
     Пример.
     
     В условиях предыдущего примера предположим, что работник был в отпуске без сохранения заработной платы с 20 по 25 декабря включительно. Тогда срок наложения дисциплинарного взыскания истечет 30 декабря.
     
     Пример.
     
     Работник совершил прогул 23 апреля. О прогуле непосредственному руководителю работника стало известно 25 апреля. С 27 апреля у работника междувахтовый отдых. Последним днем для наложения дисциплинарного взыскания является 22 мая.
     
     При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. В приказе о наложении взыскания работодатель обязан указать причины, по которым он считает, что увольнение адекватно совершенному проступку.
     
     Учтите, что дважды наказать за один и тот же проступок нельзя (ч. 5 ст. 193 ТК РФ). Если работнику за совершение дисциплинарного проступка сделано замечание, объявлен выговор, то уволить его за этот же проступок нельзя.
     
     Пример.
     
     20 июля работник совершил прогул. 29 июля работодатель издал приказ об объявлении работнику выговора. В этот же день приказ о выговоре отменен, а работник уволен по подп. \"а\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
     
     Такие действия работодателя неправомерны.
     
    Пример из судебной практики.
     
     Заместителю директора 10 апреля был объявлен выговор за неисполнение должностных обязанностей, выразившееся в необеспечении прохождения планового годового технического осмотра автотранспортных средств.
     
     Приказом от 11 апреля 2003 года он был уволен по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. В приказе указано, что при проведении проверки инспекцией гостехнадзора были выявлены нарушения правил эксплуатации самоходных машин. Ответственным же за состояние сельскохозяйственной техники является заместитель директора.
     
     Проанализировав проступки, за которые был наказан заместитель директора, суд пришел к выводу, что они сводятся к нарушению порядка подготовки самоходных машин к техническому осмотру. Фактически работником совершен только один дисциплинарный проступок, за который на него наложили два взыскания.
     

(определение Московского областного суда
от 28.08.2003 N 337039)

     
     В соответствии с ч. 6 ст. 193 ТК РФ приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. Здесь под временем отсутствия на работе имеются в виду любые периоды, в течение которых работник фактически не появляется на рабочем месте.
     
     Пример.
     
     Работнику объявлен выговор за неисполнение трудовых обязанностей. Приказ издан 2 сентября. Последний день, когда работник должен быть с ним ознакомлен, - 5 сентября. Предположим, что с 1 по 17 сентября работник был в командировке. Тогда срок ознакомления с приказом продлевается до 20 сентября.
     
     Снятие дисциплинарного взыскания регулируется ст. 194 ТК РФ. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников.
     
     Пример.
     
     18 апреля работнику объявлен выговор. Если до 17 апреля включительно следующего года к работнику не будет применено новое взыскание, то с 18 апреля он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
     
     Далее будут рассмотрены конкретные дисциплинарные проступки, которые могут служить причиной увольнения работника.
     

2.4.8.2. Неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

     
     Для применения этого основания увольнения требуется установить, что:
     
     - к работнику ранее было применено дисциплинарное взыскание;
     
     - предыдущее взыскание не снято, не погашено и не отменено решением компетентного органа (комиссией по трудовым спорам, судом), а проступок, за который оно применено, действительно имел место (если не истек срок обращения за разрешением индивидуального трудового спора);
     
     - проступок действительно имел место;
     
     - доказана вина работника в нарушении трудовой дисциплины;
     
     - тяжесть проступка такова, что на работника может быть наложено взыскание в виде увольнения.
     
     Если в последний год у работника дисциплинарных взысканий не было, то п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ не применяется.
     
     Пример.
     
     Работнику был объявлен выговор 19 мая 2009 года 17 мая 2010 года он совершил новый дисциплинарный проступок. Поскольку для издания приказа о наложении взыскания необходимо затребовать письменное объяснение, которое работник вправе представить в течение двух рабочих дней, расторгнуть трудовой договор по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ не получится.
     
     Пример.
     
     Приказом от 20 сентября сотруднику был сделано замечание. 13 октября этого же года сотрудник совершил дисциплинарный проступок. 20 октября прежний приказ отменен на основании решения комиссии по трудовым спорам. В такой ситуации увольнение за неоднократное неисполнение должностных обязанностей невозможно.
     
     Если предыдущее взыскание не было обжаловано в течение трех месяцев (ч. 3 ст. 392 ТК РФ) и этот срок не может быть восстановлен, то суд, рассматривающий спор об увольнении по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, проверять это взыскание не будет (ответ на вопрос 8 Обзора законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за II квартал 2007 года).
     
     Пример.
     
     2 марта работнику объявили выговор. 5 сентября этого же года он увольняется по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Проверять законность взыскания, примененного к работнику 2 марта, суд, скорее всего, не будет. Это возможно только в том случае, если работник докажет, что причины пропуска срока на обращение в суд за размещением индивидуального трудового спора пропущены по уважительным причинам. Работодателю достаточно доказать правомерность последнего дисциплинарного взыскания.
     
     Пример.
     
     15 октября на работника наложено дисциплинарное взыскание, а 12 ноября он уволен по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за новый дисциплинарный проступок. Если работник обратится в суд с иском о восстановлении на работе, то работодателю придется доказывать законность и первого, и второго взыскания.
     
     Работник, имеющий дисциплинарное взыскание, может быть уволен за неисполнение трудовых обязанностей или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому договору, правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, положений, приказов работодателя, технических правил и т. п.) (п. 36 постановления N 2).
     
     К таким нарушениям, в частности, относятся:
     
     - отсутствие работника без уважительных причин на работе либо рабочем месте.
     
     Если в трудовом договоре, заключенном с работником, либо локальном нормативном акте работодателя (приказе, графике и т.п.) не оговорено конкретное рабочее место этого работника, то в случае возникновения спора по вопросу о том, где работник обязан находиться при исполнении своих трудовых обязанностей, следует исходить из положений ч. 6 ст. 209 ТК РФ. Согласно указанной выше норме рабочим местом является место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя;
     
     - отказ работника без уважительных причин от выполнения трудовых обязанностей в связи с изменением в установленном порядке норм труда, т.к. в силу трудового договора работник обязан выполнять определенную этим договором трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка (ст. 56 ТК РФ).
     
     При этом следует иметь в виду, что отказ от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора не является нарушением трудовой дисциплины, а служит основанием для прекращения трудового договора по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ;
     
     - отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского освидетельствования работников некоторых профессий, а также от прохождения в рабочее время специального обучения и сдачи экзаменов по охране труда, технике безопасности и правилам эксплуатации, если это является обязательным условием допуска к работе.
     
     Работник может быть наказан также за:
     
     - отказ от командировки, направления на курсы повышения квалификации;
     
     - отказ от обязательного для него временного перевода на другую работу;
     
     - отказ от сверхурочной работы, работы в выходной или праздничный день, если привлечение к таким работам возможно без согласия работника;
     
     - другие нарушения трудовой дисциплины.
     
     Как ни странно, самые большие проблемы возникают у работодателя при попытке наказать за \"плохую работу\". Поскольку понятия о том, что такое хорошо и что такое плохо, у людей обычно не совпадают, обосновать правильность увольнения будет непросто. Лучше, если труд работника получил какое-либо количественное выражение. Если речь идет только о качестве, придется готовиться к серьезному спору.
     
     В пункте 36 постановления N 2 даны рекомендации при разрешении споров, возникающих в связи с применением мер дисциплинарного взыскания к работникам, отказавшимся от заключения письменного договора о полной материальной ответственности за недостачу вверенного работникам имущества.
     
     Если выполнение обязанностей по обслуживанию материальных ценностей является основной трудовой функцией работника, что оговорено при приеме на работу, и в соответствии с действующим законодательством с ним может быть заключен договор о полной материальной ответственности, о чем работник знал, то отказ от заключения такого договора следует рассматривать как неисполнение трудовых обязанностей со всеми вытекающими последствиями.
     
     Необходимость заключить договор о полной материальной ответственности может возникнуть после подписания работником трудового договора. Эта необходимость может быть обусловлена тем, что в связи с изменением законодательства занимаемая им должность отнесена к перечню должностей, замещаемых работниками, с которыми работодатель вправе заключать договоры о полной материальной ответственности. Если в подобной ситуации работник отказывается заключить такой договор, то работодатель в силу ч. 3 ст. 74 ТК РФ обязан предложить ему другую работу. При ее отсутствии либо отказе работника от предложенной работы трудовой договор прекращается с ним в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
     
     Представляется, что Верховный Суд здесь явно перегнул палку. Если договор - это соглашение сторон, то работник не может нести дисциплинарную ответственность за отказ от подписания договора. В противном случае получается, что работник не вправе отказаться от заключения договора на любых предложенных работодателем, пусть и самых безумных, условиях.
     
     Нельзя рассматривать как нарушение трудовой дисциплины отказ работника (независимо от причин) от выполнения распоряжения работодателя о выходе на работу до окончания отпуска (п. 37 постановления N 2), поскольку отзыв из отпуска осуществляется только с согласия работника (ч. 2 ст. 125 ТК РФ).
     
     Доказать, что нарушение трудовой дисциплины могло являться основанием для расторжения трудового договора, надлежит работодателю.
     
     Пример.
     
     На работника было наложено дисциплинарное взыскание. Спустя месяц он опоздал на работу на 5 минут. Работодатель уволил его по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Учитывая, что дисциплинарное взыскание должно соответствовать тяжести проступка, работодателю в случае спора придется доказать, что столь непродолжительное отсутствие на рабочем месте серьезно повлияло на производственный процесс.
     
     Перечень причин, которые могут рассматриваться как уважительные, законодательством не установлен. Работодателю придется самому решать, считать ли причину неисполнения или ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей уважительной.
     
     Пример.
     
     В условиях предыдущего примера предположим, что работник опоздал из-за того, что помогал постороннему человеку, которому прямо на улице стало плохо.
     
     Ясно, что увольнение в такой ситуации недопустимо.
     
     Запись об увольнении по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ выглядит так:

     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4

...

...

...

...

...

...

12

22

12

2009

Уволен в связи неоднократным неисполнением без уважительных причин трудовых обязанностей, п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ

Приказ
от 21.12.2009 N 7

    
2.4.8.3. Однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

     
     Грубые нарушения трудовых обязанностей, которые могут послужить причиной увольнения, прямо перечислены в п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
     
     К ним относятся:
     
     - прогул;
     
     - появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
     
     - разглашение охраняемой законом тайны;
     
     - совершение по месту работы хищения чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения;
     
     - нарушение требований охраны труда, если это повлекло или могло повлечь за собой тяжкие последствия.
     
     Этот перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит (п. 38 постановления N 2).
     
     Прогул (подп. \"а\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). Прогулом признается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), а также отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены).
     
     Рабочее место - это место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой, прямо или косвенно контролируемое работодателем (ч. 6 ст. 209 ТК РФ).
     
     Пример.
     
     Бухгалтерия организации занимает кабинет N 205 на втором этаже. В связи с ремонтом работодатель распорядился о перемещении бухгалтерии на третий этаж в кабинет N 307. Бухгалтер Сидорова отказалась выполнить распоряжение руководителя организации и осталась в кабинете N 205.
     
     Для перемещения на другое рабочее место согласие работника не требуется (ч. 3 ст. 72.1 ТК РФ). Поэтому если бухгалтер не появится на новом рабочем месте в кабинете N 307 более четырех часов подряд или в течение всего рабочего дня, он может быть уволен за прогул.
     
     Если работник не исполняет трудовые обязанности, но на рабочем месте присутствует, уволить его за прогул нельзя.
     
     Пример.
     
     Диспетчер аварийной службы весь рабочий день рассказывал анекдоты своим коллегам, не приняв ни одного телефонного звонка.
     
     Начальник диспетчерского управления в докладной записке руководителю организации предложил уволить диспетчера за прогул. Однако уволить его по подп. \"а\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ нельзя.
     
     Продолжительность пропущенного рабочего дня значения не имеет.
     
     Пример.
     
     Режим работы совместителя - пятидневная рабочая неделя с выходными в субботу и в воскресенье и двухчасовой рабочий день с 19 до 21 часа.
     
     В среду совместитель появился на рабочем месте только в 21 ч 15 мин. Он может быть уволен за прогул.
     
     Если рабочий день длится более четырех часов, уволить по подп. \"а\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ можно не только в случаях, когда работник прогулял весь день, но и если он отсутствовал более четырех часов подряд.
     
     Пример.
     
     Рабочий день Петрова - с 10 до 19 часов. Перерыв на обед - с 13 до 14 часов.
     
     Петров явился на работу только в 17 часов. Он может быть уволен за прогул, т.к. отсутствовал на рабочем месте шесть рабочих часов подряд.
     
     Трудовой кодекс РФ не определяет рабочий день как рабочее время в течение дня до обеда и рабочее время после обеда. Время обеда не прерывает период прогула. К аналогичному выводу пришел и Президиум Московского городского суда (см. постановление от 16.08.2007 N 44г­570).
     
     Уважительность причины отсутствия на рабочем месте проверяет работодатель (см. письмо Роструда от 31.10.2008 N 5916-ТЗ), а в случае спора - суд.
     
     В качестве уважительных причин отсутствия на рабочем месте всегда рассматриваются болезнь и исполнение государственных или общественных обязанностей.
     
     При этом не имеет значения, подтверждено плохое самочувствие листком нетрудоспособности или нет.
     
    Пример из судебной практики.
     
     В рабочий день (2 июля) работница почувствовала себя плохо и ушла с работы, не поставив в известность непосредственного руководителя. С 3 июля ей выдан листок нетрудоспособности. После выздоровления 8 августа работница была уволена за прогул, поскольку 2 июля отсутствовала на рабочем месте более четырех часов подряд.
     
     Суд восстановил работницу на работе. По мнению суда, факт обращения за медицинской помощью 2 июля, подтвержденный показаниями лечащего врача и записями в амбулаторной карте, а также последующим нахождением работницы на лечении, говорит о том, что отсутствие на работе 2 июля было вызвано уважительными причинами.
     

(определение Московского областного суда
от 31.01.2008 по делу N 33112)

     
     Для исполнения любых государственных или общественных обязанностей работодатель обязан отпускать работника с работы, если эти обязанности исполняются в рабочее время (ч. 1 ст. 173 ТК РФ).
     
     Пример.
     
     2 мая работник в 12 ч ушел на обед и не вернулся до конца рабочего дня. 3 мая начальник поинтересовался, по какой причине работник вчера отсутствовал на рабочем месте более четырех часов подряд.
     
     Работник пояснил: 2 мая в 12 ч 30 мин он, как обычно, зашел пообедать в кафе \"Волна\". На двери кафе висела табличка, что оно закрыто по техническим причинам. Работник хотел уйти, но тут к нему подошел милиционер и сообщил, что в кафе проводятся следственные действия. Милиционер предложил поучаствовать в них в качестве понятого. Работник согласился. Поскольку мероприятия затянулись до самого вечера и завершились уже после окончания рабочего дня, на работу сотрудник не вышел.
     
     Уволить работника по подп. \"а\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ нельзя.
     
     Не может считаться прогулом отсутствие на работе, вызванное обстоятельствами, не зависящими от работника.
     
     Пример из судебной практики.
     
     Работник был взят под стражу за покушение на грабеж 24 мая. Приговором суда ему было назначено наказание в виде одного года условно. 29 ноября работник был освобожден из-под стражи, после чего ему стало известно, что трудовой договор с ним расторгнут по подп. \"а\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (за прогул).
     
     Суд восстановил его на работе, указав следующее.
     
     Прогулом является отсутствие на рабочем месте по неуважительной причине, зависящей от воли работника. В данном же случае работник отсутствовал на рабочем месте помимо своей воли, т.к. был заключен под стражу за совершение противоправного поступка. Этот поступок сам по себе дисциплинарным не является. Трудовой договор с работником мог быть прекращен только в случае его осуждения к наказанию, исключающему возможность продолжения работы. Но поскольку работник был осужден к условной мере наказания и освобожден из-под стражи, он мог приступить к работе.
     

(постановление Президиума Московского областного суда
от 13.10.2004 N 631)

     
     В то же время увольнение по подп. \"а\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ может быть произведено (п. 9 постановления N 2):
     
     - за оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим трудовой договор на неопределенный срок, без предупреждения работодателя о расторжении договора, а равно до истечения срока предупреждения;
     
     - за оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим трудовой договор на определенный срок, до истечения срока договора либо до истечения срока предупреждения о досрочном расторжении трудового договора;
     
     - за самовольное использование дней отгулов, а также за самовольный уход в отпуск (основной, дополнительный).
     
     Пример.
     
     Работник, с которым заключен трудовой договор не неопределенный срок, подал заявление об увольнении 12 мая. Не дожидаясь окончания срока предупреждения об увольнении, работник перестал ходить на работу, а 28 мая пришел за расчетом. В этот день его уволили за прогул.
     
     Пример.
     
     Работник заключил срочный трудовой договор до конца сезона навигации - 15 октября. 10 октября навигация стала невозможна из-за ранних холодов. Работник не выходил на работу с 10 по 15 октября и был уволен за прогул.
     
     Не является прогулом использование работником дней отдыха, если работодатель в нарушение предусмотренной законом обязанности отказал в их предоставлении, и время использования работником таких дней не зависело от усмотрения работодателя.
     
     Пример.
     
     Работник сдавал кровь в понедельник. На следующий день он не вышел на работу. Непосредственного начальника работник не предупредил. Работодатель посчитал, что работник совершил прогул. Однако в силу ч. 4 ст. 186 ТК РФ после каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется дополнительный день отдыха. Поэтому работодатель не имел права считать пропущенную смену прогулом.
     
     Пример.
     
     Согласно утвержденному графику отпусков работнику полагается ежегодный отпуск с 18 июля. Приказ об отпуске издан не был, но работник 18 июля на работу не вышел. Уволить его за прогул нельзя, ведь график отпусков обязателен как для работника, так и для работодателя (ч. 2 ст. 123 ТК РФ).
     
     В приказе об увольнении должен быть указан день прогула, а при необходимости и точное его время.
     

     Пример.
     
     Работник был уволен за прогул. При рассмотрении дела в суде выяснилось, что в приказе об увольнении указано, что работник отсутствовал на работе более четырех часов подряд. При этом не обозначен ни день прогула, ни его время. Суд, скорее всего, восстановит работника на работе. Для применения дисциплинарного взыскания необходимо точно установить событие правонарушения.
     
     Поскольку прогулом признается отсутствие работника на рабочем месте в течение одного рабочего дня, многие эксперты считают, что длительное отсутствие на работе может рассматриваться как несколько дисциплинарных проступков. Наказать же работника можно за любой пропущенный без уважительных причин день.
     
     Пример.
     
     Работник не появлялся на работе с 1 по 5 марта без уважительных причин. Все эти дни являлись для него рабочими. Следовательно, работник совершил пять прогулов, за один из которых может последовать взыскание в виде увольнения.
     
     Если при длительном прогуле работодатель запрашивает у работника письменное объяснение только в отношении одного пропущенного дня, а не всего периода, то днем увольнения будет являться день, предшествующий дню, за который запрошено объяснение. У работодателя нет оснований считать днями прогула другие дни.
     
     Пример.
     
     Работник отсутствовал на работе с 13 по 27 мая и появился на рабочем месте 28 мая. Работодатель запросил у работника письменное объяснение по поводу отсутствия на рабочем месте 27 мая. Уважительных причин работник не назвал, и поэтому трудовой договор с ним расторгается по подп. \"а\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Днем увольнения будет 26 мая.
     
     Бывает, что прогулу предшествует период временной нетрудоспособности. Тогда согласно ч. 3 ст. 84.1 ТК РФ увольнение за прогул возможно не ранее окончания периода временной нетрудоспособности (см. также письмо Роструда от 11.07.2006 N 1074-6-1).
     
     Пример.
     
     Работник болел с 17 марта по 12 апреля, а с 13 апреля по 18 апреля - прогуливал.
     
     Датой увольнения за прогул может быть 12 апреля или более поздняя дата.
     
     Прогулом считается отказ работника приступить к работе, на которую он был переведен. Однако если перевод не соответствует требованиям закона (ст. 72.1 и 72.2 ТК РФ), увольнение по подп. \"а\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ не может считаться обоснованным (п. 40 постановления N 2).
     

     Пример.
     
     Работник по распоряжению работодателя временно переведен на другую работу для устранения производственной аварии. Работник отказался от перевода и был уволен за прогул.
     
     При рассмотрении дела в суде выяснилось, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда на новом рабочем месте, и работник правомерно отказался от выполнения работы, угрожающей его жизни и здоровью (ч. 1 ст. 219 ТК РФ).
     
     Суд восстановил работника на работе.
     
     Если работник отсутствовал на рабочем месте по неуважительной причине и был уволен, но работодатель нарушил процедуру увольнения (например, не потребовал у работника письменное объяснение, не дождался истечения двухдневного срока представления такого объяснения и т.д.), средний заработок за период вынужденного прогула может быть взыскан с работодателя только со дня издания приказа об увольнении, а не со дня увольнения работника (п. 41 постановления N 2).
     
     Пример.
     
     Работник прогулял с 13 по 18 апреля. Работодатель уволил его по подп. \"а\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Приказ об увольнении был издан 19 апреля, днем увольнения обозначен последний день работы - 12 апреля.
     
     При рассмотрении дела в суде выяснилось, что работодатель не затребовал от работника письменное объяснение. Работник был восстановлен на работе 20 мая. Средний заработок за время вынужденного прогула может быть взыскан с 19 апреля по 20 мая.
     
     В трудовую книжку работника, уволенного за прогул, вносится такая запись:
     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4

...

...

...

...

...

...

18

22

11

2009

Уволена за прогул, подп. \"а\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ

Приказ
от 22.11.2009 N 77

     
     Появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (подп. \"б\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). Уволить работника по этому основанию можно, если в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) он появился в рабочее время:
     
     - на своем рабочем месте;
     
     - на территории организации работодателя;
     
     - на объекте, где по поручению работодателя должен выполнять трудовую функцию.
     
     Нельзя уволить по указанному выше основанию работника, появившегося на работе в состоянии опьянения в нерабочее время.
     
     Пример.
     
     Работник зашел на работу в состоянии алкогольного опьянения во время отпуска без сохранения заработной платы.
     
     Уволить его по подп. \"б\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ нельзя.
     
     Если на соответствующем объекте работник не выполняет трудовую функцию, его увольнение по рассматриваемому основанию является неправомерным.
     
     Пример.
     
     Работник направлен в командировку с 4 по 7 апреля. 5 апреля он появился в состоянии алкогольного опьянения в организации, в которую был командирован. Поскольку во время командировки работник выполняет служебное поручение (ч. 1 ст. 166 ТК РФ), а не трудовую функцию, уволить его по подп. \"б\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ нельзя.
     
     Нельзя расторгнуть трудовой договор с работником, который в рабочее время находился в состоянии опьянения не на работе. В этом случае он может быть уволен, например, за прогул, если к тому есть достаточные основания.
     
     Если сотрудник появился на работе в состоянии алкогольного опьянения, он должен быть отстранен работы по правилам ст. 76 ТК РФ. Это никак не влияет на право работодателя расторгнуть трудовой договор по подп. \"б\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (п. 42 постановления N 2).
     
     Пример.
     
     Работник появился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.
     
     Он был отстранен работодателем от работы, а на следующий день - уволен. Даже если бы работник в день появления на работе в нетрезвом состоянии не был отстранен от работы, на законность увольнения по подп. \"б\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ это не повлияло бы.
     
     Об отстранении от работы надо издать приказ.
     

     Подтвердить факт опьянения можно с помощью медицинского освидетельствования или иных доказательств (п. 42 постановления N 2): например, показаний свидетелей, документов, составленных работодателем.
     
     С медицинским заключением все вроде бы просто. Если врач констатировал состояние опьянения, работник однозначно может быть уволен. Однако направить работника на медицинское освидетельствование можно только с его согласия. Заставить его нельзя.
     
     Согласно ст. 32-34 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан, утвержденных Верховным Советом РФ от 22.07.1993 N 54871, необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является информированное добровольное согласие гражданина. Гражданин имеет право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения. Медицинское вмешательство (в т.ч. медицинское освидетельствование) без согласия гражданина допускается в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами, или лиц, совершивших общественно опасные деяния.
     
     Медицинское заключение о состоянии алкогольного опьянения принимается в соответствии Методическими указаниями \"Медицинское освидетельствование для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения\", утвержденными Минздравом СССР 02.09.1988 N 06-14/33-14. Они актуальны для установления состояния опьянения любых лиц, кроме тех, кто в нетрезвом состоянии управлял транспортным средством. Состояние опьянения водителей устанавливается на основании приказа Минздрава России от 14.07.2003 N 308 \"О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения\". Работодателю нет необходимости вникать в нюансы этих документов. Однако следует учесть: если врач лишь установил факт употребления алкогольных напитков, но не состояние опьянения, уволить работника по подп. \"б\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ нельзя.
     
     Практически все эксперты советуют составить акт о появлении на работе в состоянии алкогольного опьянения. Составление такого акта трудовым законодательством не предусмотрено, но этот документ может оказаться полезным для доказывания обоснованности расторжения трудового договора по рассматриваемому основанию. Работник указанный акт вряд ли подпишет. Поэтому в нем обычно делается соответствующая отметка.
     
     Чаще всего советуют использовать в акте специальную терминологию и признаки опьянения, закрепленные в указанных выше документах:
     

     - запах алкоголя изо рта;
     
     - неустойчивость позы;
     
     - нарушение координации;
     
     - нарушение речи (бессвязная речь);
     
     - выраженное дрожание пальцев рук;
     
     - резкое изменение окраски кожных покровов лица;
     
     - поведение, не соответствующее обстановке.
     
     На наш взгляд, описание состояния опьянения в акте, составленном работодателем, с применением специальной терминологии не придает ему значение медицинской справки. В то же время лица, участвовавшие в составлении акта, при допросе будут поставлены в крайне неловкое положение: им придется подтвердить, как именно было установлено, что поведение работника не соответствует обстановке, в чем выражалось нарушение речи, ее бессвязность и проч.
     
     Поэтому лучше не пытаться показывать профессиональные знания в области медицины, если нет диплома врача, и при составлении акта описывать состояние работника своими словами.
     
     Составление акта имеет смысл только при появлении работника в состоянии алкогольного опьянения. Самостоятельно квалифицировать факт наркотического или токсического опьянения почти невозможно.
     
     В отсутствие медицинского заключения уволить работника сложно. Поэтому работодателю, желающему уволить работника по подп. \"б\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, необходимо получить как можно больше доказательств нахождения работника в состоянии алкогольного опьянения (это могут быть и показания свидетелей, и записи видеокамер, установленных у работодателя, и другие доказательства).
     
     При увольнении по подп \"б\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в трудовую книжку вносится такая запись:
     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4

...

...

...

...

...

...

18

22

11

2009

Уволен за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения, подп. \"б\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ

Приказ
от 22.11.2009 N 77

     
     Разглашение охраняемой законом тайны (подп. \"в\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). Пленум Верховного Суда РФ разъяснил: увольнение по данному основанию может последовать, если доказано, что (п. 43 постановления N 2):
     
     - сведения, которые работник разгласил, в соответствии с законодательством относятся к государственной, служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайне либо к персональным данным другого работника;
     
     - эти сведения стали известны работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
     
     - работник обязывался не разглашать такие сведения.
     
     Перечень сведений, составляющих государственную тайну, приведен в ст. 5 Закона РФ от 21.07.1993 N 54851 \"О государственной тайне\":
     
     1) сведения в военной области:
     
     - о содержании стратегических и оперативных планов, документов боевого управления по подготовке и проведению операций, стратегическому, оперативному и мобилизационному развертыванию Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и подобных органов;
     
     - о планах строительства Вооруженных Сил РФ, других войск, о направлениях развития вооружения и военной техники, о содержании и результатах выполнения целевых программ, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации образцов вооружения и военной техники;
     
     - о разработке, технологии, производстве, об объемах производства, о хранении, об утилизации ядерных боеприпасов, их составных частей, делящихся ядерных материалов, используемых в ядерных боеприпасах, о технических средствах и (или) методах защиты ядерных боеприпасов от несанкционированного применения, а также о ядерных энергетических и специальных физических установках оборонного значения;
     
     - о тактико-технических характеристиках и возможностях боевого применения образцов вооружения и военной техники, о свойствах, рецептурах или технологиях производства новых видов ракетного топлива или взрывчатых веществ военного назначения;
     
     - о дислокации, назначении, степени готовности, защищенности режимных и особо важных объектов, об их проектировании, строительстве и эксплуатации, а также об отводе земель, недр и акваторий для этих объектов;
     
     - о дислокации, действительных наименованиях, об организационной структуре, о вооружении, численности войск и состоянии их боевого обеспечения, а также о военно-политической или оперативной обстановке;
     
     2) сведения в области экономики, науки и техники:
     
     - о содержании планов подготовки Российской Федерации и ее отдельных регионов к возможным военным действиям, о мобилизационных мощностях промышленности по изготовлению и ремонту вооружения и военной техники, об объемах производства, поставок, о запасах стратегических видов сырья и материалов, а также о размещении, фактических размерах и об использовании государственных материальных резервов;
     
     - об использовании инфраструктуры Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства;
     
     - о силах и средствах гражданской обороны, о дислокации, предназначении и степени защищенности объектов административного управления, о степени обеспечения безопасности населения, о функционировании транспорта и связи в Российской Федерации в целях обеспечения безопасности государства;
     
     - об объемах, о планах (заданиях) государственного оборонного заказа, о выпуске и поставках (в денежном или натуральном выражении) вооружения, военной техники и другой оборонной продукции, о наличии и наращивании мощностей по их выпуску, о связях предприятий по кооперации, о разработчиках или об изготовителях указанных вооружения, военной техники и другой оборонной продукции;
     
     - о достижениях науки и техники, о научно-исследовательских, об опытно-конструкторских, о проектных работах и технологиях, имеющих важное оборонное или экономическое значение, влияющих на безопасность государства;
     
     - о запасах платины, металлов платиновой группы, природных алмазов в Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, Центральном банке РФ, а также об объемах запасов в недрах, добычи, производства и потребления стратегических видов полезных ископаемых;
     
     3) сведения в области внешней политики и экономики:
     
     - о внешнеполитической, внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства;
     
     - о финансовой политике в отношении иностранных государств (за исключением обобщенных показателей по внешней задолженности), а также о финансовой или денежно-кредитной деятельности, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства;
     
     4) сведения в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности:
     
     - о силах, средствах, об источниках, методах, планах и результатах разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, а также данные о финансировании этой деятельности, если эти данные раскрывают перечисленные сведения;
     
     - о лицах, сотрудничающих или сотрудничавших на конфиденциальной основе с органами, осуществляющими разведывательную, контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность;
     
     - об организации, о силах, средствах и методах обеспечения безопасности объектов государственной охраны, а также данные о финансировании этой деятельности, если эти данные раскрывают перечисленные сведения;
     
     - о системе президентской, правительственной, шифрованной, в т.ч. кодированной и засекреченной связи, о шифрах, о разработке, об изготовлении шифров и обеспечении ими, о методах и средствах анализа шифровальных средств и средств специальной защиты, об информационно-аналитических системах специального назначения;
     
     - о методах и средствах защиты секретной информации;
     
     - об организации и о фактическом состоянии защиты государственной тайны;
     
     - о защите государственной границы, исключительной экономической зоны и континентального шельфа;
     
     - о расходах федерального бюджета, связанных с обеспечением обороны, безопасности государства и правоохранительной деятельности;
     
     - о подготовке кадров, раскрывающие мероприятия, проводимые в целях обеспечения безопасности государства.
     
     Список сведений, составляющих коммерческую тайну, работодатели определяют самостоятельно, учитывая, что к подобной информации относятся сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.), в т.ч. о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании (п. 2 ст. 3 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ \"О коммерческой тайне\").
     
     В соответствии со ст. 5 Закона о коммерческой тайне не могут составлять коммерческую тайну сведения:
     
     - содержащиеся в учредительных документах юридического лица, документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные реестры;
     
     - содержащиеся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности;
     
     - о составе имущества государственного или муниципального унитарного предприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств соответствующих бюджетов;
     
     - о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, безопасности каждого гражданина и населения в целом;
     
     - о численности, составе работников, системе оплаты труда, об условиях труда, в т.ч. об охране труда, показателях производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и наличии свободных рабочих мест;
     
     - о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по иным социальным выплатам;
     
     - о нарушениях законодательства и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений;
     
     - об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной или муниципальной собственности;
     
     - о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, размерах и составе их имущества, их расходах, численности и об оплате труда их работников, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации;
     
     - о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;
     
     - обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым установлена иными федеральными законами.
     
     Режим коммерческой тайны считается установленным только тогда, когда работодатель предпримет все меры, предусмотренные ч. 1 ст. 10 Закона о коммерческой тайне, которые должны включать:
     
     - определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну;
     
     - ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля над соблюдением такого порядка;
     
     - учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;
     
     - регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
     
     - нанесение на материальные носители (документы), содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, грифа \"Коммерческая тайна\" с указанием обладателя этой информации (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).
     
     К служебной тайне относится, например, врачебная тайна (ст. 61 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан) и иные \"специальные\" виды тайн, распространяющиеся только на определенный круг работников.
     
     Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ \"О персональных данных\" персональные данные - это любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в т.ч. его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация.
     
     Персональные данные работника - информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника (ч. 1 ст. 85 ТК РФ).
     
     В трудовой договор работника, которому в соответствии с его трудовой функцией приходится иметь дело со сведениями, составляющими охраняемую законом тайну, необходимо включить условие о неразглашении соответствующих сведений. Без такой оговорки уволить работника по подп. \"в\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ нельзя.
     
     Со всеми локальными нормативными актами, устанавливающими перечни сведений, составляющих тайну и порядок работы с этими сведениями, работника надо ознакомить под роспись (ч. 2 ст. 22 ТК РФ).
     
     Работник может быть уволен, если разгласил сведения, составляющие тайну, ставшие ему известными при выполнении трудовой функции.
     
     Пример.
     
     Уборщица Самсонова, приводившая в порядок кабинет директора, случайно увидела на столе отчет о продажах в текущем году и запомнила некоторые его положения.
     
     После работы она рассказала об отчете своей подруге, занимающей высокий пост в конкурирующей компании.
     
     Когда о разглашении коммерческой тайны стало известно руководству Самсоновой, трудовой договор с ней был расторгнут.
     
     Однако такие действия работодателя являются незаконными. Даже если в трудовом договоре с Самсоновой было условие о неразглашении коммерческой тайны, уволить ее по подп. \"в\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ нельзя, поскольку соответствующие сведения были получены ею не в связи с исполнением трудовых обязанностей.
     
     Запись об увольнении за разглашение тайны выглядит так:
     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4

...

...

...

...

...

...

18

22

11

2009

Уволен за разглашение охраняемой законом тайны, подп. \"в\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ

Приказ
от 22.11.2009 N 77

     
     Совершение по месту работы хищения чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения (подп. \"г\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). По этому основанию могут быть уволены работники, совершившие хищение (в т.ч. мелкое) чужого имущества, растрату, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества при условии, что указанные неправомерные действия были совершены им по месту работы и его вина установлена вступившим в законную силу приговором суда либо постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях (п. 44 постановления N 2).
     
     Чужим следует признавать любое имущество, не принадлежащее данному работнику, в частности принадлежащее работодателю, другим работникам, а также лицам, не являющимся работниками данной организации.
     
     Пример.
     
     Петров командирован в ООО \"Союз\" для проведения переговоров относительно договора поставки. При отъезде Петров обнаружил, что у него пропали часы. Вскоре часы были обнаружены у работника ООО \"Союз\" Чайкина.
     
     Приговором суда Чайкин был признан виновным в хищении.
     
     Трудовой договор с ним может быть расторгнут по подп. \"г\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, несмотря на то что похищенное имущество не принадлежало ни ООО \"Союз\", ни одному из его работников.
     
     По аналогии с пп. 11 и 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 N 52 \"О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю\" прекращение уголовного дела на стадии предварительного расследования или в суде, в т.ч. по нереабилитирующим основаниям (в частности, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, вследствие акта об амнистии), либо вынесение судом оправдательного приговора не может служить основанием для увольнения по подп. \"г\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
     
     Если в отношении работника вынесен обвинительный приговор, однако вследствие акта об амнистии он был полностью или частично освобожден от наказания, трудовой договор можно расторгнуть по рассматриваемому основанию.
     
     Уволить работника по подп. \"г\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ можно и на основании постановления о назначении административного наказания (п. 1 абз. 1 ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ), поскольку в указанном случае факт совершения лицом административного правонарушения установлен.
     
     Если работник был освобожден от ответственности за совершение административного правонарушения в связи с его малозначительностью, о чем по результатам рассмотрения было вынесено постановление о прекращении производства по делу, и работнику было объявлено устное замечание, такой работник может быть уволен по данному основанию, т.к. при малозначительности административного правонарушения устанавливается факт его совершения, а также выявляются все признаки состава правонарушения и лицо освобождается лишь от административного наказания (ст. 2.9, п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ).
     
     Поскольку истечение сроков давности привлечения к административной ответственности либо издание акта об амнистии, если такой акт устраняет применение административного наказания, является безусловным основанием, исключающим производство по делу об административном правонарушении (пп. 4 и 6 ст. 24.5 КоАП РФ), в указанных ситуациях работник не может быть уволен по подп. \"г\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
     
     Каким бы абсурдным это ни казалось, после рассмотрения дела компетентным органом и вынесения приговора или постановления работодатель должен провести свое \"маленькое\" расследование - затребовать у работника письменное объяснение, а при применении дисциплинарного взыскания учесть тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен, т.е. произвести все действия, описанные в разд. 2.4.8.1 книги.
     
     Установленный месячный срок для применения такой меры дисциплинарного взыскания исчисляется со дня вступления в законную силу приговора суда либо постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях (п. 44 постановления N 2).
     
     Пример.
     
     Постановление по делу об административном правонарушении (о мелком хищении чужого имущества) вступило в законную силу 20 мая. Работодатель может уволить работника по подп. \"г\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ до 20 июня.
     
     В трудовую книжку работника, уволенного по подп. \"г\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, вносится такая запись:

     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4

...

...

...

...

...

...

18

22

11

2009

Уволен за совершение по месту работы хищения чужого имущества, подп. \"г\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ

Приказ
от 22.11.2009 N 77

     
     Нарушение требований охраны труда, если это повлекло или могло повлечь за собой тяжкие последствия (подп. \"д\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). Нарушение требований охраны труда, которое может повлечь увольнение по этому основанию, должно быть установлено комиссией или уполномоченным по охране труда. К тяжким последствия относятся только несчастный случай на производстве, авария, катастрофа. Уволить работника по подп. \"д\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ можно и в случае угрозы наступления тяжких последствий.
     
     Работодатель должен иметь доказательство того, что он ознакомил работника с требованиями охраны труда (ч. 2 ст. 212 ТК РФ).
     
     Комитеты (комиссии) по охране труда в соответствии со ст. 218 ТК РФ создаются по инициативе работодателя или работников либо их представительного органа. В состав комиссий на паритетной основе входят представители работодателя и представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников. Комиссия по охране труда организует совместные действия работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об охране труда. Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда утверждено приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2006 N 413.
     
     Каждая сторона - представители работодателя и представители работников - имеет один голос вне зависимости от общего числа представителей стороны.
     
     Уполномоченный по охране труда осуществляет свою деятельность на основании решения профсоюза (ст. 20 Федерального закона от 12.01.1996 N 10-ФЗ \"О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности\"). Рекомендации по организации работы уполномоченного (доверенного) лица профессионального союза или трудового коллектива утверждены постановлением Минтруда России от 08.04.1994 N 30.
     
     Из всех тяжких последствий, названных в подп. \"г\", формализовано установление только несчастного случая на производстве (ст. 227-231 ТК РФ).
     
     По итогам расследования оставляется акт о несчастном случае на производстве по форме, утвержденной постановлением Минтруда России от 24.10.2002 N 73. В пункте 10 акта указываются лица, допустившие нарушение требований охраны труда. Акт будет являться основанием для привлечения виновных к дисциплинарной ответственности.
     
     Расследованием несчастного случая на производстве занимается специальная комиссия, которая не является комиссией по охране труда (ср. ст. 218 со ст. 229 ТК РФ). Поэтому после проведения расследования выводы, изложенные в акте относительно лица, нарушившего требования охраны труда, должны быть подтверждены комиссией или уполномоченным по охране труда. Без решения этих органов только на основании акта о несчастном случае на производстве уволить работника по подп. \"д\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ нельзя.
     
     Авария и катастрофа подтверждаются документами, составленными в произвольной форме, поскольку никакие унифицированные формы для таких случаев не утверждены. Выводы тех или иных должностных лиц работодателя о нарушителях требований охраны труда должны подтвердить комиссия или уполномоченный по охране труда.
     
     Запись об увольнении по рассматриваемому основанию может выглядеть так:
     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число


месяц


год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4

...

...

...

...

...

...

18


22


11


2009


Уволен за нарушение требований охраны труда, подп. \"д\" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ


Приказ от 22.11.2009 N 77

    
2.4.8.4. Совершение виновных действий работником, обслуживающим денежные или товарные ценности (п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

     
     Полностью данное основание звучит так: совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя.
     
     Не всякие виновные действия образуют дисциплинарный проступок, а только совершенные по месту работы. Если виновные действия, дающие основание для утраты доверия, совершены вне работы (у другого работодателя, в быту), то увольнение по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ не является дисциплинарным взысканием, и применение процедуры, описанной в разд. 2.4.8.1 книги, не требуется.
     
     По пункту 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ могут быть уволены только работники, непосредственно обслуживающие денежные или товарные ценности: кассиры, кладовщики, агенты по заготовке и снабжению и др.
     
    Пример из судебной практики.
     
     Работодатель уволил сотрудницу, работавшую в должности главного бухгалтера, по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в связи с виновными действиями, дающими основание для утраты доверия.
     
     Суд, рассматривающий спор, восстановил ее на работе по следующим причинам. Согласно п. 7 Положения о главных бухгалтерах, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 24.01.1980 N 59 \"О мерах по совершенствованию организации бухгалтерского учета и повышении его роли в рациональном и экономном использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов\" на главного бухгалтера не могут быть возложены обязанности, связанные с непосредственной материальной ответственностью за денежные средства и материальные ценности. Ему запрещается получать непосредственно по чекам и другим документам денежные средства и товарно-материальные ценности для объединения, предприятия, организации, учреждения. Этот документ применяется в части, не противоречащей Трудовому кодексу РФ (ч. 1 ст. 423 ТК РФ).
     
     Учитывая, что работница не являлась материально ответственным лицом, она не могла быть уволена на основании п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
     

(определение Верховного Суда РФ
от 31.07.2006 N 78В0639)

     
     Под непосредственным обслуживанием денежных и товарных ценностей понимается их прием, хранение, транспортировка, распределение и т.п.
     
     Перечень должностей и работ, связанных с непосредственным обслуживанием денежных и товарных ценностей, утвержден постановлением Минтруда России от 31.12.2002 N 85. Суды, как правило, выясняют, предусмотрена ли должность работника или выполняемая им работа этим нормативным правовым актом (определение Верховного Суда РФ от 09.10.2006 N 5В06131).
     
     Для увольнения работника по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ работодателю необходимо подтвердить, что его трудовая функция связана с непосредственным обслуживанием денежных и товарных ценностей. Этим целям служат трудовой договор, должностная инструкция, правила внутреннего трудового распорядка и другие документы. Если из них не следует, что работник непосредственно обслуживал денежные или товарные ценности, обосновать в суде законность увольнения по рассматриваемому основанию невозможно.
     
     Не может быть уволен по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ работник, который получил денежные или товарные ценности по разовому документу, если трудовая функция работника непосредственно не связана с обслуживанием ценностей.
     
     Пример.
     
     Курьер Зайкин по доверенности получил из ремонта ноутбук руководителя организации. Но по дороге на работу он потерял его, забыв в троллейбусе. Уволить Зайкина по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ нельзя, т.к. трудовая функция курьера не связана с непосредственным обслуживанием денежных и товарных ценностей.
     
     На наш взгляд, не могут быть уволены по рассматриваемому основанию и работники, совмещающие должность, связанную с непосредственным обслуживанием денежных и товарных ценностей. Однако при совершении работником виновных действий, дающих основание для утраты доверия, работодатель может просто отменить совмещение, предупредив работника за три рабочих дня (ч. 4 ст. 60.2 ТК РФ).
     
    Обратите внимание!
     
     Для увольнения по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ не имеет значения, заключался с работником договор о полной материальной ответственности или нет.
     
     Под действиями, дающими основание для утраты доверия, необходимо понимать любой проступок, в результате которого ставится под сомнение сохранность врученных работнику ценностей.
     
     К таким действиям, например, относятся:
     
     - обмеривание, обвешивание, обсчет;
     
     - нарушение правил хранения имущества, которые повлекли или могли повлечь его утрату;
     
     - проступки с целью получения материальной выгоды или избавления от материальных затрат;
     
     - хищение, взяточничество и иные корыстные правонарушения.
     
     Увольнение может последовать только в случае доказанности вины работника в совершении указанных выше действий.
     
     Часто увольнение по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ следует за недостачу вверенного имущества. Однако факт недостачи сам по себе не свидетельствует о совершении работником каких-либо виновных действий.
     
     Пример.
     
     Работодатель провел инвентаризацию склада и обнаружил крупную недостачу. Кладовщик был уволен. В суде выяснилось, что работник несколько раз обращался к работодателю с просьбой заменить ненадежные замки на дверях складских помещений. Однако каждый раз ему отказывали со ссылками на отсутствие необходимых средств. В данном случае суд, скорее всего, восстановит работника, поскольку работодатель не обеспечил надлежащих условий хранения имущества, вверенного кладовщику.
     
     Должна быть установлена причинно-следственная связь между действиями (бездействием) работника и наступившими последствиями в виде недостачи (постановление Президиума Московского городского суда от 30.08.2007 по делу N 44г­595).
     
     Работник считается виновным, если он не предпринял все зависящие от него меры для надлежащего обеспечения сохранности вверенных ценностей.
     
     Пример.
     
     Экспедитор, перевозивший ценности, оставил автомобиль не на охраняемой стоянке, как предписывала ему должностная инструкция, а возле гостиницы.
     
     Работодатель выделил работнику денежные средства, необходимые для оплаты охраняемой стоянки. Такая стоянка была расположена всего в двух кварталах от гостиницы, в которой ночевал экспедитор.
     
     Наутро экспедитор обнаружил, что автомобиль был вскрыт, а товарные ценности пропали. В таком случае увольнение работника по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ оправданно.
     
     Если товарные ценности вручены коллективу (бригаде), для увольнения работника, входящего в состав бригады, необходимо доказать совершение им виновных действий.
     
     Пример.
     
     С бригадой заключен договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности. Бригаде вверено имущество работодателя. По результатам инвентаризации обнаружена недостача. При взыскании ущерба доказывать отсутствие своей вины будет каждый из работников бригады. А вот при увольнении доказать вину каждого увольняемого работника бригады должен работодатель.
     
     Для увольнения по рассматриваемому основанию достаточно совершения одного проступка, дающего основания для утраты доверия.
     
     К виновным действиям, совершенным не по месту работы, за которые может последовать увольнение по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, относятся только хищение, взяточничество и совершение иных корыстных правонарушений (п. 45 постановления N 2). Поэтому для привлечения к дисциплинарной ответственности нужно располагать сведениями о привлечении работника к уголовной или административной ответственности за указанные виды нарушений.
     
     Увольнение за виновные действия, совершенные не по месту работы, должно последовать в течение года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ). Этот срок не прерывается и не приостанавливается.
     
     Пример.
     
     Работник совершил хищение не по месту работы 18 января 2009 года. 20 сентября 2009 года об этом стало известно работодателю. Расторгнуть трудовой договор по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ можно не позднее 19 сентября 2010 года.
     
     При увольнении по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в трудовую книжку вносится такая запись:
     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись


1

2

3

4

...

...

...

...

...

...

20

23

11

2009

Уволен за совершение виновных действий, дающих основание для утраты доверия, п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ

Распоряжение от 22.11.2009 N 72/1

    
2.4.8.5. Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

     
     Как и в случае с утратой доверия (см. разд. 2.4.8.4 книги) уволить по этому основанию можно в случае, если аморальный проступок совершен не по месту работы. Соблюдение процедуры, описанной в разд. 2.4.8.1 книги, не требуется.
     
     Уволить по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ можно только учителей, преподавателей, мастеров производственного обучения, школьных психологов и других работников, трудовая функция которых состоит в воспитании. Нельзя уволить работников, которые хотя и работают с детьми, но не участвуют в воспитательном процессе (например, врач-педиатр, уборщица в школе).
     
     Пример.
     
     Слесарь Кротов, работающий в школе, чинил батарею. В процессе ремонта он несколько раз в присутствии детей употребил жаргонные (матерные) слова. Расторгнуть с Кротовым трудовой договор по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ нельзя, потому что его работа не связана с выполнением воспитательных функций.
     
     Выполнение работником воспитательных функций отражается в трудовом договоре, должностной инструкции, правилах внутреннего трудового распорядка, иных документах. Если должность работника сама по себе не связана с выполнением воспитательной работы (например, методист кафедры), а в трудовом договоре или должностной инструкции таких обязанностей нет, уволить его по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ нельзя (определение Свердловского областного суда от 21.02.2008 N 33926/2008).
     
     Аморальным может считаться проступок, нарушающий общепринятые нормы нравственности. Это, естественно, оценочное понятие. При применении дисциплинарного взыскания работодатель должен быть уверен, что допущенный работником проступок является аморальным. В случае трудового спора последнее слово остается за судом.
     
     Суды относят к аморальным проступкам различные действия. Некоторые из них могут являться административными правонарушениями или преступлениями. Но для расторжения трудового договора по рассматриваемому основанию не имеет значения, влечет ли аморальный проступок уголовную или административную ответственность.
     
    Пример из судебной практики.
     
     Преподавать высшего учебного заведения был уволен по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за получение вознаграждений от студентов, не сдавших вовремя и не защитивших курсовые работы.
     
     При решении вопроса об увольнении ректор вуза располагал достоверными данными, подтверждающими совершение преподавателем этого аморального проступка. В распоряжении ректора были объяснительные записки студентов, подтверждавшие факты передачи преподавателю денег за курсовые проекты.
     
     Было проведено служебное расследование, показавшее: курсовые работы, за которые по утверждению студентов преподаватель получил деньги, вопреки внутренним документам вуза на кафедре не регистрировались и не хранились.
     
     Учитывая изложенное, суд подтвердил правомерность расторжения трудового договора по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. По мнению суда, при решении вопроса о применении к преподавателю дисциплинарного взыскания в виде увольнения работодатель обоснованно учел тяжесть совершенного истцом аморального проступка, который дискредитирует не только звание преподавателя, но и имидж учебного заведения.
     

(решение Костромского районного суда от 19.05.2005,
определение Костромского областного суда от 27.06.2005 N 33592)

     
     Пунктом 4 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 01.11.1985 N 15 \"О практике применения судами законодательства, направленного на усиление борьбы с пьянством и алкоголизмом\" к аморальным отнесены следующие проступки:
     
     - появление в общественных местах в нетрезвом состоянии, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность;
     
     - вовлечение несовершеннолетних в пьянство;
     
     - доведение их до состояния опьянения.
     
     Ярославский областной суд счел аморальным проступком публичное оскорбление коллег по работе нецензурной бранью (определение Президиума от 08.01.2004 N 44г­6).
     
     На наш взгляд, увольнение работника по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за совершение каких-либо оскорбительных действий по отношению к воспитанникам, ученикам, студентам невозможно. В этом случае как специальная применяется норма п. 2 ст. 336 ТК РФ. Так, суды согласились с увольнением по п. 2 ст. 336 ТК РФ учителя, который в присутствии других детей назвал ученика \"моральным уродом\", а также учительницы, ударившей ученика по голове (Обобщение судебной практики по рассмотрению гражданских дел о восстановлении на работе за 2007 год, подготовленное Астраханским областным судом).
     
     В пункте 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ есть еще одна важная характеристика аморального проступка: его несовместимость с продолжением воспитательной работы. По нашему мнению, это означает, что о совершении аморального проступка стало известно или может стать известно широкому кругу лиц, включая подопечных, их родителей, коллег по работе.
     
     Пример.
     
     Школьные педагоги на почве личных неприязненных отношений поругались в учительской. Дело было во время уроков. Кроме участников скандала в учительской была только уборщица. Учительская находится в дальнем конце коридора. В непосредственной близости от нее классов нет. Вряд ли этот аморальный проступок может являться основанием для увольнения работников по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
     
     Как уже говорилось, аморальный проступок может быть совершен как по месту работы, так и в быту (п. 46 постановления N 2).
     
     При увольнении работника за совершение аморального проступка, совершенного в быту или по месту работы, но не при выполнении трудовой функции, соблюдение процедуры, установленной ст. 193 ТК РФ, не требуется. Но лучше все-таки придерживаться правил этой статьи (хотя бы в ситуации с совершением аморального проступка по месту работы не в связи с исполнением трудовых обязанностей): затребовать у работника объяснение, составить акт в случае отказа его представить. Это поможет работодателю отстоять свое решение в случае судебного разбирательства.
     
     Частью 5 ст. 81 ТК РФ предусмотрено, что увольнение работника за аморальный проступок, совершенный в быту, может последовать в течение года со дня его обнаружения. Закон не предусматривает возможность прерывания или приостановления этого срока.
     
     Пример.
     
     Преподаватель совершил аморальный поступок в быту 2 апреля 2009 года.
     
     Работодателю стало известно об этом только 5 июня 2009 года. Увольнение по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ может последовать только до 4 июля 2010 года.
     
     В январе 2010 года преподаватель ушел в длительный отпуск сроком на один год, предоставленный на основании ст. 335 ТК РФ. Если он не выйдет из отпуска досрочно, уволить его за аморальный проступок уже нельзя.
     
     Увольнение в этом случае также производится по инициативе работодателя, и поэтому не допускается в период болезни или отпуска работника.
     
     При увольнении по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в трудовую книжку вносится такая запись:
     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

Год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4

...

...

...

...

...

...

2

02

03

2010

Уволен за совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением работы, п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ

Приказ от 02.03.2010 N 2

    
2.4.8.6. Принятие необоснованного решения руководителем организации (п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

     
     Основанием для увольнения по п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ является принятие необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации.
     
     Уволить по этому основанию можно только:
     
     - руководителя организации;
     
     - заместителя руководителя организации;
     
     - главного бухгалтера.
     
     С другими работниками трудовой договор по этому основанию расторгнуть нельзя.
     
     Под необоснованным решением Президиум Верховного Суда РФ предложил понимать любое решение, повлекшее за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации. При этом работодатель должен доказать, что между причинением ущерба и действиями (бездействием) работника имеется причинно-следственная связь.
     
     Пример.
     
     Бухгалтер Лапина была уволена по п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за принятие необоснованного решения: она ошиблась в реквизитах платежного поручения и деньги ушли на счет организации, расположенной на Каймановых островах. Вернуть их невозможно.
     
     В данном случае увольнение незаконно, поскольку правом первой подписи платежных поручений обладает руководитель организации. Без его подписи банк не исполнил бы платежный документ. Это означает, что причинно-следственной связи между действиями бухгалтера и ущербом, который понесла организация, нет.
     
     Суд восстановит уволенного работника на работе, если окажется, что неблагоприятных последствий избежать было невозможно. Работодатель обязан представить доказательства, свидетельствующие о наступлении неблагоприятных последствий.
     
     В трудовую книжку работника, уволенного по п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, вносится такая запись:
     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

Год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4

...

...

...

...

...

...

6

11

03

2010

Уволен за принятие необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации, п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ

Приказ от 11.03.2010 N 2

    
2.4.8.7. Увольнение работника, представившего работодателю подложные документы при заключении трудового договора (п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

     
     По этому основанию может быть уволен любой работник. Оно не является дисциплинарным взысканием. Поэтому соблюдать процедуру, предусмотренную ст. 193 ТК РФ, нет необходимости.
     
     Пример.
     
     При заключении трудового договора работник представил подложный диплом о высшем образовании. Данный факт был обнаружен спустя пять лет после заключения трудового договора. Трудовой договор был расторгнут через год после того, как работодатель узнал о проступке работника.
     
     Работодатель имеет право требовать от соискателя представления документов, предусмотренных ст. 65 ТК РФ.
     
     При трудоустройстве работник предъявляет работодателю:
     
     - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
     
     - трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
     
     - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
     
     - документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
     
     - документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.
     
     В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов.
     
     Другие документы требовать у работника запрещается.
     
     Если работник представил работодателю подложный документ, который не является обязательным при трудоустройстве, увольнение по п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ неправомерно.
     
     Пример.
     
     Работодатель при заключении трудового договора потребовал от соискательницы документ, подтверждающий отсутствие беременности. Женщина представила такой документ. Впоследствии выяснилось, что документ был поддельный. После рождения ребенка работодатель попытался уволить работницу по п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
     
     Однако если женщина обратится в суд, она будет восстановлена на работе. Статья 65 ТК РФ не дает работодателю права требовать при трудоустройстве справку об отсутствии беременности.
     
     Строго говоря, п. 10 предусматривает увольнение только за подложный документ. А таковым принято считать действительный документ, не принадлежащий предъявляющему его лицу. Однако расторгнуть трудовой договор можно и при представлении поддельного документа.
     
     В трудовую книжку работника, уволенного по п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, вносится такая запись:
     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4

...

...

...

...

...

...

6

11

03

2010

Уволен за представление подложного документа при заключении трудового договора, п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ

Приказ от 11.03.2010 N 2

    
2.4.8.8. Увольнение руководителя, члена коллегиального исполнительного органа организации по основаниям, предусмотренным трудовым договором (п. 13 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

     
     Трудовой договор с руководителем может быть расторгнут по инициативе работодателя и по другим основаниям, предусмотренным самим договором.
     
     Если работник и работодатель желают предусмотреть такие основания увольнения, они должны формулировать их как можно более точно.
     
     Пример.
     
     В трудовом договоре с руководителем организации предусмотрено, что он подлежит расторжению по инициативе работодателя, если доходы организации упадут ниже 1 000 000 руб. Такое условие однозначно вызовет спор, поскольку в трудовом договоре не конкретизируется, что понимать под доходами организации (выручку по данным бухгалтерского учета, чистую прибыль после налогообложения и т.д.) и за какой период их следует определять.
     
     Примерный трудовой договор с руководителем федерального государственного унитарного предприятия, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 02.03.2005 N 49, предусматривает следующие дополнительные основания его расторжения по инициативе работодателя:
     
     - невыполнение по вине руководителя утвержденных в установленном порядке показателей экономической эффективности деятельности предприятия;
     
     - необеспечение проведения в установленном порядке аудиторских проверок предприятия;
     
     - невыполнение решений Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти;
     
     - совершение сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном ведении предприятия, с нарушением требований законодательства и определенной уставом предприятия специальной правоспособности предприятия;
     
     - наличие по вине руководителя на предприятии более чем трехмесячной задолженности по заработной плате;
     
     - нарушение по вине руководителя, установленной в порядке, предусмотренном законодательством, требований по охране труда, повлекшее принятие решения суда о ликвидации предприятия или прекращении деятельности его структурного подразделения;
     
     - необеспечение использования имущества предприятия, в т.ч. недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами деятельности предприятия, установленными его уставом, а также неиспользование по целевому назначению выделенных предприятию бюджетных и внебюджетных средств в течение более чем трех месяцев;
     
     - нарушение требований законодательства, а также устава предприятия в части сообщения сведений о наличии заинтересованности в совершении сделок, в т.ч. по кругу аффилированных лиц;
     
     - нарушение установленного законодательством и трудовым договором запрета на занятие отдельными видами деятельности.
     
     Дополнительные основания увольнения, предусмотренные трудовым договором с руководителем организации, членом коллегиального исполнительного органа, могут являться дисциплинарными взысканиями. Тогда при увольнении работника по соответствующему основанию необходимо соблюдать порядок наложения дисциплинарного взыскания, установленный ст. 193 ТК РФ. К дисциплинарным взысканиям относится любое увольнение, которое следует за совершение работником нарушения дисциплины труда по месту работы.
     
     При увольнении работника по этому основанию в трудовой книжке делается ссылка на ст. 81 ТК РФ. Основание увольнения, предусмотренное самим договором, не пишется.

     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4

...

...

...

...

...

...

6

11

03

2010

Уволен по основанию, предусмотренному трудовым договором, п. 13 ч. 1 ст. 81 ТК РФ

Приказ от 11.03.2010 N 2

    
2.5. Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность) (п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)

     
     Для увольнения работника в связи с переводом необходимо:
     
     - соглашение работника и работодателя;
     
     - соглашение прежнего работодателя с новым работодателем либо соглашение работника с новым работодателем.
     
     Неважно, кто именно был инициатором перевода. Если стороны согласны, работник увольняется по п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
     
     Пример.
     
     Работник работал в ООО \"Консул\". В связи с производственной необходимостью ООО \"Консул\" создало дочернее общество - ООО \"Сенатор\". Руководство ООО \"Сенатор\" пригласило на работу некоторых работников ООО \"Консул\". Те согласились и были уволены из ООО \"Консул\" по п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
     
     Срок увольнения определяется соглашением работника и работодателя.
     
     Если работодатель не соглашается уволить работника в порядке перевода, работник имеет право уволиться по собственному желанию.
     
     Новый работодатель, письменно пригласивший работника, не имеет права отказать ему в заключении трудового договора в течение месяца с момента увольнения с прежнего места работы (ч. 4 ст. 64 ТК РФ).
     
     При увольнении по п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ совсем необязательно соблюдать \"непрерывность\" трудовых отношений.
     
     Пример.
     
     Работник уволен по п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ 18 января 2010 года.
     
     1 февраля 2010 года он обратился к пригласившему его работодателю. Трудовой договор был заключен и работник приступил к работе со 2 февраля.
     
     При переходе на выборную должность работник имеет право потребовать расторжения трудового договора по п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ и работодатель не вправе отказать ему в этом. Трудовой договор расторгается в срок, указанный работником, с тем чтобы он имел возможность вовремя приступить к выполнению обязанностей на выборной работе (по выборной должности).
     
     Об увольнении по п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ в трудовой книжке делается такая запись:
     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4

...

...

...

...

...

...

6

11

03

2010

Уволен в связи с переводом к другому работодателю, п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ

Приказ от 11.03.2010 N 2

    
2.6. Увольнение по основаниям, не зависящим от сторон трудового договора (ст. 83 ТК РФ)

     
     Обстоятельства, не зависящие от воли сторон, ведущие к прекращению трудового договора, перечислены в ст. 83 ТК РФ. По причинам, не зависящим от воли сторон, может быть уволен любой работник, в т.ч. тот, которого нельзя уволить по инициативе работодателя (например, беременная женщина, женщина, имеющая детей). По основаниям, перечисленным в ст. 83 ТК РФ, работники могут быть уволены и в период временной нетрудоспособности, и в период нахождения в отпуске.
     

2.6.1. Призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)

     
     Основанием для увольнения работника по этому пункту является представленный им работодателю документ о необходимости явиться в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы. Работник увольняется в срок, установленный этим документом. Так, если работнику необходимо явиться в военный комиссариат 20 марта, работодатель увольняет его 19 февраля. Если предшествующий прибытию в военный комиссариат день является выходным, работник увольняется в ближайший рабочий день (ч. 3 ст. 84.1 ТК РФ).
     
     Пример.
     
     Работнику надлежит прибыть в военный комиссариат в понедельник 5 апреля 2010 года.
     
     Работнику установлена шестидневная рабочая неделя с выходным днем в воскресенье. Уволить его по п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ надо в субботу 3 апреля.
     
     Работнику, увольняемому по данному основанию, выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного заработка (ч. 3 ст. 178 ТК РФ). Средний заработок сохраняется по правилам ст. 139 ТК РФ.
     
     Вручение работнику повестки о явке на призывную комиссию не является основанием для расторжения трудового договора по п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. Нельзя уволить работника, направленного на военные сборы. За время военных сборов за работником сохраняется место работы и производятся установленные законодательством гарантийные и компенсационные выплаты (ст. 170 ТК РФ).
     
     С работника, уволенного по данному основанию, не могут быть удержаны денежные суммы за неотработанные дни отпуска, использованного авансом (абз. 5 ч. 2 ст. 137 ТК РФ).
     
     Запись об увольнении по рассматриваемому основанию выглядит так:
     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4

...

...

...

...

...

...

2

11

12

2009

Уволен в связи с призывом на военную службу, п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ

Распоряжение от 11.12.2009 N 22/у

    
2.6.2. Восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или суда (п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)

     
     Если на работе восстановлен прежний работник, трудовой договор с вновь принятым на его место работником прекращается.
     
     Документом, служащим основанием для прекращения договора, является решение государственной инспекции труда, которое не было обжаловано в установленный срок, или решение суда, вступившее в законную силу.
     
     Если работодатель обжаловал решение государственной инспекции труда, прежний работник не может быть восстановлен на работе, а новый - уволен с работы до принятия судебного акта по жалобе.
     
     Поскольку решение суда о восстановлении на работе подлежит немедленному исполнению (ст. 211 Гражданского процессуального кодекса РФ), его обжалование не препятствует восстановлению прежнего работника, а значит, и увольнению нового.
     
     Пример.
     
     Решением суда на работе восстановлен работник Соколов. Работодатель с решением не согласился и обжаловал его в кассационной инстанции. Однако работница Сизова, принятая на место Соколова, была уволена по п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ.
     
     Работник может быть уволен только в случае, если его невозможно перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, которую данный работник может выполнять с учетом состояния его здоровья. Предложение вакантных должностей и фиксирование в случае необходимости отказа работника от них осуществляется так же, как и при увольнении работника в связи с сокращением численности или штата (см. разд. 2.4.5 книги).
     
     С работника, уволенного по данному основанию, не могут быть удержаны денежные суммы за неотработанные дни отпуска, использованного авансом (абз. 5 ч. 2 ст. 137 ТК РФ).
     
     Может ли работник, уволенный по п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ, требовать признания увольнения незаконным, если решение суда будет впоследствии отменено? Наверное, нет. Увольнение по данному основанию не зависит от волеизъявления работодателя - он просто исполняет решение государственного органа. Вступившее в законную силу решение суда обязательно для работодателя, и он не может не исполнить его, даже если считает решение неправильным.
     
     Запись об увольнении по п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ выглядит так:

     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4

...

...

...

...

...

...

7

22

12

2009

Уволена в связи с восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению суда, п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ

Приказ от 11.12.2009 N 111/у

    
2.6.3. Неизбрание на должность (п. 3 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)

     
     Увольнение по этому основанию возможно только в случаях, когда работник входит в состав выборного органа или занимает выборную должность.
     
     С работником, избранным на определенный срок в состав выборного органа или на выборную должность, заключается срочный трудовой договор (ч. 1 ст. 59 ТК РФ). В этом случае работник, который не был избран на новый срок, увольняется по истечении срока действия трудового договора по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
     
     Если работник избран в состав выборного органа или на выборную должность на неопределенный срок или на срок, превышающий пять лет, и с ним нельзя заключить срочный трудовой договор, то такой работник в случае его неизбрания на должность может быть уволен по п. 3 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. Работник увольняется по рассматриваемому основанию, если в период трудовых правоотношений произошло избрание другого лица на замещаемую работником выборную должность или результаты выборов были пересмотрены.
     
    Пример из судебной практики.
     
     Работник был принят на работу в качестве генерального директора ООО. По истечении срока его полномочий участники на общем собрании утвердили нового руководителя общества, а работник был уволен по п. 3 ч. 1 ст. 83 ТК РФ.
     
     Работник с увольнением не согласился и обратился в суд. Дело долго рассматривалось различными инстанциями.
     
     Наконец по делу высказался Верховный Суд РФ. Его позиция состояла в следующем.
     
     В соответствии со ст. 77 ТК РФ основанием прекращения трудового договора может являться, в частности, одно из обстоятельств, предусмотренных ст. 83.
     
     Так, одним из обстоятельств, влекущим прекращение трудового договора и не зависящим от воли сторон, согласно п. 3 ч. 1 ст. 83 является неизбрание на должность.
     
     Принимая во внимание эту норму, нижестоящие суды пришли к выводу: работник решением общего собрания участников ООО был избран директором общества, а не назначен на эту должность. Поэтому основанием его увольнения в связи с неизбранием повторно на указанную должность является п. 3 ч. 1 ст. 83 ТК РФ.
     
     С таким выводом, по мнению Верховного Суда РФ, согласится нельзя.
     

     Согласно ст. 17 ТК РФ трудовые отношения на основании трудового договора в результате избрания на должность возникают, если избрание на должность предполагает выполнение работником определенной трудовой функции, требующей соблюдения предварительной процедуры выборов.
     
     Трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, или учредительными документами организации могут быть установлены процедуры, предшествующие заключению трудового договора с руководителем организации (проведение конкурса, избрание или назначение на должность и др.) (ч. 2 ст. 275 ТК РФ).
     
     В статье 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ \"Об обществах с ограниченной ответственностью\" указывается, что единоличный исполнительный орган общества избирается на общем собрании участников общества, а в подп. 4 п. 2 ст. 33, посвященном компетенции общего собрания, в отношении исполнительного органа применяется термин \"образование\".
     
     Однако использование в Законе об обществах с ограниченной ответственностью термина \"избрание\" не означает во всех случаях придание ему того значения, которое можно было бы приравнять к процедуре, предшествующей заключению трудового договора с руководителем организации по смыслу ч. 2 ст. 275 ТК РФ.
     
     Закон об обществах с ограниченной ответственностью не содержит определение механизмов избрания (выборов), которые можно было бы признать соответствующими требованиям ст. 17 и ч. 2 ст. 275 ТК РФ. Следовательно, образование единоличного исполнительного органа хозяйственного общества, предусмотренное ст. 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, не может рассматриваться во всех случаях и без учета конкретного механизма образования единоличного исполнительного органа общества как избрание на должность в том значении этого термина, которое предусмотрено в ч. 2 ст. 275 ТК РФ.
     
     Вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества в форме избрания на должность или в другой форме должен разрешаться с учетом состава участников общества и процедуры этого образования, установленной в учредительных документах.
     
     Кроме того, перечень оснований для расторжения трудового договора, приведенный в ст. 83 ТК РФ, предваряется указанием на то, что эти основания возникают по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
     
     Между тем решение вопроса об образовании единоличного исполнительного органа ООО относится к компетенции его высшего органа управления - общего собрания участников, которое выступает в отношении руководителя общества в роли работодателя. Помимо такого органа управления никакие другие лица или органы не вправе решить вопрос о замещении должности единоличного исполнительного органа общества. Следовательно, в данном случае не может идти речь об обстоятельствах, не зависящих от воли работодателя, поскольку именно он в данном случае решает, кто же будет генеральным директором ООО.
     
     А это в свою очередь исключает возможность применения п. 3 ч. 1 ст. 83 ТК РФ.
     

(определение Верховного Суда РФ от 29.02.2008 N 31В0719)

     
     В трудовой книжке работника, трудовой договор с которым расторгнут по п. 3 ч.1 ст. 83 ТК РФ, появится такая запись:
     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4

...

...

...

...

...

...

6

11

12

2009

Уволен в связи с восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению суда, п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ

Приказ от 11.12.2009 N 23

    
2.6.4. Осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу (п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)

     
     К наказаниям, назначение которых может повлечь расторжение трудового договора, относятся (ст. 44 Уголовного кодекса РФ):
     
     - лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
     
     - ограничение свободы;
     
     - арест;
     
     - лишение свободы на определенный срок;
     
     - пожизненное лишение свободы;
     
     - смертная казнь.
     
     Если в соответствии со ст. 73 УК РФ работник осужден к ограничению свободы или лишению свободы на срок до восьми лет условно, трудовой договор по п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ расторгнут быть не может. Однако если приговор предусматривает и дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, и это наказание препятствует продолжению прежней работы, работник должен быть уволен.
     
     Основанием расторжения трудового договора является приговор суда, вступивший в законную силу, которым работнику назначено одно из этих наказаний.
     
     Если уголовное наказание не препятствует продолжению работы, прекращение трудового договора неправомерно. Так, нельзя уволить работника, которому назначено наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ.
     
     Работодатель не обязан увольнять работника, которому назначено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, если имеет возможность перевести его на другую работу. Вместе с тем обязанности трудоустраивать такого работника у работодателя нет.
     
     Пример.
     
     Руководитель организации осужден к лишению свободы на срок два года условно и ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в органах управления организаций на срок два года.
     
     У работодателя есть вакантная должность сторожа. Если работодатель предложит ее бывшему директору и тот согласится, оформляется перевод на другую работу в соответствии с ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ
     
     В трудовую книжку работника, уволенного по п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ, вносится такая запись:
     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4

...

...

...

...

...

...

24

21

12

2010

Уволен в связи с осуждением к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ

Распоряжение от 21.12.2009 N 5р

    
2.6.5. Признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением (п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)

     
     Трудовой договор с работником расторгается по этому основанию, если он признан инвалидом и ему установлена третья степень ограничения способности к трудовой деятельности (см. разд. III Классификации и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 22.08.2005 N 535).
     
     Во всех остальных случаях работник не может быть уволен по этому основанию. Если он является инвалидом I или II группы и в связи с этим должен быть постоянно или временно переведен на другую работу, то при наличии такой работы и с согласия работника работодатель обязан осуществить его перевод (ч. 1 ст. 73 ТК РФ). При отсутствии такой работы или несогласии работника на перевод он может быть уволен по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
     
     С работника, уволенного по данному основанию, не могут быть удержаны денежные суммы за неотработанные дни отпуска, использованного авансом (абз. 5 ч. 2 ст. 137 ТК РФ).
     
     При увольнении по этому основанию запись в трудовой книжке выглядит так:
     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4

...

...

...

...

...

...

7

11

12

2009

Уволен в связи с признанием полностью нетрудоспособным, п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ

Приказ от 11.03.2010 N 2

    
2.6.6. Смерть работника либо работодателя - физического лица, а также признание судом работника либо работодателя - физического лица умершим или безвестно отсутствующим (п. 6 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)

     
     В случае смерти работодателя - физического лица трудовой договор прекращается. Основная проблема прекращения трудового договора по данному основанию - отсутствие лица, обязанного оформить прекращение трудового договора.
     
     Если работодателем является физическое лицо - не индивидуальный предприниматель, эта проблема решена на законодательном уровне (ч. 4 ст. 307 ТК РФ). Если же работодатель - индивидуальный предприниматель, она стоит довольно остро.
     
     Индивидуальный предприниматель при увольнении работника обязан издать приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора, сделать запись в трудовой книжке уволенного работника, произвести с работником окончательный расчет (ст. 84.1, 140 ТК РФ). В случае смерти предпринимателя совершить все эти действия будет некому.
     
     В случае смерти физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, работник имеет право в течение месяца обратиться в орган местного самоуправления, где был зарегистрирован трудовой договор, для регистрации факта прекращения этого трудового договора.
     
     С работника, уволенного по данному основанию, не удерживаются денежные суммы за неотработанные дни отпуска, использованного авансом (абз. 5 ч. 2 ст. 137 ТК РФ).
     
     Смерть работника также является основанием для прекращения трудового договора. Приказ об увольнении издается работодателем на основании свидетельства о смерти или решения суда о признании работника умершим или безвестно отсутствующим (см. письмо Роструда от 05.09.2006 N 15526).
     
     В соответствии со ст. 141 ТК РФ заработная плата, которая причиталась умершему работнику (в т.ч. денежные средства, составляющие окончательный расчет), выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти.
     
     Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока со дня подачи работодателю свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство (или факт состояния на иждивении).
     
     Согласно ст. 42 ГК РФ по заявлению заинтересованных лиц (в т.ч. самого работодателя) гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания.
     
     При невозможности установить день получения последних сведений об отсутствующем началом исчисления срока для признания безвестного отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения о нем, а при невозможности установить этот месяц - первое января следующего года.
     
     Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев (п. 1 ст. 45 ГК РФ). Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.
     
     Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим осуществляется по правилам гл. 30 ГПК РФ.
     
     Заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим подается в суд по месту жительства или месту нахождения заинтересованного лица.
     
     В заявлении должна быть указана цель, с которой заявителю необходимо признать гражданина безвестно отсутствующим или объявить его умершим (например, для целей оформления прекращения трудового договора). Кроме того, в заявлении должны быть изложены обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие гражданина, либо обстоятельства, угрожавшие пропавшему без вести смертью или дающие основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая.
     
     В трудовую книжку вносится такая запись:
     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер
документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4

...

...

...

...

...

...

8

12

12

2009

Трудовой договор расторгнут в связи с признанием судом работника умершим, п. 6 ч. 1 ст. 83 ТК РФ

Решение Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 12.12.2009

    
2.6.7. Наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (п. 7 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)

     
     К чрезвычайным обстоятельствам, которые являются основанием для прекращения трудового договора, относятся военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и др.
     
     Трудовой договор расторгается, если указанные обстоятельства:
     
     - признаны решением Правительства РФ или органа государственной власти соответствующего субъекта РФ;
     
     - препятствуют продолжению трудовых отношений.
     
     В случае спора вопрос о том, препятствовали чрезвычайные обстоятельства продолжению трудовых отношений или нет, будет решать суд.
     
     С работника, уволенного по данному основанию, не могут быть удержаны денежные суммы за неотработанные дни отпуска, использованного авансом (абз. 5 ч. 2 ст. 137 ТК РФ).
     
     В трудовую книжку вносится следующая запись:
     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4

...

...

...

...

...

...

26

29

10

2010

Уволен в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений, п. 7 ч. 1 ст. 83 ТК РФ

Распоряжение от 11.03.2010 N 2

    
2.6.8. Дисквалификация или иное административное наказание, исключающее возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору (п. 8 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)

     
     Это основание прекращения трудового договора, по сути, аналогично основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ.
     
     Согласно ст. 3.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях дисквалификация заключается в лишении физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством.
     
     Таким образом, в связи с дисквалификацией может быть уволен только руководитель организации (или работник, являющийся членом коллегиального исполнительного органа, например дирекции).
     
     Работник может быть уволен, только если его невозможно перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, которую он может выполнять с учетом состояния его здоровья. Предложение вакантных должностей и фиксирование в случае необходимости отказа работника от них осуществляется так же, как и при увольнении работника в связи с сокращением численности или штата (см. разд. 2.4.5 книги).
     
     Если в КоАП РФ появятся другие административные наказания, исключающие возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору, они также могут служить основаниями для прекращения трудового договора.
     
     В ответах на частные запросы представители Роструда разъясняют: нельзя уволить по п. 8 ч. 1 ст. 83 ТК РФ работника, подвергнутого наказанию в виде административного ареста. Поскольку ч. 2 этой статьи обязывает предложить работнику, увольняемому по рассматриваемому основанию, другую имеющуюся работу, очевидно, что имеются в виду ситуации, когда наказание в принципе не исключает другую работу.
     
     Во время ареста работник не может выполнять никакие трудовые обязанности.
     
     В трудовую книжку об увольнении по п. 8 ч. 1 ст. 83 ТК РФ вносится такая запись:
     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную
работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2


 


 

3

4

...

...

...

...

...

...

6

31

12

2009

Уволен в связи с дисквалификацией, п. 8 ч. 1 ст. 83 ТК РФ

Постановление судьи Мещанского районного суда г. Москвы от 31.12.2009

    
2.6.9. Истечение срока действия, приостановление действия на срок более двух месяцев или лишение работника специального права, если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору (п. 9 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)

     
     Истечение срока действия, приостановление действия на срок более двух месяцев или лишение работника специального права (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого специального права), если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору, является основанием его расторжения.
     
     Приостановление действия специального права на срок менее двух месяцев не влечет прекращение трудового договора, а приводит к возникновению у работодателя обязанности отстранить соответствующего работника от работы в соответствии со ст. 76 ТК РФ.
     
     Иногда по этому основанию расторгается трудовой договор с иностранным работником, у которого закончился срок разрешения на работу (п. 4 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ \"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации\"). Чиновники Роструда считают это неправомерным. Логика рассуждений примерно такая же, как и в случае с назначением административного наказания, препятствующего продолжению работы.
     
     Согласно ч. 2 ст. 83 ТК РФ до увольнения работнику надо предложить другую имеющуюся работу, которую тот сможет выполнять с учетом состояния здоровья. Однако иностранец вообще не может осуществлять трудовую деятельность без разрешения. Следовательно, ситуацию с истечением срока разрешения на работу иностранного работника законодатель не мог иметь в виду при формулировании данной нормы.
     
     В трудовую книжку работника, уволенного по п. 9 ч. 1 ст. 83 ТК РФ, вносится такая запись:
     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4

...

...

...

...

...

...

2

11

12

2009

Уволен в связи с приостановлением на срок более двух месяцев специального права, п. 9 ч. 1 ст. 83 ТК РФ

Приказ от 11.12.2009 N 1

    
2.6.10. Прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует такого допуска (п. 10 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)

     
     Условия прекращения допуска должностного лица или гражданина к государственной тайне определены в ст. 23 Закона РФ от 21.07.1993 N 54851 \"О государственной тайне\".
     
     Если по одному из приведенных в ней оснований допуск работника к государственной тайне будет прекращен и вследствие этого он утратит возможность в дальнейшем осуществлять свои трудовые функции, трудовой договор с ним может быть расторгнут работодателем по п. 12 ст. 81 ТК РФ.
     
     Если лицо не имело допуска к государственной тайне, увольнение его по данному основанию невозможно (см. определение Верховного Суда РФ от 13.04.2004 N 35Г045).
     
     Работник может быть уволен только в случае, если его невозможно перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, которую данный работник может выполнять с учетом состояния его здоровья. Предложение вакантных должностей и фиксирование в случае необходимости отказа работника о них осуществляется так же, как и при увольнении работника в связи с сокращением численности или штата (см. разд. 2.4.5 книги).
     
     Запись об увольнении по этому основанию выглядит так:
     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью,
пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись


1

2

3

4

...

...

...

...

...

...

7

11

12

2009

Уволен в связи с прекращением допуска к государственной тайне, п. 10 ч. 1 ст. 83 ТК РФ

Приказ от 11.03.2010 N 2

    
2.6.11. Отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения государственной инспекции труда о восстановлении работника на работе (п. 11 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)

     
     Если работник восстановлен на работе решением суда или решением государственной инспекции труда, а впоследствии эти решения были отменены (признаны незаконными), восстановленный работник подлежит увольнению именно по данному основанию.
     
     Пример.
     
     Работник был уволен за аморальный проступок в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Решением районного суда работник был восстановлен на работе. Суд посчитал, что работодатель нарушил порядок увольнения. Работодатель исполнил решение суда, однако обжаловал его в кассационной инстанции и выиграл дело.
     
     Кассационная инстанция сочла, что порядок расторжения трудового договора не нарушен. В этом случае работник увольняется по п. 11 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. После отмены решения суда его нельзя повторно уволить по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
     
     Запись в трудовой книжке об увольнении по п. 11 ч. 1 ст. 83 ТК РФ выглядит так:
     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись

1

2


 


 

3

4

...

...

...

...

...

...

77

30

12

2009

Уволен в связи с отменой решения суда о восстановлении на работе, п. 11 ч. 1 ст. 83 ТК РФ

Определение Орловского областного суда от 30.12.2009 N 236

    
2.6.12. Приведение общего количества работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, в соответствие с допустимой долей таких работников, установленной Правительством РФ (п. 12 ч. 1 ст. 83 ТК РФ)

     
     Правительство РФ вправе ежегодно с учетом региональных особенностей рынка труда и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства граждан Российской Федерации устанавливать допустимую долю иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность как на территории одного или нескольких субъектов РФ, так и на всей территории нашей страны. При установлении указанной допустимой доли Правительство РФ определяет срок приведения в соответствие с ней хозяйствующими субъектами численности используемых ими иностранных работников. Такой срок устанавливается с учетом необходимости соблюдения работодателями порядка расторжения трудового договора (контракта), установленного трудовым законодательством (п. 5 ст. 18.1 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ \"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации\").
     
     Трудовой договор прекращается не позднее окончания срока, установленного Правительством РФ для приведения работодателями, осуществляющими на территории Российской Федерации определенные виды экономической деятельности, общего количества работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, в соответствие с допустимой долей таких работников (ч. 3 ст. 83 ТК РФ).
     
     В 2009 году допустимая доля иностранцев в определенных отраслях на всей территории России установлена постановлением Правительства РФ от 31.12.2008 N 1099, например:
     
     - в розничной торговле алкогольными напитками, включая пиво, - в размере 0% общей численности работников, используемых хозяйствующими субъектами;
     
     - в розничной торговле фармацевтическими товарами - в размере 0% общей численности работников, используемых хозяйствующими субъектами;
     
     - в розничной торговле в палатках и на рынках - в размере 0% общей численности работников, используемых хозяйствующими субъектами.
     
     Никакого срока приведения общего количества работников в соответствие с этой долей в постановлении Правительства РФ нет. Работники должны быть уволены сразу по вступлении постановления в силу.
     
     В трудовой книжке надо сделать такую запись:
     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись


1

2

3

4

...

...

...

...

...

...

2

31

12

2009

Уволен в связи с приведением общего количества работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, в соответствие с допустимой долей таких работников, установленной Правительством РФ, п. 12 ч. 1 ст. 83 ТК РФ

Распоряжение от 31.12.2009 N 10

    
2.7. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом правил заключения трудового договора (ст. 84 ТК РФ)

     
     Основания прекращения трудового договора, связанные с нарушением правил его заключения, предусмотрены ст. 84 ТК РФ.
     
     Трудовой договор подлежит прекращению в случае:
     
     - заключения в нарушение приговора суда о лишении конкретного лица права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
     
     - заключения трудового договора на выполнение работы, противопоказанной данному работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
     
     - отсутствия у работника документа об образовании, если выполнение работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным законом или иным нормативным правовым актом;
     
     - заключения трудового договора в нарушение постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, о дисквалификации или ином административном наказании, исключающем возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору;
     
     - в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
     
     Если указанные выше обстоятельства возникли в процессе осуществления работником трудовой деятельности уже после заключения трудового договора, работник подлежит увольнению по другим основаниям, а не в соответствии со ст. 84 ТК РФ.
     
     Работника увольняют, только если его невозможно перевести на другую имеющуюся работу (подробнее о переводе работника на другую работу см. разд. 2.4.5 книги).
     
     Кроме того, работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Однако в случае, когда нарушение правил допущено по вине работника, работодатель не обязан предлагать ему другую работу, а выходное пособие ему не выплачивается.
     
     При увольнении работника по основаниям, предусмотренным ст. 84 ТК РФ, запись в трудовую книжку вносится на основании п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
     

N

Дата

Сведения о приеме на

Наименование,

записи


число

месяц

год

работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

дата и номер документа, на основании которого внесена запись


1

2

3

4

...

...

...

...

...

...

2

30

11

2010

Уволен в связи с нарушением установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК РФ

Приказ
от 30.11.2010 N 76


    

Официальные документы

Постановление Правительства РФ

от 16 апреля 2003 г. N 225

О трудовых книжках

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.02.2004 N 51, от 01.03.2008 N 132, от 19.05.2008 N 373)

     
     В соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
     
     1. Утвердить прилагаемые:
     
     - форму трудовой книжки и форму вкладыша в трудовую книжку;
     
     - Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей.
     
     2. Установить, что трудовые книжки нового образца вводятся в действие с 1 января 2004 г.
     
     Имеющиеся у работников трудовые книжки ранее установленного образца действительны и обмену на новые не подлежат.
     
     3. Министерству финансов Российской Федерации:
     
     а) утвердить образцы трудовой книжки и вкладыша в нее, а также технические требования к изготовлению их бланков;
     
     б) обеспечить на подведомственных предприятиях изготовление по единому образцу бланков трудовой книжки и вкладыша в нее;
     
     в) утвердить порядок обеспечения работодателей бланками трудовой книжки и вкладыша в нее.
     
     4. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации:
     
     а) утвердить инструкцию по заполнению трудовых книжек;
     
     б) давать разъяснения по вопросам применения Правил, утвержденных настоящим Постановлением. (п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2008 N 132)
     
     5. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести необходимую работу по введению в организациях, находящихся на их территории, трудовых книжек и вкладышей в них нового образца.
     
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. Касьянов

Утверждена
Постановлением
Правительства РФ
от 16.04.2003 N 225

ФОРМА ТРУДОВОЙ КНИЖКИ


 

(Обложка)


 

Герб
Российской Федерации


 

ТРУДОВАЯ КНИЖКА


 

(Титульный лист)


 

Герб
Российской Федерации


 

ТРУДОВАЯ КНИЖКА


 

Фамилия


 

Имя


 

Отчество


 

Дата рождения


 


 

(число, месяц, год)

Образование


 


 

Профессия, специальность


 

Дата заполнения


 


 

(число, месяц, год)

Подпись владельца книжки


 


 


 

М.П.


 

Подпись лица, ответственного за ведение


 

трудовых книжек


 


 


 

(разборчиво)


 

Сведения о работе

Серия и номер*1

(10 разворотов)

N

Дата

Сведения о приеме на работу,

Наименование, дата и

записи

число

месяц

год

переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Сведения о награждении

Серия и номер

(10 разворотов)

N

Дата

Сведения о награждении

Наименование, дата и

записи


число

месяц

год

(поощрении)

номер документа, на основании которого внесена запись

1

2

3

4


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

_____
*1 Серия и номер указываются на одной из четырех страниц каждого развернутого листа трудовой книжки.

         

Утверждена
Постановлением
Правительства РФ
от 16.04.2003 N 225

ФОРМА ВКЛАДЫША В ТРУДОВУЮ КНИЖКУ


 

ВКЛАДЫШ В ТРУДОВУЮ КНИЖКУ
(без трудовой книжки недействителен)


 

Герб
Российской Федерации


 

Фамилия


 

Имя


 

Отчество


 

Дата рождения


 


 

(число, месяц, год)

Образование


 

Профессия, специальность


 


 

Дата заполнения


 


 

(число, месяц, год)

Подпись владельца книжки


 


 


 


 

Подпись лица, ответственного за ведение


 

трудовых книжек

М.П.


 


 


 

(разборчиво)


 

     Вкладыш в трудовую книжку изготавливается по утвержденной форме трудовой книжки. Объем вкладыша: \"Сведения о работе\" - 9 разворотов, \"Сведения о награждениях\" - 8 разворотов.


Утверждены
Постановлением
Правительства РФ
от 16.04.2003 N 225

    
Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей

    
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.02.2004 N 51, от 01.03.2008 N 132, от 19.05.2008 N 373)

    
I. Общие положения

     
     1. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей.
     
     2. Трудовая книжка является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.
     
     3. Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, если работа у данного работодателя является для работника основной.
     
     Работодатель - физическое лицо, являющийся индивидуальным предпринимателем, обязан вести трудовые книжки на каждого работника в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
     
     Работодатель - физическое лицо, не являющийся индивидуальным предпринимателем, не имеет права производить записи в трудовых книжках работников и оформлять трудовые книжки работникам, принимаемым на работу впервые.
     
     (п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2008 N 132)
     
     4. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводе на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения о награждении за успехи в работе.
     
     5. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
     
     6. Трудовые книжки ведутся на государственном языке Российской Федерации, а на территории республики в составе Российской Федерации, установившей свой государственный язык, оформление трудовых книжек может наряду с государственным языком Российской Федерации вестись и на государственном языке этой республики.
     
     7. Работодатель обязан по письменному заявлению работника не позднее трех рабочих дней со дня его подачи выдать работнику копию трудовой книжки или заверенную в установленном порядке выписку из трудовой книжки. (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2008 N 132)
     

II. Ведение трудовых книжек

     
     8. Оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу впервые, осуществляется работодателем в присутствии работника не позднее недельного срока со дня приема на работу.
     
     9. В трудовую книжку при ее оформлении вносятся следующие сведения о работнике:
     
     а) фамилия, имя, отчество, дата рождения (число, месяц, год) - на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
     
     б) образование, профессия, специальность - на основании документов об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний (при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки).
     
     10. Все записи о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении, а также о награждении, произведенном работодателем, вносятся в трудовую книжку на основании соответствующего приказа (распоряжения) работодателя не позднее недельного срока, а при увольнении - в день увольнения и должны точно соответствовать тексту приказа (распоряжения).
     
     11. Все записи в трудовой книжке производятся без каких-либо сокращений и имеют в пределах соответствующего раздела свой порядковый номер.
     
     12. С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в его личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку. (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2008 N 132)
     
     Форма личной карточки утверждается Федеральной службой государственной статистики. (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2008 N 132)
     
     13. Трудовая книжка заполняется в порядке, утверждаемом Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2008 N 132)
     
     14. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора вносятся в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального закона.
     
     15. При прекращении трудового договора по основаниям, предусмотренным статьей 77 Трудового кодекса Российской Федерации (за исключением случаев расторжения трудового договора по инициативе работодателя и по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (пункты 4 и 10 этой статьи)), в трудовую книжку вносится запись об увольнении (прекращении трудового договора) со ссылкой на соответствующий пункт части первой указанной статьи. (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2008 N 132)
     
     16. При расторжении трудового договора по инициативе работодателя в трудовую книжку вносится запись об увольнении (прекращении трудового договора) со ссылкой на соответствующий пункт статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.
     
     17. При прекращении трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в трудовую книжку вносится запись об основаниях прекращения трудового договора со ссылкой на соответствующий пункт статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации.
     
     18. При прекращении трудового договора по другим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами, в трудовую книжку вносится запись об увольнении (прекращении трудового договора) со ссылкой на соответствующие статью, пункт Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального закона.
     
     19. При прекращении трудового договора с работником, осужденным в соответствии с приговором суда к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и не отбывшим наказание, в трудовую книжку вносится запись о том, на каком основании, на какой срок и какую должность он лишен права занимать (какой деятельностью лишен права заниматься).
     
     20. Сведения о работе по совместительству (об увольнении с этой работы) по желанию работника вносятся по месту основной работы в трудовую книжку на основании документа, подтверждающего работу по совместительству.
     
     21. В трудовую книжку по месту работы также вносится с указанием соответствующих документов запись:
     
     а) о времени военной службы в соответствии с Федеральным законом \"О воинской обязанности и военной службе\", а также о времени службы в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах налоговой полиции, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах; (пп. \"а\" в ред. Постановления Правительства РФ от 19.05.2008 N 373)
     
     б) о времени обучения на курсах и в школах по повышению квалификации, по переквалификации и подготовке кадров.
     
     22. Соответствующие записи, внесенные в трудовую книжку лиц, освобожденных от работы (должности) в связи с незаконным осуждением либо отстраненных от должности в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности, установленными соответственно оправдательным приговором либо постановлением (определением) о прекращении уголовного дела за отсутствием события преступления, за отсутствием в деянии состава преступления или за недоказанностью их участия в совершении преступления, признаются недействительными. Работодатель по письменному заявлению работника выдает ему дубликат трудовой книжки без записи, признанной недействительной. Дубликат трудовой книжки выдается указанным лицам в порядке, установленном настоящими Правилами.
     
     В трудовые книжки лиц, отбывших исправительные работы без лишения свободы, вносится по месту работы запись о том, что время работы в этот период не засчитывается в непрерывный трудовой стаж. Указанная запись вносится в трудовые книжки по окончании фактического срока отбытия наказания, который устанавливается по справкам органов внутренних дел.
     
     При увольнении осужденного с работы в установленном порядке и поступлении его на новое место работы соответствующие записи вносятся в трудовую книжку в той организации, в которую он был принят или направлен.
     
     23. При восстановлении в установленном порядке непрерывного трудового стажа в трудовую книжку работника вносится по последнему месту работы запись о восстановлении непрерывного трудового стажа с указанием соответствующего документа.
     
     24. В трудовую книжку вносятся следующие сведения о награждении (поощрении) за трудовые заслуги:
     
     а) о награждении государственными наградами, в том числе о присвоении государственных почетных званий, на основании соответствующих указов и иных решений;
     
     б) о награждении почетными грамотами, присвоении званий и награждении нагрудными знаками, значками, дипломами, почетными грамотами, производимом работодателями; (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2008 N 132)
     
     в) о других видах поощрения, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также коллективными договорами, правилами внутреннего трудового распорядка, уставами и положениями о дисциплине. (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2008 N 132)
     
     25. Записи о премиях, предусмотренных системой оплаты труда или выплачиваемых на регулярной основе, в трудовые книжки не вносятся.
     

III. Внесение изменений и исправлений в трудовую книжку. Дубликат трудовой книжки

     
     26. Изменение записей о фамилии, имени, отчестве и дате рождения, а также об образовании, профессии и специальности работника производится работодателем по последнему месту работы на основании паспорта, свидетельства о рождении, о браке, о расторжении брака, об изменении фамилии, имени, отчества и других документов.
     
     27. В случае выявления неправильной или неточной записи в трудовой книжке исправление ее производится по месту работы, где была внесена соответствующая запись, либо работодателем по новому месту работы на основании официального документа работодателя, допустившего ошибку. Работодатель обязан в этом случае оказать работнику при его обращении необходимую помощь.
     
     28. Если организация, которая произвела неправильную или неточную запись, реорганизована, исправление производится ее правопреемником, а в случае ликвидации организации - работодателем по новому месту работы на основании соответствующего документа.
     
     Если неправильная или неточная запись в трудовой книжке произведена работодателем - физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем, и деятельность его прекращена в установленном порядке, исправление производится работодателем по новому месту работы на основании соответствующего документа. (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 01.03.2008 N 132)
     
     29. Исправленные сведения должны полностью соответствовать документу, на основании которого они были исправлены. В случае утраты такого документа либо несоответствия его фактически выполнявшейся работе исправление сведений о работе производится на основании других документов, подтверждающих выполнение работ, не указанных в трудовой книжке.
     
     Свидетельские показания не могут служить основанием для исправления внесенных ранее записей, за исключением записей, в отношении которых имеется судебное решение, а также случаев, предусмотренных пунктом 34 настоящих Правил.
     
     30. В разделах трудовой книжки, содержащих сведения о работе или сведения о награждении, зачеркивание неточных или неправильных записей не допускается.
     
     Изменение записей производится путем признания их недействительными и внесения правильных записей.
     
     В таком же порядке производится изменение записи об увольнении работника (переводе на другую постоянную работу) в случае признания увольнения (перевода) незаконным.
     
     31. Лицо, утратившее трудовую книжку, обязано немедленно заявить об этом работодателю по последнему месту работы. Работодатель выдает работнику дубликат трудовой книжки не позднее 15 дней со дня подачи работником заявления.
     
     32. При оформлении дубликата трудовой книжки, осуществляемом в соответствии с настоящими Правилами, в него вносятся:
     
     а) сведения об общем и (или) непрерывном стаже работы работника до поступления к данному работодателю, подтвержденном соответствующими документами; (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2008 N 132)
     
     б) сведения о работе и награждении (поощрении), которые вносились в трудовую книжку по последнему месту работы.
     
     Общий стаж работы записывается суммарно, то есть указывается общее количество лет, месяцев, дней работы без уточнения работодателя, периодов работы и должностей работника. (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2008 N 132)
     
     Если документы, на основании которых вносились записи в трудовую книжку, не содержат полных сведений о работе в прошлом, в дубликат трудовой книжки вносятся только имеющиеся в этих документах сведения.
     
     33. При наличии в трудовой книжке записи об увольнении или переводе на другую работу, признанной недействительной, работнику по его письменному заявлению выдается по последнему месту работы дубликат трудовой книжки, в который переносятся все произведенные в трудовой книжке записи, за исключением записи, признанной недействительной.
     
     Трудовая книжка оформляется в установленном порядке и возвращается ее владельцу.
     
     В таком же порядке выдается дубликат трудовой книжки, если трудовая книжка (вкладыш) пришла в негодность (обгорела, порвана, испачкана и т.п.).
     
     34. При массовой утрате работодателем трудовых книжек работников в результате чрезвычайных ситуаций (экологические и техногенные катастрофы, стихийные бедствия, массовые беспорядки и другие чрезвычайные обстоятельства) трудовой стаж этих работников устанавливается комиссией по установлению стажа, создаваемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В состав такой комиссии включаются представители работодателей, профсоюзов или иных уполномоченных работниками представительных органов, а также других заинтересованных организаций.
     
     Установление факта работы, сведений о профессии (должности) и периодах работы у данного работодателя осуществляется комиссией на основании документов, имеющихся у работника (справка, профсоюзный билет, учетная карточка члена профсоюза, расчетная книжка и т.п.), а в случае их отсутствия - на основании показаний двух и более свидетелей, знающих работника по совместной с ним деятельности у одного работодателя или в одной системе. (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2008 N 132)
     
     Если работник до поступления к данному работодателю уже работал, комиссия принимает меры к получению документов, подтверждающих этот факт. (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2008 N 132)
     
     По результатам работы комиссии составляется акт, в котором указываются периоды работы, профессия (должность) и продолжительность трудового стажа работника.
     
     Работодатель на основании акта комиссии выдает работнику дубликат трудовой книжки.
     
     В случае если документы не сохранились, стаж работы, в том числе установленный на основании свидетельских показаний, может быть подтвержден в судебном порядке.
     

IV. Выдача трудовой книжки при увольнении (прекращении трудового договора)

     
     35. При увольнении работника (прекращении трудового договора) все записи, внесенные в его трудовую книжку за время работы у данного работодателя, заверяются подписью работодателя или лица, ответственного за ведение трудовых книжек, печатью работодателя и подписью самого работника (за исключением случаев, указанных в пункте 36 настоящих Правил). (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2008 N 132)
     
     Если трудовая книжка заполнялась на государственном языке Российской Федерации и на государственном языке республики в составе Российской Федерации, заверяются оба текста.
     
     Работодатель обязан выдать работнику в день увольнения (последний день работы) его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении.
     
     При задержке выдачи работнику трудовой книжки по вине работодателя, внесении в трудовую книжку неправильной или не соответствующей федеральному закону формулировки причины увольнения работника работодатель обязан возместить работнику не полученный им за все время задержки заработок. Днем увольнения (прекращения трудового договора) в этом случае считается день выдачи трудовой книжки. О новом дне увольнения работника (прекращении трудового договора) издается приказ (распоряжение) работодателя, а также вносится запись в трудовую книжку. Ранее внесенная запись о дне увольнения признается недействительной в порядке, установленном настоящими Правилами.
     
     36. В случае если в день увольнения работника (прекращения трудового договора) выдать трудовую книжку невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, работодатель направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Пересылка трудовой книжки почтой по указанному работником адресу допускается только с его согласия.
     
     Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи работнику трудовой книжки.
     
     37. В случае смерти работника трудовая книжка после внесения в нее соответствующей записи о прекращении трудового договора выдается на руки одному из его родственников под расписку или высылается по почте по письменному заявлению одного из родственников.
     

V. Вкладыш в трудовую книжку

     
     38. В случае если в трудовой книжке заполнены все страницы одного из разделов, в трудовую книжку вшивается вкладыш, который оформляется и ведется работодателем в том же порядке, что и трудовая книжка.
     
     Вкладыш без трудовой книжки недействителен.
     
     39. При выдаче каждого вкладыша в трудовой книжке ставится штамп с надписью \"Выдан вкладыш\" и указывается серия и номер вкладыша.
     

VI. Учет и хранение трудовых книжек

     
     40. С целью учета трудовых книжек, а также бланков трудовой книжки и вкладыша в нее, у работодателей ведутся: (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2008 N 132)
     
     а) приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее;
     
     б) книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.
     
     Формы указанных книг утверждаются Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2008 N 132)
     
     41. В приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее, которая ведется бухгалтерией организации, вносятся сведения обо всех операциях, связанных с получением и расходованием бланков трудовой книжки и вкладыша в нее, с указанием серии и номера каждого бланка.
     
     В книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, которая ведется кадровой службой или другим подразделением организации, оформляющим прием и увольнение работников, регистрируются все трудовые книжки, принятые от работников при поступлении на работу, а также трудовые книжки и вкладыши в них с указанием серии и номера, выданные работникам вновь.
     
     При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.
     
     Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее и книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них должны быть пронумерованы, прошнурованы, заверены подписью руководителя организации, а также скреплены сургучной печатью или опломбированы.
     
     42. Бланки трудовой книжки и вкладыша в нее хранятся в организации как документы строгой отчетности и выдаются лицу, ответственному за ведение трудовых книжек, по его заявке.
     
     По окончании каждого месяца лицо, ответственное за ведение трудовых книжек, обязано представить в бухгалтерию организации отчет о наличии бланков трудовой книжки и вкладыша в нее и о суммах, полученных за оформленные трудовые книжки и вкладыши в них, с приложением приходного ордера кассы организации. Испорченные при заполнении бланки трудовой книжки и вкладыша в нее подлежат уничтожению с составлением соответствующего акта.
     
     43. Трудовые книжки и дубликаты трудовых книжек, не полученные работниками при увольнении либо в случае смерти работника его ближайшими родственниками, хранятся до востребования у работодателя (в организации или у физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем) в соответствии с требованиями к их хранению, установленными законодательством Российской Федерации об архивном деле. (п. 43 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2008 N 132)
     
     44. Работодатель обязан постоянно иметь в наличии необходимое количество бланков трудовой книжки и вкладышей в нее.
     

VII. Ответственность за соблюдение порядка ведения трудовых книжек

     
     45. Ответственность за организацию работы по ведению, хранению, учету и выдаче трудовых книжек и вкладышей в них возлагается на работодателя.
     
     Ответственность за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек несет специально уполномоченное лицо, назначаемое приказом (распоряжением) работодателя.
     
     За нарушение установленного настоящими Правилами порядка ведения, учета, хранения и выдачи трудовых книжек должностные лица несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
     

VIII. Изготовление бланков трудовой книжки и обеспечение ими работодателей

     
     46. Изготовление бланков трудовой книжки и вкладыша в нее и обеспечение ими работодателей на платной основе осуществляются в порядке, утверждаемом Министерством финансов Российской Федерации.
     
     Бланки трудовой книжки и вкладыша в нее имеют соответствующую степень защиты.
     
     47. При выдаче работнику трудовой книжки или вкладыша в нее работодатель взимает с него плату, размер которой определяется размером расходов на их приобретение, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 34 и 48 настоящих Правил.
     
     48. В случае неправильного первичного заполнения трудовой книжки или вкладыша в нее, а также в случае их порчи не по вине работника стоимость испорченного бланка оплачивается работодателем.


    

Постановление Пленума Верховного Суда РФ

от 17 марта 2004 г. N 2

    
Извлечения

    

О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации

    
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 63)

     
     В связи с вопросами, возникшими у судов при применении Трудового кодекса Российской Федерации, введенного в действие с 1 февраля 2002 года, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в целях обеспечения правильного применения положений названного Кодекса при разрешении трудовых споров постановляет дать судам следующие разъяснения:
     

Подведомственность и подсудность трудовых дел. Общие правила разрешения судами трудовых споров

     
     1. В силу пункта 1 части 1 статьи 22 ГПК РФ и статей 382, 391 Трудового кодекса РФ (далее - Кодекс, ТК РФ) дела по спорам, возникшим из трудовых правоотношений, подведомственны судам общей юрисдикции.
     
     Учитывая это, при принятии искового заявления судье необходимо определить, вытекает ли спор из трудовых правоотношений, т.е. из таких отношений, которые основаны на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (статьи 15 ТК РФ), а также подсудно ли дело данному суду.
     
     Решая вопрос о подсудности дела, следует иметь в виду, что исходя из содержания пункта 6 части 1 статьи 23 ГПК РФ мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции все дела, возникшие из трудовых отношений, за исключением дел о восстановлении на работе и дел о признании забастовки незаконной, независимо от цены иска. При этом необходимо учитывать, что трудовой спор, возникший в связи с отказом в приеме на работу, не является спором о восстановлении на работе, так как он возникает между работодателем и лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор (часть вторая статьи 381, часть третья статьи 391 ТК РФ), а не между работодателем и лицом, ранее состоявшим с ним в трудовых отношениях.
     
     Мировому судье подсудны также дела по искам работников о признании перевода на другую работу незаконным, поскольку в указанном случае трудовые отношения между работником и работодателем не прекращаются.
     
     Все дела о восстановлении на работе, независимо от основания прекращения трудового договора, включая и расторжение трудового договора с работником в связи с неудовлетворительным результатом испытания (часть первая статьи 71 ТК РФ), подсудны районному суду. Дела по искам работников, трудовые отношения с которыми прекращены, о признании увольнения незаконным и об изменении формулировки причины увольнения также подлежат рассмотрению районным судом, поскольку по существу предметом проверки в этом случае является законность увольнения.
     
     Если возник спор по поводу неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий трудового договора, носящих гражданско-правовой характер (например, о предоставлении жилого помещения, о выплате работнику суммы на приобретение жилого помещения), то, несмотря на то, что эти условия включены в содержание трудового договора, они по своему характеру являются гражданско-правовыми обязательствами работодателя и, следовательно, подсудность такого спора (районному суду или мировому судье) следует определять исходя из общих правил определения подсудности дел, установленных статьями 23 - 24 ГПК РФ.
     
     Дела о признании забастовки незаконной подсудны верховным судам республик, краевым, областным судам, судам городов федерального значения, судам автономной области и автономных округов (часть четвертая статьи 413 ТК РФ).
     
     2. Учитывая, что статьи 46 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому право на судебную защиту и Кодекс не содержит положений об обязательности предварительного внесудебного порядка разрешения трудового спора комиссией по трудовым спорам, лицо, считающее, что его права нарушены, по собственному усмотрению выбирает способ разрешения индивидуального трудового спора и вправе либо первоначально обратиться в комиссию по трудовым спорам (кроме дел, которые рассматриваются непосредственно судом), а в случае несогласия с ее решением - в суд в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии, либо сразу обратиться в суд (статьи 382, часть вторая статьи 390, статья 391 ТК РФ).
     
     Если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по трудовым спорам в десятидневный срок со дня подачи работником заявления, он вправе перенести его рассмотрение в суд (часть вторая статьи 387, часть первая статьи 390 ТК РФ).
     
     3. Заявление работника о восстановлении на работе подается в районный суд в месячный срок со дня вручения ему копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой книжки, либо со дня, когда работник отказался от получения приказа об увольнении или трудовой книжки, а о разрешении иного индивидуального трудового спора - мировому судье в трехмесячный срок со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права (часть первая статьи 392 ТК РФ, пункт 6 части 1 статьи 23, статьи 24 ГПК РФ).
     
     4. По смыслу подпункта 1 пункта 1 статьи 333.36 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 393 ТК РФ работники при обращении в суд с исками о восстановлении на работе, взыскании заработной платы (денежного содержания) и иными требованиями, вытекающими из трудовых отношений, в том числе по поводу невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий трудового договора, носящих гражданско-правовой характер, освобождаются от уплаты судебных расходов.
     
     5. Судья не вправе отказать в принятии искового заявления по мотивам пропуска без уважительных причин срока обращения в суд (части первая и вторая статьи 392 ТК РФ) или срока на обжалование решения комиссии по трудовым спорам (часть вторая статьи 390 ТК РФ), так как Кодекс не предусматривает такой возможности. Не является препятствием к возбуждению трудового дела в суде и решение комиссии по трудовым спорам об отказе в удовлетворении требования работника в связи с пропуском срока на его предъявление.
     
     Исходя из содержания абзаца первого части 6 статьи 152 ГПК РФ, а также части 1 статьи 12 ГПК РФ, согласно которой правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон, вопрос о пропуске истцом срока обращения в суд может разрешаться судом при условии, если об этом заявлено ответчиком.
     
     При подготовке дела к судебному разбирательству необходимо иметь в виду, что в соответствии с частью 6 статьи 152 ГПК РФ возражение ответчика относительно пропуска истцом без уважительных причин срока обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора может быть рассмотрено судьей в предварительном судебном заседании. Признав причины пропуска срока уважительными, судья вправе восстановить этот срок (часть третья статьи 390 и часть третья статьи 392 ТК РФ). Установив, что срок обращения в суд пропущен без уважительных причин, судья принимает решение об отказе в иске именно по этому основанию без исследования иных фактических обстоятельств по делу (абзац второй части 6 статьи 152 ГПК РФ).
     
     Если же ответчиком сделано заявление о пропуске истцом срока обращения в суд (части первая и вторая статьи 392 ТК РФ) или срока на обжалование решения комиссии по трудовым спорам (часть вторая статьи 390 ТК РФ) после назначения дела к судебному разбирательству (статьи 153 ГПК РФ), оно рассматривается судом в ходе судебного разбирательства.
     
     В качестве уважительных причин пропуска срока обращения в суд могут расцениваться обстоятельства, препятствовавшие данному работнику своевременно обратиться с иском в суд за разрешением индивидуального трудового спора (например, болезнь истца, нахождение его в командировке, невозможность обращения в суд вследствие непреодолимой силы, необходимость осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи).
     
     6. В целях наиболее быстрого разрешения возникшего трудового спора и восстановления нарушенных или оспариваемых прав истца без рассмотрения судом дела по существу судье необходимо принимать меры к примирению сторон (статьи 150, 152, 165, 172 и 173 ГПК РФ).
     
     7. Обратить внимание судов на необходимость строгого соблюдения установленных статьи 154 ГПК РФ сроков рассмотрения трудовых дел. При этом следует иметь в виду, что дела о восстановлении на работе должны быть рассмотрены судом до истечения месяца со дня поступления заявления в суд, а другие трудовые дела, подсудные мировому судье, должны быть рассмотрены мировым судьей до истечения месяца со дня принятия заявления к производству. В указанные сроки включается в том числе и время, необходимое для подготовки дела к судебному разбирательству (глава 14 ГПК РФ).
     
     Вместе с тем в силу части 3 статьи 152 ГПК РФ по сложным делам с учетом мнения сторон судья может назначить срок проведения предварительного судебного заседания, выходящий за пределы указанных выше сроков.
     
     8. При разрешении трудовых споров судам следует иметь в виду, что в соответствии со статьи 11 ТК РФ нормы этого Кодекса распространяются на всех работников, находящихся в трудовых отношениях с работодателем, и соответственно подлежат обязательному применению всеми работодателями (юридическими или физическими лицами) независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.
     
     Трудовой кодекс РФ не распространяется на военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной службы, членов советов директоров (наблюдательных советов) организаций (за исключением лиц, заключивших с данной организацией трудовой договор), лиц, работающих на основании договоров гражданско-правового характера, других лиц, если это установлено федеральным законом, кроме случаев, когда вышеуказанные лица в установленном Кодексом порядке одновременно не выступают в качестве работодателей или их представителей (часть восьмая статьи 11 ТК РФ).
     
     Если между сторонами заключен договор гражданско-правового характера, однако в ходе судебного разбирательства будет установлено, что этим договором фактически регулируются трудовые отношения между работником и работодателем, к таким отношениям в силу части четвертой статьи 11 ТК РФ должны применяться положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.
     
     9. При рассмотрении трудовых дел суду следует учитывать, что в силу частей 1 и 4 статьи 15, статьи 120 Конституции РФ, статьи 5 ТК РФ, части 1 статьи 11 ГПК РФ суд обязан разрешать дела на основании Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также на основании общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации, являющихся составной частью ее правовой системы.
     
     Если суд при разрешении трудового спора установит, что нормативный правовой акт, подлежащий применению, не соответствует нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, он принимает решение в соответствии с нормативным правовым актом, имеющим наибольшую юридическую силу (часть 2 статьи 120 Конституции РФ, часть 2 статьи 11 ГПК РФ, статьи 5 ТК РФ). При этом необходимо иметь в виду, что если международным договором Российской Федерации, регулирующим трудовые отношения, установлены иные правила, чем предусмотренные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, то суд применяет правила международного договора (часть 4 статьи 15 Конституции РФ, часть вторая статьи 10 ТК РФ, часть 4 статьи 11 ГПК РФ).
     
     При разрешении трудовых споров судам необходимо учитывать разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, данные в Постановлениях от 31 октября 1995 г. N 8 \"О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия\" и от 10 октября 2003 г. N 5 \"О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации\".
     

Заключение трудового договора

     
     <...> 13. Решая вопрос об обоснованности заключения с работником срочного трудового договора, следует учитывать, что такой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, в частности в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ, а также в других случаях, установленных Кодексом или иными федеральными законами (часть вторая статьи 58, часть первая статьи 59 ТК РФ).
     
     В соответствии с частью второй статьи 58 ТК РФ в случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 Кодекса, срочный трудовой договор может заключаться без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. При этом необходимо иметь в виду, что такой договор может быть признан правомерным, если имелось соглашение сторон (часть вторая статьи 59 ТК РФ), т.е. если он заключен на основе добровольного согласия работника и работодателя.
     
     Если судом при разрешении спора о правомерности заключения срочного трудового договора будет установлено, что он заключен работником вынужденно, суд применяет правила договора, заключенного на неопределенный срок.
     
     14. В соответствии с частью первой статьи 58 ТК РФ срочный трудовой договор может быть заключен на срок не более пяти лет, если более длительный срок не установлен Кодексом или иными федеральными законами.
     
     При заключении срочного трудового договора с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо определенный период времени или для выполнения заведомо определенной работы (абзац седьмой части первой статьи 59 ТК РФ), срок трудового договора определяется сроком, на который создана такая организация. Поэтому прекращение трудового договора с указанными работниками по основанию истечения срока трудового договора может быть произведено, если данная организация действительно прекращает свою деятельность в связи с истечением срока, на который она была создана, или достижением цели, ради которой она создана, без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (статьи 61 ГК РФ).
     
     Если срочный трудовой договор был заключен для выполнения определенной работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой (абзац восьмой части первой статьи 59 ТК РФ), такой договор в силу части второй статьи 79 Кодекса прекращается по завершении этой работы.
     
     При установлении в ходе судебного разбирательства факта многократности заключения срочных трудовых договоров на непродолжительный срок для выполнения одной и той же трудовой функции суд вправе с учетом обстоятельств каждого дела признать трудовой договор заключенным на неопределенный срок.
     
     15. При рассмотрении споров работников, с которыми были заключены срочные трудовые договоры на срок до двух месяцев либо на время выполнения сезонных работ, необходимо учитывать особенности регулирования отношений по этим договорам, установленные главами 45-46 Кодекса. В частности, при приеме на работу на срок до двух месяцев работникам не может быть установлено испытание (статьи 289 ТК РФ); в случае досрочного расторжения трудового договора указанные работники, а также работники, занятые на сезонных работах, обязаны в письменной форме предупредить об этом работодателя за три календарных дня (часть первая статьи 292, часть первая статьи 296 ТК РФ); на работодателя возложена обязанность предупредить о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников в письменной форме под расписку: работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев, - не менее чем за три календарных дня (часть вторая статьи 292 ТК РФ), а работников, занятых на сезонных работах, - не менее чем за семь календарных дней (часть вторая статьи 296 ТК РФ).
     

Изменение трудового договора

     
     16. В соответствии со статьями 60 и 72.1 ТК РФ работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, кроме случаев, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, а также переводить работника на другую работу (постоянную или временную) без его письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 Кодекса.
     
     Переводом на другую работу следует считать постоянное или временное изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем (часть первая статьи 72.1 ТК РФ).
     
     Под структурными подразделениями следует понимать как филиалы, представительства, так и отделы, цеха, участки и т.д., а под другой местностью - местность за пределами административно-территориальных границ соответствующего населенного пункта.
     
     17. При применении частей второй и третьей статьи 72.2 Кодекса, допускающих временный перевод работника на другую работу без его согласия, судам следует иметь в виду, что обязанность доказать наличие обстоятельств, с которыми закон связывает возможность такого перевода, возлагается на работодателя.
     
     18. Судам необходимо учитывать, что в соответствии с частями первой и четвертой статьи 72.1, частью первой статьи 72.2 Кодекса работник может быть временно переведен на другую работу лишь у того же работодателя, с которым он состоит в трудовых отношениях, и работа не должна быть противопоказана ему по состоянию здоровья.
     
     Если при переводе на другую работу в случае простоя, необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника работник должен будет выполнять работу более низкой квалификации, то такой перевод в силу части третьей статьи 72.2 Кодекса возможен лишь с письменного согласия работника.
     
     19. При разрешении дел, связанных с переводом на другую работу, необходимо иметь в виду, что отказ от выполнения работы при переводе, совершенном с соблюдением закона, признается нарушением трудовой дисциплины, а невыход на работу - прогулом.
     
     При этом следует учитывать, что в силу абзаца пятого части первой статьи 219, части седьмой статьи 220 Кодекса работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию за отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором. Поскольку Кодекс не содержит норм, запрещающих работнику воспользоваться названным правом и тогда, когда выполнение таких работ вызвано переводом по основаниям, указанным в статье 72.2 Кодекса, отказ работника от временного перевода на другую работу в порядке статьи 72.2 Кодекса по указанным выше причинам является обоснованным.
     

Расторжение трудового договора по соглашению сторон (пункт 1 части первой статьи 77, статьи 78 ТК РФ), вследствие отказа работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой статьи 77 ТК РФ), по инициативе работника (пункт 3 части первой статьи 77, статьи 80 ТК РФ)

     
     20. При рассмотрении споров, связанных с прекращением трудового договора по соглашению сторон (пункт 1 части первой статьи 77, статьи 78 ТК РФ), судам следует учитывать, что в соответствии со статьей 78 Кодекса при достижении договоренности между работником и работодателем трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, или срочный трудовой договор может быть расторгнут в любое время в срок, определенный сторонами. Аннулирование договоренности относительно срока и основания увольнения возможно лишь при взаимном согласии работодателя и работника.
     
     21. Разрешая дела о восстановлении на работе лиц, трудовой договор с которыми был прекращен по пункту 7 части первой статьи 77 Кодекса (отказ от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора), либо о признании незаконным изменения определенных сторонами условий трудового договора при продолжении работником работы без изменения трудовой функции (статьи 74 ТК РФ), необходимо учитывать, что исходя из статьи 56 ГПК РФ работодатель обязан, в частности, представить доказательства, подтверждающие, что изменение определенных сторонами условий трудового договора явилось следствием изменений организационных или технологических условий труда, например изменений в технике и технологии производства, совершенствования рабочих мест на основе их аттестации, структурной реорганизации производства, и не ухудшало положения работника по сравнению с условиями коллективного договора, соглашения. При отсутствии таких доказательств прекращение трудового договора по пункту 7 части первой статьи 77 Кодекса или изменение определенных сторонами условий трудового договора не может быть признано законным.
     
     22. При рассмотрении споров о расторжении по инициативе работника трудового договора, заключенного на неопределенный срок, а также срочного трудового договора (пункт 3 части первой статьи 77, статьи 80 ТК РФ) судам необходимо иметь в виду следующее:
     
     а) расторжение трудового договора по инициативе работника допустимо в случае, когда подача заявления об увольнении являлась добровольным его волеизъявлением. Если истец утверждает, что работодатель вынудил его подать заявление об увольнении по собственному желанию, то это обстоятельство подлежит проверке и обязанность доказать его возлагается на работника;
     
     б) трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника и до истечения двухнедельного срока предупреждения об увольнении по соглашению между работником и работодателем.
     
     Если заявление работника обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию либо наличие иных уважительных причин, в силу которых работник не может продолжать работу, например направление мужа (жены) на работу за границу, к новому месту службы), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. При этом необходимо иметь в виду, что названные нарушения могут быть установлены, в частности, органами, осуществляющими государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства, профессиональными союзами, комиссиями по трудовым спорам, судом;
     
     в) исходя из содержания части четвертой статьи 80 и части четвертой статьи 127 ТК РФ работник, предупредивший работодателя о расторжении трудового договора, вправе до истечения срока предупреждения (а при предоставлении отпуска с последующим увольнением - до дня начала отпуска) отозвать свое заявление, и увольнение в этом случае не производится при условии, что на его место в письменной форме не приглашен другой работник, которому в соответствии с Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора (например, в силу части четвертой статьи 64 ТК РФ запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы). Если по истечении срока предупреждения трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, действие трудового договора считается продолженным (часть шестая статьи 80 ТК РФ).
     

Гарантии работникам при расторжении трудового договора по инициативе работодателя

     
     23. При рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, трудовой договор с которым расторгнут по инициативе работодателя, обязанность доказать наличие законного основания увольнения и соблюдение установленного порядка увольнения возлагается на работодателя. При этом необходимо иметь в виду, что:
     
     а) не допускается увольнение работника (за исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске (часть шестая статьи 81 ТК РФ); беременных женщин (за исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем), а также женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида - до восемнадцати лет), других лиц, воспитывающих указанных детей без матери, за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5-8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 ТК РФ (статья 261 ТК РФ);
     
     б) расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка увольнения допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (статьи 269 ТК РФ);
     
     в) увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Кодекса, производится с соблюдением процедуры учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со статьи 373 Кодекса (часть вторая статьи 82 ТК РФ). При этом исходя из содержания части второй статьи 373 Кодекса увольнение по указанным основаниям может быть произведено без учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, если он не представит такое мнение в течение семи рабочих дней со дня получения от работодателя проекта приказа и копий документов, а также в случае если он представит свое мнение в установленный срок, но не мотивирует его, т.е. не обоснует свою позицию по вопросу увольнения данного работника;
     
     г) представители работников, участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть уволены по инициативе работодателя без предварительного согласия органа, уполномочившего их на представительство, кроме случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с Кодексом, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть третья статьи 39 ТК РФ);
     
     д) участвующие в разрешении коллективного трудового спора представители работников, их объединений в период разрешения коллективного трудового спора не могут быть уволены по инициативе работодателя без предварительного согласия уполномочившего их на представительство органа (часть вторая статьи 405 ТК РФ).
     
     24. В случаях, когда участие выборного профсоюзного органа при рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя, является обязательным, работодателю надлежит, в частности, представить доказательства того, что:
     
     а) при увольнении работника по пункту 2 части первой статьи 81 Кодекса (сокращение численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя) были соблюдены сроки уведомления, установленные частью первой статьи 82 Кодекса, выборного органа первичной профсоюзной организации о предстоящем сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя, а также обязательная письменная форма такого уведомления;
     
     б) при расторжении трудового договора с работником вследствие его недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, в состав аттестационной комиссии при проведении аттестации, которая послужила основанием для увольнения работника по пункту 3 части первой статьи 81 Кодекса, входил представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации (часть третья статьи 82 ТК РФ);
     
     в) в случае увольнения работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Кодекса проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения, направлялись в выборный орган соответствующей первичной профсоюзной организации; работодатель провел дополнительные консультации с выборным органом первичной профсоюзной организации в тех случаях, когда выборный орган первичной профсоюзной организации выразил несогласие с предполагаемым увольнением работника; был соблюден месячный срок для расторжения трудового договора, исчисляемый со дня получения работодателем мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (статьи 373 ТК РФ).
     
     Решая вопрос о законности увольнения в тех случаях, когда оно произведено с согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа, необходимо иметь в виду, что работодатель, в частности, должен представить доказательства того, что профсоюзный орган дал согласие по тем основаниям, которые были указаны работодателем при обращении в профсоюзный орган, а затем в приказе об увольнении.
     
     25. Судам необходимо иметь в виду, что в соответствии с частью пятой статьи 373 ТК РФ работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со дня получения мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и в указанный период не засчитываются периоды временной нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется место работы (должность).
     
     Учитывая, что Кодекс не установил срок, в течение которого работодатель вправе расторгнуть трудовой договор с работником, согласие на увольнение которого дано вышестоящим выборным профсоюзным органом, судам применительно к правилам части пятой статьи 373 Кодекса следует исходить из того, что увольнение также может быть произведено не позднее одного месяца со дня получения согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа на увольнение.
     
     26. В случае несоблюдения работодателем требований закона о предварительном (до издания приказа) получении согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа на расторжение трудового договора либо об обращении в выборный орган соответствующей первичной профсоюзной организации за получением мотивированного мнения профсоюзного органа о возможном расторжении трудового договора с работником, когда это является обязательным, увольнение работника является незаконным и он подлежит восстановлению на работе.
     
     27. При рассмотрении дел о восстановлении на работе следует иметь в виду, что при реализации гарантий, предоставляемых Кодексом работникам в случае расторжения с ними трудового договора, должен соблюдаться общеправовой принцип недопустимости злоупотребления правом, в том числе и со стороны работников. В частности, недопустимо сокрытие работником временной нетрудоспособности на время его увольнения с работы либо того обстоятельства, что он является членом профессионального союза или руководителем (его заместителем) выборного коллегиального органа первичной профсоюзной организации, выборного коллегиального органа профсоюзной организации структурного подразделения организации (не ниже цехового и приравненного к нему), не освобожденным от основной работы, когда решение вопроса об увольнении должно производиться с соблюдением процедуры учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации либо соответственно с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа.
     
     При установлении судом факта злоупотребления работником правом суд может отказать в удовлетворении его иска о восстановлении на работе (изменив при этом по просьбе работника, уволенного в период временной нетрудоспособности, дату увольнения), поскольку в указанном случае работодатель не должен отвечать за неблагоприятные последствия, наступившие вследствие недобросовестных действий со стороны работника.
     

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 81 ТК РФ) и по пункту 2 статьи 278 ТК РФ. Дисциплинарные взыскания

     
     28. Обстоятельством, имеющим значение для правильного разрешения исков о восстановлении на работе лиц, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем (пункт 1 части первой статьи 81 ТК РФ), обязанность доказать которое возлагается на ответчика, в частности, является действительное прекращение деятельности организации или индивидуальным предпринимателем.
     
     Основанием для увольнения работников по пункту 1 части первой статьи 81 Кодекса может служить решение о ликвидации юридического лица, т.е. решение о прекращении его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, принятое в установленном законом порядке (статьи 61 ГК РФ).
     
     Если работодателем являлось физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, то трудовой договор с работником может быть расторгнут по пункту 1 части первой статьи 81 Кодекса, в частности, когда прекращается деятельность индивидуальным предпринимателем на основании им самим принятого решения, вследствие признания его несостоятельным (банкротом) по решению суда (пункт 1 статьи 25 ГК РФ), в связи с истечением срока действия свидетельства о государственной регистрации, отказа в продлении лицензии на определенные виды деятельности.
     
     Под прекращением деятельности работодателя - физического лица, не имевшего статуса индивидуального предпринимателя, следует понимать фактическое прекращение таким работодателем своей деятельности.
     
     29. В соответствии с частью третьей статьи 81 Кодекса увольнение работника в связи с сокращением численности или штата работников организации индивидуального предпринимателя допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. Судам следует иметь в виду, что работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. При решении вопроса о переводе работника на другую работу необходимо также учитывать реальную возможность работника выполнять предлагаемую ему работу с учетом его образования, квалификации, опыта работы.
     
     При этом необходимо иметь в виду, что расторжение трудового договора с работником по пункту 2 части первой статьи 81 Кодекса возможно при условии, что он не имел преимущественного права на оставление на работе (статьи 179 ТК РФ) и был предупрежден персонально и под расписку не менее чем за два месяца о предстоящем увольнении (часть вторая статьи 180 ТК РФ).
     
     30. При рассмотрении дел о восстановлении в должности гражданских служащих, уволенных в связи с ликвидацией государственного органа или сокращением должностей гражданской службы, следует руководствоваться положениями статей 31, 33 и 38 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ \"О государственной гражданской службе Российской Федерации\".
     
     При этом необходимо иметь в виду, что исходя из статьи 73 названного Федерального закона Трудовой кодекс РФ, другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, могут применяться к отношениям, связанным с гражданской службой, в части, не урегулированной Федеральным законом \"О государственной гражданской службе Российской Федерации\".
     
     31. В силу пункта 3 части первой и части второй статьи 81 ТК РФ увольнение по пункту 3 части первой статьи 81 Кодекса допустимо при условии, что несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие его недостаточной квалификации подтверждено результатами аттестации, проведенной в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников. Учитывая это, работодатель не вправе расторгнуть трудовой договор с работником по названному основанию, если в отношении этого работника аттестация не проводилась либо аттестационная комиссия пришла к выводу о соответствии работника занимаемой должности или выполняемой работе. При этом выводы аттестационной комиссии о деловых качествах работника подлежат оценке в совокупности с другими доказательствами по делу.
     
     Если работник был уволен по пункту 3 части первой статьи 81 Кодекса, то работодатель обязан представить доказательства, свидетельствующие о том, что работник отказался от перевода на другую работу либо работодатель не имел возможности (например, в связи с отсутствием вакантных должностей или работ) перевести работника с его согласия на другую имеющуюся у этого работодателя работу (часть третья статьи 81 ТК РФ).
     
     32. Судам необходимо иметь в виду, что увольнение по пункту 4 части первой статьи 81 Кодекса в связи со сменой собственника имущества организации допустимо лишь в отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера.
     
     При этом следует учитывать, что расторжение трудового договора по названному основанию возможно лишь в случае смены собственника имущества организации в целом. Указанные лица не могут быть уволены по пункту 4 части первой статьи 81 Кодекса при изменении подведомственности (подчиненности) организации, если при этом не произошла смена собственника имущества организации.
     
     Под сменой собственника имущества организации следует понимать переход (передачу) права собственности на имущество организации от одного лица к другому лицу или другим лицам, в частности при приватизации государственного или муниципального имущества, т.е. при отчуждении имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в собственность физических и (или) юридических лиц (статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ \"О приватизации государственного и муниципального имущества\", статьи 217 ГК РФ); при обращении имущества, находящегося в собственности организации, в государственную собственность (последний абзац пункта 2 статьи 235 ГК РФ); при передаче государственных предприятий в муниципальную собственность и наоборот; при передаче федерального государственного предприятия в собственность субъекта Российской Федерации и наоборот.
     
     Поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 66 и пунктом 3 статьи 213 ГК РФ собственником имущества, созданного за счет вкладов учредителей (участников) хозяйственных товариществ и обществ, а также произведенного и приобретенного хозяйственными товариществами или обществами в процессе их деятельности, является общество или товарищество, а участники в силу абзаца второго пункта 2 статьи 48 ГК РФ имеют лишь обязательственные права в отношении таких юридических лиц (например, участвовать в управлении делами товарищества или общества, принимать участие в распределении прибыли), изменение состава участников (акционеров) не может служить основанием для прекращения трудового договора по пункту 4 части первой статьи 81 ТК РФ с лицами, перечисленными в этой норме, так как в этом случае собственником имущества хозяйственного товарищества или общества попрежнему остается само товарищество или общество и смены собственника имущества не происходит.
     
     33. При разрешении споров лиц, уволенных по пункту 5 части первой статьи 81 Кодекса за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей, следует учитывать, что работодатель вправе расторгнуть трудовой договор по данному основанию при условии, что к работнику ранее было применено дисциплинарное взыскание и на момент повторного неисполнения им без уважительных причин трудовых обязанностей оно не снято и не погашено.
     
     Применение к работнику нового дисциплинарного взыскания, в том числе и увольнение по пункту 5 части первой статьи 81 Кодекса, допустимо также, если неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей продолжалось, несмотря на наложение дисциплинарного взыскания.
     
     При этом необходимо иметь в виду, что работодатель вправе применить к работнику дисциплинарное взыскание и тогда, когда он до совершения проступка подал заявление о расторжении трудового договора по своей инициативе, поскольку трудовые отношения в данном случае прекращаются лишь по истечении срока предупреждения об увольнении.
     
     Если судом будет установлено, что дисциплинарное взыскание наложено с нарушением закона, этот вывод должен быть мотивирован в решении со ссылкой на конкретные нормы законодательства, которые нарушены.
     
     34. По делам о восстановлении на работе лиц, уволенных по пункту 5 части первой статьи 81 Кодекса, на ответчике лежит обязанность представить доказательства, свидетельствующие о том, что:
     
     1) совершенное работником нарушение, явившееся поводом к увольнению, в действительности имело место и могло являться основанием для расторжения трудового договора;
     
     2) работодателем были соблюдены предусмотренные частями третьей и четвертой статьи 193 ТК РФ сроки для применения дисциплинарного взыскания.
     
     При этом следует иметь в виду, что:
     
     а) месячный срок для наложения дисциплинарного взыскания необходимо исчислять со дня обнаружения проступка;
     
     б) днем обнаружения проступка, с которого начинается течение месячного срока, считается день, когда лицу, которому по работе (службе) подчинен работник, стало известно о совершении проступка, независимо от того, наделено ли оно правом наложения дисциплинарных взысканий;
     
     в) в месячный срок для применения дисциплинарного взыскания не засчитывается время болезни работника, пребывания его в отпуске, а также время, необходимое на соблюдение процедуры учета мнения представительного органа работников (часть третья статьи 193 ТК РФ); отсутствие работника на работе по иным основаниям, в том числе и в связи с использованием дней отдыха (отгулов) независимо от их продолжительности (например, при вахтовом методе организации работ), не прерывает течение указанного срока;
     
     г) к отпуску, прерывающему течение месячного срока, следует относить все отпуска, предоставляемые работодателем в соответствии с действующим законодательством, в том числе ежегодные (основные и дополнительные) отпуска, отпуска в связи с обучением в учебных заведениях, отпуска без сохранения заработной платы.
     
     35. При рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, уволенного по пункту 5 части первой статьи 81 Кодекса, или об оспаривании дисциплинарного взыскания следует учитывать, что неисполнением работником без уважительных причин является неисполнение трудовых обязанностей или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому договору, правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, положений, приказов работодателя, технических правил и т.п.).
     
     К таким нарушениям, в частности, относятся:
     
     а) отсутствие работника без уважительных причин на работе либо рабочем месте.
     
     При этом необходимо иметь в виду, что если в трудовом договоре, заключенном с работником, либо локальном нормативном акте работодателя (приказе, графике и т.п.) не оговорено конкретное рабочее место этого работника, то в случае возникновения спора по вопросу о том, где работник обязан находиться при исполнении своих трудовых обязанностей, следует исходить из того, что в силу части шестой статьи 209 Кодекса рабочим местом является место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя;
     
     б) отказ работника без уважительных причин от выполнения трудовых обязанностей в связи с изменением в установленном порядке норм труда (статьи 162 ТК РФ), так как в силу трудового договора работник обязан выполнять определенную этим договором трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка (статьи 56 ТК РФ).
     
     При этом следует иметь в виду, что отказ от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора не является нарушением трудовой дисциплины, а служит основанием для прекращения трудового договора по пункту 7 части первой статьи 77 ТК РФ с соблюдением порядка, предусмотренного статьи 74 Кодекса;
     
     в) отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского освидетельствования работников некоторых профессий, а также отказ работника от прохождения в рабочее время специального обучения и сдачи экзаменов по охране труда, технике безопасности и правилам эксплуатации, если это является обязательным условием допуска к работе.
     
     36. При разрешении споров, возникающих в связи с применением мер дисциплинарного взыскания к работникам, отказавшимся от заключения письменного договора о полной материальной ответственности за недостачу вверенного работникам имущества (статья 244 ТК РФ), в случае, когда он не был одновременно заключен с трудовым договором, необходимо исходить из следующего.
     
     Если выполнение обязанностей по обслуживанию материальных ценностей является основной трудовой функцией работника, что оговорено при приеме на работу, и в соответствии с действующим законодательством с ним может быть заключен договор о полной материальной ответственности, о чем работник знал, отказ от заключения такого договора следует рассматривать как неисполнение трудовых обязанностей со всеми вытекающими из этого последствиями.
     
     Если же необходимость заключить договор о полной материальной ответственности возникла после заключения с работником трудового договора и обусловлена тем, что в связи с изменением действующего законодательства занимаемая им должность или выполняемая работа отнесена к перечню должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной материальной ответственности, однако работник отказывается заключить такой договор, работодатель в силу части третьей статьи 74 Кодекса обязан предложить ему другую работу, а при ее отсутствии либо отказе работника от предложенной работы трудовой договор прекращается с ним в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 Кодекса (отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора).
     
     37. Учитывая, что законом предусмотрено право работодателя досрочно отозвать работника из отпуска на работу только с его согласия (часть вторая статьи 125 ТК РФ), отказ работника (независимо от причины) от выполнения распоряжения работодателя о выходе на работу до окончания отпуска нельзя рассматривать как нарушение трудовой дисциплины.
     
     38. При рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, уволенного по пункту 6 части первой статьи 81 Кодекса, работодатель обязан представить доказательства, свидетельствующие о том, что работник совершил одно из грубых нарушений трудовых обязанностей, указанных в этом пункте. При этом следует иметь в виду, что перечень грубых нарушений трудовых обязанностей, дающий основание для расторжения трудового договора с работником по пункту 6 части первой статьи 81 Кодекса, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.
     
     39. Если трудовой договор с работником расторгнут по подпункту \"а\" пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ за прогул, необходимо учитывать, что увольнение по этому основанию, в частности, может быть произведено:
     
     а) за невыход на работу без уважительных причин, т.е. отсутствие на работе в течение всего рабочего дня (смены) независимо от продолжительности рабочего дня (смены);
     
     б) за нахождение работника без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня вне пределов рабочего места;
     
     в) за оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим трудовой договор на неопределенный срок, без предупреждения работодателя о расторжении договора, а равно и до истечения двухнедельного срока предупреждения (часть первая статьи 80 ТК РФ);
     
     г) за оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим трудовой договор на определенный срок, до истечения срока договора либо до истечения срока предупреждения о досрочном расторжении трудового договора (статьи 79, часть первая статьи 80, статьи 280, часть первая статьи 292, часть первая статьи 296 ТК РФ);
     
     д) за самовольное использование дней отгулов, а также за самовольный уход в отпуск (основной, дополнительный). При этом необходимо учитывать, что не является прогулом использование работником дней отдыха в случае, если работодатель в нарушение предусмотренной законом обязанности отказал в их предоставлении и время использования работником таких дней не зависело от усмотрения работодателя (например, отказ работнику, являющемуся донором, в предоставлении в соответствии с частью четвертой статьи 186 Кодекса дня отдыха непосредственно после каждого дня сдачи крови и ее компонентов).
     
     40. При рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, переведенного на другую работу и уволенного за прогул в связи с отказом приступить к ней, работодатель обязан представить доказательства, свидетельствующие о законности самого перевода (статьи 72.1, 72.2 ТК РФ). В случае признания перевода незаконным увольнение за прогул не может считаться обоснованным и работник подлежит восстановлению на прежней работе.
     
     41. Если при разрешении спора о восстановлении на работе лица, уволенного за прогул, и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула выясняется, что отсутствие на рабочем месте было вызвано неуважительной причиной, но работодателем нарушен порядок увольнения, суду при удовлетворении заявленных требований необходимо учитывать, что средний заработок восстановленному работнику в таких случаях может быть взыскан не с первого дня невыхода на работу, а со дня издания приказа об увольнении, поскольку только с этого времени прогул является вынужденным.
     
     42. При разрешении споров, связанных с расторжением трудового договора по подпункту \"б\" пункта 6 части первой статьи 81 Кодекса (появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения), суды должны иметь в виду, что по этому основанию могут быть уволены работники, находившиеся в рабочее время в месте выполнения трудовых обязанностей в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. При этом не имеет значения, отстранялся ли работник от работы в связи с указанным состоянием.
     
     Необходимо также учитывать, что увольнение по этому основанию может последовать и тогда, когда работник в рабочее время находился в таком состоянии не на своем рабочем месте, но на территории данной организации либо он находился на территории объекта, где по поручению работодателя должен был выполнять трудовую функцию.
     
     Состояние алкогольного либо наркотического или иного токсического опьянения может быть подтверждено как медицинским заключением, так и другими видами доказательств, которые должны быть соответственно оценены судом.
     
     43. В случае оспаривания работником увольнения по подпункту \"в\" пункта 6 части первой статьи 81 Кодекса работодатель обязан представить доказательства, свидетельствующие о том, что сведения, которые работник разгласил, в соответствии с действующим законодательством относятся к государственной, служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайне, либо к персональным данным другого работника, эти сведения стали известны работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей и он обязывался не разглашать такие сведения.
     
     44. При рассмотрении дел о восстановлении на работе лиц, трудовой договор с которыми расторгнут по подпункту \"г\" пункта 6 части первой статьи 81 Кодекса, суды должны учитывать, что по этому основанию могут быть уволены работники, совершившие хищение (в том числе мелкое) чужого имущества, растрату, умышленное его уничтожение или повреждение, при условии, что указанные неправомерные действия были совершены ими по месту работы и их вина установлена вступившим в законную силу приговором суда либо постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях.
     
     В качестве чужого имущества следует расценивать любое имущество, не принадлежащее данному работнику, в частности имущество, принадлежащее работодателю, другим работникам, а также лицам, не являющимся работниками данной организации.
     
     Установленный месячный срок для применения такой меры дисциплинарного взыскания исчисляется со дня вступления в законную силу приговора суда либо постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях.
     
     45. Судам необходимо иметь в виду, что расторжение трудового договора с работником по пункту 7 части первой статьи 81 Кодекса в связи с утратой доверия возможно только в отношении работников, непосредственно обслуживающих денежные или товарные ценности (прием, хранение, транспортировка, распределение и т.п.), и при условии, что ими совершены такие виновные действия, которые давали работодателю основание для утраты довериям к ним.
     
     При установлении в предусмотренном законом порядке факта совершения хищения, взяточничества и иных корыстных правонарушений эти работники могут быть уволены по основанию утраты к ним доверия и в том случае, когда указанные действия не связаны с их работой.
     
     46. При рассмотрении дел о восстановлении на работе лиц, трудовой договор с которыми прекращен в связи с совершением ими аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части первой статьи 81 ТК РФ), судам следует исходить из того, что по этому основанию допускается увольнение только тех работников, которые занимаются воспитательной деятельностью, например учителей, преподавателей учебных заведений, мастеров производственного обучения, воспитателей детских учреждений, и независимо от того, где совершен аморальный проступок: по месту работы или в быту.
     
     47. Если виновные действия, дающие основание для утраты доверия, либо аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы (соответственно по пункту 7 или 8 части первой статьи 81 ТК РФ) при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного статьи 193 Кодекса.
     
     Если же виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником вне места работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то трудовой договор также может быть расторгнут с ним по пункту 7 или пункту 8 части первой статьи 81 ТК РФ, но не позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (часть пятая статьи 81 ТК РФ).
     
     48. Судам следует иметь в виду, что расторжение трудового договора по пункту 9 части первой статьи 81 Кодекса допустимо лишь в отношении руководителей организации (филиала, представительства), его заместителей и главного бухгалтера и при условии, что ими было принято необоснованное решение, которое повлекло за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации.
     
     Решая вопрос о том, являлось ли принятое решение необоснованным, необходимо учитывать, наступили ли названные неблагоприятные последствия именно в результате принятия этого решения и можно ли было их избежать в случае принятия другого решения. При этом, если ответчик не представит доказательства, подтверждающие наступление неблагоприятных последствий, указанных в пункте 9 части первой статьи 81 Кодекса, увольнение по данному основанию не может быть признано законным.
     
     49. Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор по пункту 10 части первой статьи 81 Кодекса с руководителем организации (филиала, представительства) или его заместителями, если ими было допущено однократное грубое нарушение своих трудовых обязанностей.
     
     Вопрос о том, являлось ли допущенное нарушение грубым, решается судом с учетом конкретных обстоятельств каждого дела. При этом обязанность доказать, что такое нарушение в действительности имело место и носило грубый характер, лежит на работодателе.
     
     В качестве грубого нарушения трудовых обязанностей руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями следует, в частности, расценивать неисполнение возложенных на этих лиц трудовым договором обязанностей, которое могло повлечь причинение вреда здоровью работников либо причинение имущественного ущерба организации.
     
     Исходя из содержания пункта 10 части первой статьи 81 Кодекса руководители других структурных подразделений организации и их заместители, а также главный бухгалтер организации не могут быть уволены по этому основанию. Однако трудовой договор с такими работниками может быть расторгнут за однократное грубое нарушение ими своих трудовых обязанностей по пункту 6 части первой статьи 81 ТК РФ, если совершенные ими деяния подпадают под перечень грубых нарушений, указанных в подпунктах \"а\" - \"д\" пункта 6 части первой статьи 81 Кодекса, либо в иных случаях, если это предусмотрено федеральными законами.
     
     50. Принимая во внимание, что статьи 3 Кодекса запрещает ограничивать коголибо в трудовых правах и свободах в зависимости от должностного положения, а также учитывая, что увольнение руководителя организации в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о досрочном прекращении трудового договора по существу является увольнением по инициативе работодателя и глава 43 Кодекса, регулирующая особенности труда руководителя организации, не содержит норм, лишающих этих лиц гарантии, установленной частью шестой статьи 81 ТК РФ, в виде общего запрета на увольнение работника по инициативе работодателя в период временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске (кроме случая ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем), трудовой договор с руководителем организации не может быть прекращен по пункту 2 статьи 278 Кодекса в период его временной нетрудоспособности или пребывания в отпуске.
     
     51. В силу пункта 11 части первой статьи 77 и статьи 84 ТК РФ трудовой договор может быть прекращен вследствие нарушения установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если нарушение этих правил исключает возможность продолжения работы и работник не может быть переведен с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу.
     
     При этом необходимо учитывать, что если правила заключения трудового договора были нарушены по вине самого работника вследствие представления им подложных документов, то трудовой договор с таким работником расторгается по пункту 11 части первой статьи 81 Кодекса, а не по пункту 11 части первой статьи 77 Кодекса.
     
     52. Увольнение работника за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей, а также за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей; за совершение виновных действий, дающих основание для утраты доверия, или совершение аморального проступка, если виновные действия, дающие основание для утраты доверия, либо аморальный проступок совершены работником по месту работы или в связи с исполнением им трудовых обязанностей; увольнение руководителя организации (филиала, представительства), его заместителей или главного бухгалтера за принятие необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации; увольнение руководителя организации (филиала, представительства), его заместителей за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей; увольнение педагогического работника за повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения (пункты 5-10 части первой статьи 81, пункт 1 статьи 336 ТК РФ) является мерой дисциплинарного взыскания (часть третья статьи 192 ТК РФ). Поэтому увольнение по указанным основаниям допускается не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на соблюдение процедуры учета мнения представительного органа работника (часть третья статьи 193 ТК РФ). Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу (часть четвертая статьи 193 ТК РФ).
     
     53. В силу статьи 46 (часть 1) Конституции РФ, гарантирующей каждому судебную защиту его прав и свобод, и корреспондирующих ей положений международно-правовых актов, в частности статьи 8 Всеобщей декларации прав человека, статьи 6 (пункт 1) Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также статьи 14 (пункт 1) Международного пакта о гражданских и политических правах, государство обязано обеспечить осуществление права на судебную защиту, которая должна быть справедливой, компетентной, полной и эффективной.
     
     Учитывая это, а также принимая во внимание, что суд, являющийся органом по разрешению индивидуальных трудовых споров, в силу части 1 статьи 195 ГПК РФ должен вынести законное и обоснованное решение, обстоятельством, имеющим значение для правильного рассмотрения дел об оспаривании дисциплинарного взыскания или о восстановлении на работе и подлежащим доказыванию работодателем, является соблюдение им при применении к работнику дисциплинарного взыскания вытекающих из статей 1, 2, 15, 17, 18, 19, 54 и 55 Конституции РФ и признаваемых Российской Федерацией как правовым государством общих принципов юридической, а следовательно и дисциплинарной, ответственности, таких, как справедливость, равенство, соразмерность, законность, вина, гуманизм.
     
     В этих целях работодателю необходимо представить доказательства, свидетельствующие не только о том, что работник совершил дисциплинарный проступок, но и о том, что при наложении взыскания учитывались тяжесть этого проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (часть пятая статьи 192 ТК РФ), а также предшествующее поведение работника, его отношение к труду.
     
     Если при рассмотрении дела о восстановлении на работе суд придет к выводу, что проступок действительно имел место, но увольнение произведено без учета вышеуказанных обстоятельств, иск может быть удовлетворен.
     
     Однако в указанном случае суд не вправе заменить увольнение другой мерой взыскания, поскольку в соответствии со статьи 192 Кодекса наложение на работника дисциплинарного взыскания является компетенцией работодателя. <...>
     

Вынесение судами решений по трудовым спорам

     
     60. Работник, уволенный без законного основания или с нарушением установленного порядка увольнения, подлежит восстановлению на прежней работе. При невозможности восстановления его на прежней работе вследствие ликвидации организации суд признает увольнение незаконным, обязывает ликвидационную комиссию или орган, принявший решение о ликвидации организации, выплатить ему средний заработок за все время вынужденного прогула. Одновременно суд признает работника уволенным по пункту 1 части первой статьи 81 ТК РФ в связи с ликвидацией организации.
     
     Если работник, с которым заключен срочный трудовой договор, был незаконно уволен с работы до истечения срока договора, суд восстанавливает работника на прежней работе, а если на время рассмотрения спора судом срок трудового договора уже истек, - признает увольнение незаконным, изменяет дату увольнения и формулировку основания увольнения на увольнение по истечении срока трудового договора.
     
     По заявлению работника, увольнение которого признано незаконным, суд может ограничиться вынесением решения о взыскании в его пользу среднего заработка за время вынужденного прогула и об изменении формулировки основания увольнения на увольнение по собственному желанию (части третья и четвертая статьи 394 ТК РФ).
     
     61. Если при разрешении спора о восстановлении на работе суд признает, что работодатель имел основание для расторжения трудового договора, но в приказе указал неправильную либо не соответствующую закону формулировку основания и (или) причины увольнения, суд в силу части пятой статьи 394 Кодекса обязан изменить ее и указать в решении причину и основание увольнения в точном соответствии с формулировкой Кодекса или иного федерального закона со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Кодекса или иного федерального закона, исходя из фактических обстоятельств, послуживших основанием для увольнения.
     
     В случае доказанности того, что неправильная формулировка основания и (или) причины увольнения препятствовала поступлению работника на другую работу, суд в соответствии с частью восьмой статьи 394 Кодекса взыскивает в его пользу средний заработок за все время вынужденного прогула.
     
     62. Средний заработок для оплаты времени вынужденного прогула определяется в порядке, предусмотренном статьи 139 ТК РФ.
     
     Поскольку Кодекс (статьи 139) установил единый порядок исчисления средней заработной платы для всех случаев определения ее размера, в таком же порядке следует определять средний заработок при взыскании денежных сумм за время вынужденного прогула, вызванного задержкой выдачи уволенному работнику трудовой книжки (статьи 234 ТК РФ), при вынужденном прогуле в связи с неправильной формулировкой причины увольнения (часть восьмая статьи 394 ТК РФ), при задержке исполнения решения суда о восстановлении на работе (статьи 396 ТК РФ).
     
     При этом необходимо иметь в виду, что особенности порядка исчисления средней заработной платы, установленного статьи 139 Кодекса, определяются Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (часть седьмая статьи 139 ТК РФ).
     
     При взыскании среднего заработка в пользу работника, восстановленного на прежней работе, или в случае признания его увольнения незаконным выплаченное ему выходное пособие подлежит зачету. Однако при определении размера оплаты времени вынужденного прогула средний заработок, взыскиваемый в пользу работника за это время, не подлежит уменьшению на суммы заработной платы, полученной у другого работодателя, независимо от того, работал у него работник на день увольнения или нет, пособия по временной нетрудоспособности, выплаченные истцу в пределах срока оплачиваемого прогула, а также пособия по безработице, которое он получал в период вынужденного прогула, поскольку указанные выплаты действующим законодательством не отнесены к числу выплат, подлежащих зачету при определении размера оплаты времени вынужденного прогула.
     
     63. В соответствии с частью четвертой статьи 3 и частью девятой статьи 394 Кодекса суд вправе удовлетворить требование лица, подвергшегося дискриминации в сфере труда, а также требование работника, уволенного без законного основания или с нарушением установленного порядка увольнения либо незаконно переведенного на другую работу, о компенсации морального вреда.
     
     Учитывая, что Кодекс не содержит каких-либо ограничений для компенсации морального вреда и в иных случаях нарушения трудовых прав работников, суд в силу статей 21 (абзац четырнадцатый части первой) и 237 Кодекса вправе удовлетворить требование работника о компенсации морального вреда, причиненного ему любыми неправомерными действиями или бездействием работодателя, в том числе и при нарушении его имущественных прав (например, при задержке выплаты заработной платы).
     
     В соответствии со статьи 237 Кодекса компенсация морального вреда возмещается в денежной форме в размере, определяемом по соглашению работника и работодателя, а в случае спора факт причинения работнику морального вреда и размер компенсации определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба.
     
     Размер компенсации морального вреда определяется судом исходя из конкретных обстоятельств каждого дела с учетом объема и характера причиненных работнику нравственных или физических страданий, степени вины работодателя, иных заслуживающих внимания обстоятельств, а также требований разумности и справедливости.
     
     64. В связи с принятием настоящего Постановления:
     
     а) признать утратившими силу Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации:
     
     - от 21 марта 1978 г. N 3 \"О вопросах, возникших в судебной практике при применении ст. 214 Кодекса законов о труде Российской Федерации\" с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлениями Пленума от 20 декабря 1983 г. N 11 и от 23 августа 1988 г. N 9, в редакции Постановления Пленума от 21 декабря 1993 г. N 11;
     
     - от 22 декабря 1992 г. N 16 \"О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации законодательства при разрешении трудовых споров\" в редакции Постановлений Пленума от 21 декабря 1993 г. N 11 и от 25 октября 1996 г. N 10, с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлениями Пленума от 15 января 1998 г. N 1 и от 21 ноября 2000 г. N 32;
     
     б) Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, содержащие разъяснения по применению трудового законодательства, подлежат применению в той части, в которой они не противоречат Трудовому кодексу Российской Федерации.



Определение Рязанского областного суда

от 08 апреля 2009 г. N 33-483

    
Извлечение

     
     Судебная коллегия рассмотрев в открытом судебном заседании дело по кассационной жалобе ООО \"Л\" на решение Рязанского районного суда Рязанской области от 5 февраля 2009 года, которым постановлено:
     
     Обязать ООО \"Л\" выдать П.А.В. трудовую книжку, оформленную в соответствии с требованиями статьи 66 Трудового кодекса РФ.
     
     Взыскать с ООО \"Л\" в пользу П.А.В. заработную плату за задержку работодателем выдачи работнику трудовой книжки в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей, в остальной части иска о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула отказать.
     
     Взыскать с ООО \"Л\" в пользу П.А.В. компенсацию морального вреда в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей и судебные издержки в сумме 3 000 (три тысячи) рублей.
     
     В иске П.А.В. к ООО \"Л\" взыскании задолженности по заработной плате за август месяц 2007 года в сумме 5 000 рублей, взыскании задолженности по оплате отпускных за 2007 год в сумме 1011 рублей 96 копеек и взыскании пени за просрочку платежей по заработной плате в сумме 5 243 рубля 71 копейки отказать в виду пропуска без уважительных причин ею срока для обращения в суд.
     
     Взыскать с ООО \"Л\" государственную пошлину в доход государства в сумме 2 790 (две тысячи семьсот девяносто) рублей.
     
     Изучив материалы дела, заслушав доклад судьи, судебная коллегия установила:
     
     П.А.В. обратилась в суд к ООО \"Л\" с иском об обязании выдать ей трудовую книжку, взыскании заработной платы за задержку выдачи трудовой книжки с 01.10.2007 года по 31.07.2008 года в сумме 55 000 рублей, задолженности по заработной плате за август 2007 года в размере 5000 рублей, пени в порядке ст. 395 ГК РФ за просрочку платежей по заработной плате за август месяц 2007 года и за просрочку платежей по заработной плате за задержку выдачи трудовой книжки за период с 01 октября 2007 года по 31 июля 2008 года, в соответствии с п. 7.1 договора, начисленные по 21 ноября 2008 года на общую сумму 5 243 рубля 71 копейка, задолженности по оплате отпускных за 2007 год в размере 1011 рублей 96 копеек и компенсации морального вреда в сумме 10 000 рублей, судебных издержек в сумме 15000 рублей, указав в обоснование своих требований, что с 30 июня 2006 года по 26 сентября 2007 года она работала у ответчика в должности повара кафе \"Привал странника\" по трудовому договору с окладом 5000 рублей в месяц. С 01 сентября по 25 сентября 2007 года ей был предоставлен очередной ежегодный отпуск на 28 дней, в связи с чем ей были начислены и выданы отпускные в сумме 3 750 рублей, в то время как размер таких средств составляет 4 761 рубль 96 копеек, следовательно, сумму отпускных в размере 1011 рублей 96 копеек ответчик ей не выплатил.
     
     26 сентября 2007 года она написала заявление об увольнении по собственному желанию и передала его работодателю, не приступив к работе, после этого она на работу не выходила. Приказом директора предприятия за N 22 от 26.09.2007 года она была уволена с работы по ст. 80 ТК РФ по собственному желанию. Основание и дату увольнения она не оспаривает, однако с приказом об увольнении она не была ознакомлена. Несмотря на то, что ответчик ее уведомил письмом 06.02.2008 года о намерении вручить ей трудовую книжку, однако последнюю ответчик ей до настоящего времени не вручил. Просила взыскать заработную плату за время вынужденного прогула в размере 55 000 рублей, поскольку по причине невыдачи трудовой книжки при увольнении, она не могла устроиться на работу. По вине ООО \"Л\", которое не выдало ей трудовую книжку, она находилась в вынужденном прогуле, был прерван ее трудовой стаж и это стало препятствием для устройства на новое место работы. Кроме того, ей не была получена заработная плата за август 2007 года. Считает, действиями работодателя ей были причинены моральные и нравственные страдания, размер которых она оценивает в 10 000 рублей. Просила взыскать с ответчика в ее пользу понесенные, ею судебные расходы, связанные с оказанием ей юридической помощи по составлению искового заявления и представительством ее доверителя в суде в сумме 15 000 рублей. Считает, что срок на обращение в суд она не пропустила, поскольку за защитой нарушенного своего права она обращалась первоначально в прокуратуру Рязанского района, откуда ей был дан ответ 18 января 2008 года. После чего она обращалась с жалобой в Государственную инспекцию труда Рязанской области по факту нарушения ООО \"Л\" ее законных прав при увольнении и лишь после этого, в сентябре месяце 2008 года она обратилась в суд.
     

     Суд частично удовлетворил исковые требования П.А.В., постановив указанное решение.
     
     В кассационной жалобе ООО \"Л\" просит постановленное решение отменить, считая его незаконным и необоснованным, ссылаясь на то, что истицей пропущен срок исковой давности на обращение в суд с указанными требованиям.
     
     В возражениях на кассационную жалобу П.А.В. просит постановленное Решение оставить без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения, ссылаясь на законность и обоснованность решения суда.
     
     Проверив законность и обоснованность постановленного решения, судебная коллегия полагает, что оно отмене не подлежит по следующим основаниям.
     
     Разрешая настоящий спор сторон, суд пришел к выводу о том, что трудовая книжка истице не была вручена по вине ответчика ООО \"Л\", в связи с чем обязал последнего выдать истице ее трудовую книжку, взыскал в ее пользу заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.
     
     Такой вывод суда подтверждается имеющимися в деле доказательствами, получившими оценку суда в порядке ст. 67 ГПК РФ.
     
     В силу ст. 80 ч. 1 ТК РФ работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.
     
     По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет (ч. 5 ст. 80 ТК РФ).
     
     Согласно ст. 84_1 ТК РФ прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя.
     
     С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться под роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.
     
     Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность).
     

     В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ.
     
     В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
     
     По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника (ч. 6 ст. 84_1 ТК РФ).
     
     Из материалов дела усматривается, что с 01.07.2006 года П.А.В. работала в ООО \"Л\" поваром в кафе \"Привал странника\". Приказом директора ООО \"Л\" от 26 сентября 2007 года за N 22 она была уволена по ст. 80 ТК РФ собственному желанию с 26.09.2007 года.
     
     Судом было также бесспорно установлено, что П.А.В. в день увольнения не работала и на работу после 26 сентября 2007 года не выходила.
     
     В день увольнения истицы (26.09.2007 г.), ответчик составил акт о том, что последняя отказалась знакомиться с приказом об увольнении и получать свою трудовую книжку.
     
     Уведомление о необходимости явиться истице в ООО \"Л\" за получением трудовой книжки, либо дать согласие на ее отправление по почте, ответчик направил истице только 5 февраля 2008 года.
     
     При таких обстоятельствах, суд пришел к правильному выводу об удовлетворении исковых требований П.А.В. о выдаче ей трудовой книжки и обоснованно взыскал с ответчика в ее пользу заработную плату за задержку выдачи трудовой книжки, поскольку последний являясь работодателем истицы, свои обязанности по своевременной выдачи или высылке по почте трудовой книжки, установленные действующим трудовым кодексом, не выполнил, не направил П.А.В. указанное выше уведомлении в день ее увольнения, в связи с этим и в соответствии со ст. 234 ТК РФ обязан возместить истице материальный ущерб, причиненный в результате задержки выдачи работнику трудовой книжки до момента направления истице указанного выше уведомления - 05.02.2008 года. Кроме того, суд обоснованно взыскал с ответчика в пользу истицы моральный вред, поскольку ответчиком были не соблюдены общие гарантии при увольнении истицы, что явилось в дальнейшем препятствием к трудоустройству истицы на другую работу.
     
     В части взысканного размера заработной платы за задержку выдачи трудовой книжки истицы и морального вреда, ответчик не обжалует, и в судебном заседании оспаривал.
     

     В силу положений ст. 17 и 35 Конституции РФ защита прав и свобод одних не должна приводить к отрицанию или умалению прав и свобод других, а возможные ограничения федерального закона должны преследовать конституционно значимые цели и быть соразмерны им.
     
     Доводы кассационной жалобы о том, что суд не применил срок исковой давности к требованиям истицы о выдаче трудовой книжки и взыскании заработной платы за задержку выдачи трудовой книжки, не могут служить основанием к отмене решения суда в этой части, поскольку срок обращения в суд отодвигается на то время, когда трудовая книжка фактически будет вручена истице. До настоящего времени, истица свою трудовую книжку не получила, лишь решением суда от 05.02.2009 года на ООО \"Л\" возложена обязанность выдать П.А.В. трудовую книжку.
     
     Разрешая исковые требования П.А.А. в части взыскания задолженности по заработной плате за август 2007 года в сумме 5 000 рублей, по оплате отпускных за 2007 год в сумме 1011 рублей 96 коп. и пени за просрочку платежей по заработной плате в сумме 5 243 рубля 71 коп., суд правильно пришел к выводу о пропуске истицей срока исковой давности на обращение в суд с данными требованиями, установленные ст. 392 ТК РФ, согласно которой работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права.
     
     В силу части 1 статьи 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно узнать о нарушении своего права.
     
     Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске (ч. 2 ст. 199 ГК РФ).
     
     Судом было бесспорно установлено, что о начислении заработной платы за август 2007 года, задолженности по оплате отпускных за 2007 год П.А.В. было известно с момента ее увольнения - 26.09.2007 года, то есть о нарушении своего права, истица знала. Однако за разрешением индивидуального спора она обратилась в суд 23 ноября 2008 года, то есть с пропуском установленного законом трехмесячного срока. Каких-либо уважительных причин пропуска установленного срока, истица в соответствии со ст. 56 ГПК РФ, суду не представила, хотя на нее такая обязанность судом возлагалась.
     
     Таким образом, решение суда постановлено в полном соответствии с нормами материального права и при точном соблюдении норм процессуального права, поэтому является законным и обоснованным, предусмотренных ст. 362 ГПК РФ оснований для его отмены не имеется.
     

     На основании изложенного, руководствуясь ст. 361 ГПК РФ, судебная коллегия определила:
     
     Решение Рязанского районного суда Рязанской области от 5 февраля 2009 года оставить без изменения, а кассационную жалобу ООО \"Л\" без удовлетворения.
     
     

Решение Ржевского городского суда Тверской области

от 11 февраля 2005 г. N 2-69

    
Извлечение

     
     В суд обратилась Бат-ва О.В. с иском к МП ПЖРЭУ об отмене приказа о прекращении трудового договора, изменении даты и формулировки увольнения, оплате за время вынужденного прогулами компенсации морального вреда. Свои требования истица мотивировала тем, что 15 мая 2002 года она была принята на работу в МП ПЖРЭУ лифтером на период декретного отпуска основного работника Н-мовой У.А. В октябре­ноябре 2002 года она обратилась в железнодорожную поликлинику по поводу своей беременности и встала на учет. С 1 февраля 2003 года ей был предоставлен оплачиваемый отпуск по беременности и родам. 18 апреля 2003 года у нее родилась дочь Виолетта. 22 июня 2003 года она написала заявление о предоставлении ей оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет, а также о выплате пособия в размере 500 рублей и материальной помощи в размере 200 рублей ежемесячно. Однако 22 января 2004 года ее уволили в связи с истечением срока трудового договора. За несколько дней до этого к ней приезжал работник ПЖРЭУ, принес уведомление о том, что она с 22.01.04 г. увольняется, и ей необходимо явиться в отдел кадров. На следующий день она пошла в ПЖРЭУ, сказала, что 22 января она не сможет прийти в ПЖРЭУ, а придет 28 января. 28 января 2004 года она пришла в ПЖРЭУ в отдел кадров, где ей сказали, что она с 22.01.2004 года уволена, предложили расписаться в журнале за получение трудовой книжки. Она не стала получать трудовую книжку и расписываться в журнале, т.к. в журнале была указана дата получения ею книжки 22 января 2004 года. Указывать фактическую дату получения трудовой книжки она не стала, брать книжку отказалась и ушла. Она была очень расстроена, поэтому не стала ничего получать в ПЖРЭУ. Она не получила ни приказ об увольнении, ни трудовую книжку, ни расчет, полагая, что ее уволили незаконно. 23 апреля 2004 года она получила трудовую книжку по почте. Она не согласна с увольнением, просит отменить приказ от 22.01.2004 года о прекращении трудового, договора, изменить формулировку увольнения на собственное желание, дату ее увольнения на день рассмотрения дела судом, т.е. 11.02.2005 года. Свое увольнение она считает незаконным потому, что трудовой договор она не подписывала, подпись в контракте не ее, а также ее не могли уволить в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Кроме того, она просит взыскать с МП ПЖРЭУ в ее пользу не выплаченное ей пособие по уходу за ребенком до достижения дочерью полутора лет по 700 рублей ежемесячно за 9 месяцев 18 дней, т.е. за период с 1.01.2004 г. по 18.10.2004 г. в размере 6720 рублей и проценты за задержку выплаты пособия в размере 537,96 рублей исходя из ставки банковского рефинансирования 14 % годовых. Помимо этого, она просит компенсировать ей моральный вред в размере 10000 рублей, который причинен ей тем, что она была лишена социального пособия, не могла обеспечить ребенку должный уровень существования, ребенок заболел.
     
     Заслушав пояснения истца, показания свидетелей, изучив материалы дела, суд считает, что требования истицы подлежат удовлетворению частично.
     

     Свидетель Мух-в В.А. показал, что с 4.06.2003 года был исполняющим обязанности директора МП ПЖРЭУ. О приеме на работу Бат-вой он ничего пояснить не может кроме того, что с ней был заключен срочный трудовой договор на период декретного отпуска основного работника Г-вой У.А. (после заключения брака Н-мовой). В январе 2004 года Н-мова У.А. написала заявление о выходе на работу из отпуска и с 22 января 2004 года вышла на работу. В связи с этим Бат-ва, принятая на работу на место Н-мовой, была 22.01.2004 года уволена по истечению срока трудового договора. 19.01.2004 года водитель ПЖРЭУ отвез Бат-вой уведомление о том, что с ней расторгается срочный договор и ей необходимо 22.01.2004 года явиться в отдел кадров. 20 января 2004 года Бат-ва приходила в отдел кадров, сказав, что 22.01.04 г. явиться не сможет, а придет 28.01.04 г. 28 января Бат-ва пришла в отдел кадров вместе с матерью. Он сказал им, что Бат-ва с 22.01.2004 года уволена, предложил ей ознакомиться с приказом об увольнении, получить расчет, трудовую книжку, расписаться за нее в журнале учета трудовых книжек. Бат-ва стала ругаться, что они не имеют право увольнять ее, отказалась получать трудовую книжку. Он пригласил двух работников ПЖРЭУ, которые засвидетельствовали факт отказа Батвой получать трудовую книжку. Пособие выплачено Бат-вой по январь 2004 года. Расчет Бат-ва тоже не получила, только ругалась, что ее незаконно уволили, деньги ей были начислены, и она могла получить их в кассе и 22 января, когда ее уволили, но она не пришла, и 28 января, когда она приходила. Решением арбитражного суда от 30.03.2004 года МП ПЖРЭУ признано банкротом и ликвидировано.
     
     Свидетель Дов-н С.С. показала, что в 2004 году, точнее она не помнит, ее пригласил Мух-в В.А. засвидетельствовать отказ от получения трудовой книжки Бат-вой О.В. Бат-ва действительно отказывалась забирать трудовую книжку, по каким причинам ей (свидетелю) не известно.
     
     Из заявления Бат-вой О.В. следует, что она просит принять ее на работу в качестве лифтера пассажирских лифтов на период дородового отпуска Г-вой У.А. Согласно трудовому договору от 15.05.2002 года Бат-ва О.В. принята на работу лифтером на период декретного отпуска основного работника с 15.05.2002 года по 22.01.2004 года.
     
     Суд критически относится к пояснениям истца в той части, что она не подписывала данный договор. На предложение суда о проведении почерковедческой экспертизы для установления идентичности подписи в договоре, истица категорически без объяснения мотивов отказалась от проведения экспертизы. Кроме того, суд учитывает, что истицей не оспаривался сам договор, она пояснила, что действительно была принята на работу временно на период декретного отпуска Г-вой У.А. Поэтому у суда нет основания полагать, что с Бат-вой был заключен не срочный трудовой договор.
     

     Таким образом, в суде достоверно установлено, что с Бат-вой О.В. был заключен трудовой договор на определенный срок (срочный трудовой договор) для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, что не противоречит требованиям ст. 59 ТК РФ. Из приказа N 1 от 22.01.2004 года следует, что Бат-ва О.В. уволена с 22.01.2004 года на основании п. 2 ст. 77 ТК РФ по истечении срока трудового договора.
     
     В соответствии со ст. 77 ч. 2 ТК РФ одним из оснований прекращения трудового договора является истечение его срока.
     
     Согласно ч. 1 ст. 79 ТК РФ срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения.
     
     Согласно ч. 3 ст. 79 ТК РФ трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу.
     
     Как установлено в судебном заседании 19.01.2004 года Б-ва была предупреждена о расторжении договора, о чем ей было направлено письменное уведомление. В суде истица не отрицала, что водитель ПЖРЭУ лично ей домой привозил данное уведомление.
     
     В соответствии с приказом N 3 от 22.01.2004 года Н-мова (до брака Г-ва) У.А. приступила к выполнению своих обязанностей.
     
     В суде установлено, что Бат-ва была принята на работу для замещения Н-мовой (до брака Г-вой) У.А. на время ее декретного отпуска.
     
     Таким образом, при увольнении Бат-вой администрацией ПЖРЭУ были соблюдены требования закона.
     
     Доводы истицы о том, что она не могла быть уволена в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, суд находит несостоятельными. Согласно ч. 3 ст. 261 ТК РФ расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, не допускается только по инициативе работодателя.
     
     В соответствии со ст. 77 ТК РФ истечение срока трудового договора является самостоятельным основанием прекращения трудового договора и не относится к расторжению договора по инициативе работодателя.
     
     Ч. 2 ст. 261 ТК РФ содержит запрет на прекращение трудового договора только с женщинами в период беременности.
     

     Трудовой кодекс РФ не содержит иных ограничений прекращения срочного договора.
     
     Поэтому суд не усматривает оснований для отмены приказа об увольнении Бат-вой, изменении даты и формулировки увольнения.
     
     Из представленной справки следует, что Бат-вой О.В. при увольнении не получены причитающиеся ей выплаты в размере 1106 руб. 66 коп. Суд полагает, что данная сумма подлежит взысканию с работодателя в пользу истца. Вместе с тем, суд не находит оснований для удовлетворения требований истицы о взыскании денежной компенсации с невыплаченной суммы, поскольку у истицы имелась возможность своевременно получить расчет, однако она по собственной инициативе деньги не получила. Суд считает, что вины работодателя в несвоевременной выплате причитающихся при увольнении выплат Бат-вой нет, поэтому суд не находит оснований для привлечения МП ПЖРЭУ к материальной ответственности по ст. 236 ТК РФ.
     
     Суд не находит оснований и для возмещения морального вреда истице. В соответствии со ст. 237 ТК РФ моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба.
     
     В судебном заседании не установлено, что работодатель совершил какие-либо неправомерные действия (бездействие) в отношении Бат-вой.
     
     Согласно ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в федеральный бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В связи с этим с ответчика подлежит взысканию в доход государства госпошлина в размере 54, 27 руб. Руководствуясь ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд решил:
     
     В удовлетворении исковых требований Бат-вой Олеси Владимировны к МП ПЖРЭУ об отмене приказа о прекращении трудового договора, изменении даты и формулировки увольнения, оплате за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда отказать.
     
     Взыскать с МП ПЖРЭУ в пользу Бат-вой Олеси Владимировны 1106 (одну тысячу сто шесть) рублей 66 копеек.
     

     Взыскать с МП ПЖРЭУ госпошлину в доход государства в размере 54 (пятидесяти четырех) рублей 27 копеек.
     
     Решение может быть обжаловано в кассационном порядке в течение 10 дней в Тверской областной суд через Ржевский городской суд.


    

Справка Кемеровского областного суда

от 01 февраля 2005 г. N 01-19/132


Извлечение

    

О практике рассмотрения судами области гражданских дел в 2004 году по кассационным и надзорным данным

     
     В настоящей справке отражены наиболее важные вопросы, возникающие у судей при рассмотрении гражданских дел.
     

Вопросы, связанные с применением законодательства о труде

     
     Как и ранее, актуальными в судебной практике остаются вопросы правильного применения законодательства о труде при рассмотрении споров, связанных с расторжением трудового договора (контракта).
     
     1. В силу статей 60 и 72 ТК РФ работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, кроме случаев, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, а также переводить работника на другую постоянную работу без его письменного согласия.
     
     Переводом на другую постоянную работу в той же организации, требующим письменного согласия работника, согласно статьи 72 ТК РФ следует считать изменение трудовой функции или иных существенных условий трудового договора (ст. 57 ТК РФ). Такое же согласие необходимо получить от работника в случае перевода на постоянную работу в другую организацию либо в другую местность вместе с организацией. Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 17 марта 2004 года N 2 \"О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации\" разъяснил, что под другой местностью следует понимать местность за пределами административно-территориальных границ соответствующего населенного пункта (пункт 16).
     
     Если в трудовом договоре место работы работника было определено с указанием конкретного структурного подразделения, то следует исходить из того, что перевод работника в другое структурное подразделение организации возможен лишь с его письменного согласия, поскольку в указанном случае это влечет за собой изменение существенного условия трудового договора (ч. 2 ст. 57 ТК РФ). Под структурным подразделением организации, как указано в пункте 16 названного постановления Пленума Верховного Суда РФ, следует понимать филиалы, представительства, отделы, цеха, участки и т.д.
     
     Вместе с тем, не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия работника перемещение его в той же организации на другое рабочее место, в другое структурное подразделение этой организации в той же местности, поручение работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения трудовой функции и изменения существенных условий труда (ч. 3 ст.72 ТК РФ).
     
     Разрешая дела, связанные с переводом на другую работу, о восстановлении на работе лица, переведенного на другую работу и уволенного за прогул в связи с отказом приступить к ней, необходимо учитывать, что обязанность представить доказательства, свидетельствующие о законности самого перевода, возлагается на работодателя. В случае признания перевода незаконным увольнение за прогул не может считаться обоснованным и работник подлежит восстановлению на прежней работе (пункт 40 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года N 2).
     

     Неправильное применение указанных норм права повлекло отмену решения Ленинского районного суда г. Кемерово по делу по иску Русаковой С.Ю. к ЗАО \"Кемероволифтсервис\" о признании незаконным приказа от 24 марта 2004 года о временном переводе на другую работу, приказа от 27 мая 2004 года о расторжении трудового договора по подп. \"а\" пункта 6 статьи 81 ТК РФ и о восстановлении на работе в должности лифтера-обходчика диспетчерской по ул. Рекордная, 27 УКО \"Московский\" ЗАО \"Кемероволифтсервис\". Считая приказы и увольнение незаконными, истица указала, что она работала лифтером-обходчиком в УКО \"Московский\" ЗАО \"Кемероволифтсервис\", в диспетчерской, расположенной по ул. Рекордная, 27. 22 марта 2004 года обслуживаемые их диспетчерской лифты были присоединены к диспетчерской по ул. Попова, 1 \"а\" и ей было предложено написать заявление о переходе в другие диспетчерские, но она отказалась. 24 марта 2004 года был издан приказ о ее переводе на 1 месяц в связи с производственной необходимостью в диспетчерскую по ул. Халтурина, 23, который истица считает незаконным, так как оснований для перевода, предусмотренных статьей 74 ТК РФ, не имелось. После окончания срока временного перевода приказа о перемещении на другое рабочее место не издавалось, а прежнее место было ликвидировано. Приказом от 27 мая 2004 года истица была уволена по указанному выше основанию - за совершение прогулов.
     
     Разрешая спор, и отказывая Русаковой С.Ю. в удовлетворении исковых требований, суд неправильно применил нормы материального права и неправильно определил обстоятельства, имеющие значение для дела.
     
     Отменяя решение суда первой инстанции, судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда (далее по тексту - судебная коллегия) указала на то, что суд сделал взаимоисключающие выводы. Так, суд пришел к выводу о законности приказа от 24 марта 2004 года о временном переводе Русаковой С.Ю. в связи с производственной необходимостью из диспетчерской по ул. Рекордная, 27 в диспетчерскую по ул. Халтурина, 23. В то же время суд сделал вывод, что с 25 апреля 2004 года, при работе истицы в тех же условиях, уже имело место ее перемещение в другую диспетчерскую в соответствии с ч. 3 ст. 72 ТК РФ. То есть, суд не установил, имел ли место перевод истицы на другую постоянную работу или имело место перемещение на другое рабочее место, в другое структурное подразделение этой организации в той же местности.
     
     Отказывая в иске о признании незаконным и отмене приказа от 24 марта 2004 года о временном переводе Русаковой С.Ю. в связи с производственной необходимостью в диспетчерскую по ул. Халтурина, 23, суд не учел разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года N 2 \"О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации\" (пункт 40) и не обязал работодателя представить доказательства, свидетельствующие о законности перевода истицы (пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 года N 23 \"О судебном решении\").
     

     2. Из смысла подпункта \"г\" пункта 6 статьи 81 ТК РФ следует, что трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае совершения работником по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, при условии, если их вина установлена вступившим в законную силу приговором суда либо постановлением органа, уполномоченного на применение административных взысканий.
     
     Однако Заводской районный суд г. Кемерово при рассмотрении дела по иску Гнездилова А.Г. к ООО \"Компания мобил капитал\" о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда определением от 17 ноября 2004 года приостановил производство по делу до рассмотрения уголовного дела, возбужденного в отношении истца по факту хищения.
     
     Между тем, истец, оспаривая законность увольнения, сослался на отсутствие приговора суда или постановления органа, уполномоченного на применение административных взысканий, установивших его вину в совершении хищения.
     
     Отменяя определение суда первой инстанции, судебная коллегия указала, что Гнездилов А.Г. уволен работодателем по подп. \"г\" пункта 6 ст. 81 ТК РФ за совершение хищения приказом от 25 июня 2004 года, а уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ возбуждено в отношении истца 9 ноября 2004 года. Таким образом, суд не учел, что на момент расторжения работодателем трудового договора с истцом вина Гнездилова А.Г. в совершении хищения по месту работы не была установлена вступившим в законную силу приговором суда либо постановлением органа, уполномоченного на применение административных взысканий.
     
     3. В соответствии с частями 2, 3 статьи 62 ТК РФ при прекращении трудового договора работодатель обязан выдать работнику в день увольнения (последний день работы) трудовую книжку.
     
     В случае, если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, работодатель направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
     
     В силу статьи 234 ТК РФ работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки.
     

     Между тем, Яшкинский районный суд решением от 12 июля 2004 года отказал Скорых А.Г. в удовлетворении иска к МУП \"ЖКХ п. Яшкино\" о взыскании заработной платы за время задержки работодателем трудовой книжки с 10 июня 2003 года по 7 февраля 2004 года по тем основаниям, что у истца не было никаких препятствий в получении трудовой книжки.
     
     С таким выводом согласиться нельзя.
     
     Как видно из дела, трудовой договор между сторонами расторгнут на основании приказа от 10 июня 2003 года. В день увольнения трудовая книжка истцу работодателем выдана не была, уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой, направлено работодателем истцу только 7 февраля 2004 года.
     
     При таких обстоятельствах вывод суда о том, что работодатель не несет ответственность за задержку выдачи истцу трудовой книжки в период с 10 июня 2003 года по 7 февраля 2004 года, противоречит положениям части 3 статьи 62 ТК РФ.
     
     В связи с неправильным применением названных норм права решение суда отменено судом кассационной инстанции.
     
     4. Статьей 139 ТК РФ установлен единый порядок исчисления средней заработной платы для всех случаев ее определения.
     
     Из смысла указанной нормы права следует, что при любом режиме работы организации расчет средней заработной платы работника:
     
     - при взыскании денежных сумм за время вынужденного прогула, в случае признания незаконными увольнения или перевода работника на другую работу (часть 2 статьи 394 ТК РФ);
     
     - при вынужденном прогуле, в связи с неправильной формулировкой причины увольнения (часть 6 статьи 394 ТК РФ);
     
     - при взыскании денежных сумм за время вынужденного прогула, вызванного задержкой выдачи уволенному работнику трудовой книжки (статья 234 ТК РФ) производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 месяцев, предшествующих моменту выплаты, кроме случаев, когда коллективным договором предусмотрен иной период для расчета средней заработной платы, и при условии, что это не ухудшает положение работника.
     
     При определении среднего заработка следует учитывать, что в соответствии со статьей 139 ТК РФ постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2003 года N 213 утверждено \"Положение об особенностях порядка исчисления средней заработной платы\".
     

     Между тем, судебная практика свидетельствует, что суды при исчислении средней заработной платы неправильно применяют нормы права.
     
     Например, Тяжинский районный суд, удовлетворяя исковые требования Яблоковой В.А. к Администрации Тяжинского района Кемеровской области о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, исчислил среднюю заработную плату за 3 месяца, предшествующие увольнению истицы. Неправильное применение норм статьи 139 ТК РФ явилось одной из причин отмены решения суда первой инстанции судом надзорной инстанции.
     
     Нередко суды, разрешая требования о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, не приводят в мотивировочной части решения доказательства, на которых основаны выводы суда о размере среднего месячного заработка, законы, которыми руководствовался суд при его исчислении, не приводят в решении расчет заработной платы, подлежащей взысканию истцу за время вынужденного прогула, а ограничиваются ссылкой в решении на правильность расчета, представленного истцами.
     
     Нарушение судом первой инстанции положений статьи 198 ГПК РФ явилось одним из оснований для отмены судом кассационной инстанции решения Центрального районного суда г. Кемерово по делу по иску Сергия Л.Д. к ООО \"Губернская страхования компания Кузбасса\" о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда; повлекло отмену решения Орджоникидзевского районного суда г. Новокузнецка по делу по иску Алешиной Л.В. к МУ ПАТП N 5 г. Новокузнецка в части взыскания заработной платы за время вынужденного прогула.
     
     При определении размера оплаты времени вынужденного прогула судам необходимо иметь в виду, что средний заработок, взыскиваемый в пользу работника за это время, не подлежит уменьшению на суммы:
     
     1) заработной платы, полученной у другого работодателя, независимо от того, работал у него работник на день увольнения или нет;
     
     2) пособия по временной нетрудоспособности, выплаченного истцу в пределах срока оплачиваемого прогула;
     
     3) пособия по безработице, которые истец получал в период вынужденного прогула, поскольку указанные выплаты действующим законодательством не отнесены к числу выплат, подлежащих зачету при определении размера оплаты времени вынужденного прогула (пункт 62 названного выше постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года N 2).
     

     5. Согласно п. 6 части 1 ст. 23 ГПК РФ мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции все дела, возникшие из трудовых отношений, за исключением дел о восстановлении на работе и дел о разрешении коллективных трудовых споров.
     
     Решая вопрос о подсудности дела по иску работника, трудовые отношения с которым прекращены, об изменении формулировки причины увольнения, следует учитывать разъяснения, содержащиеся в пункте 5 (абзац 5) постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года N 2 о том, что, поскольку предметом проверки в этом случае является законность увольнения, такие дела подсудны районному суду.
     
     Неправильное определение подсудности дела повлекло отмену определения Центрального районного суда г. Кемерово, о возвращении искового заявления Бобриневой Т.В. к Кемеровскому филиалу ОАО \"Сибирское агентство воздушных сообщений\" об изменении формулировки причины увольнения в связи с неподсудностью дела данному суду. Возвращая исковое заявление, судья указал в определении на то, что данное дело в силу подп. 6 части 1 статьи 23 ГПК РФ подсудно мировому судье. Анализируя положения приведенных выше норм права и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года N 2, судебная коллегия отменила определение судьи и передала вопрос о принятии заявления на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
     
     

Обзор кассационной практики Верховного суда Республики Коми по гражданским делам за март 2007 года

    
Дело N 33736

Сыктывкарский городской суд

     
     Суд в соответствии с требованиями законодательства Республики Коми обязан привлечь к участию в деле Министерство образования и высшей школы Республики Коми, установить в каком порядке происходит реальное предоставление жилого помещения из государственного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
     
     Мачияускайте А.Ю. обратилась в суд с иском к администрации МО ГО \"Сыктывкар\" о предоставлении ей благоустроенного жилого помещения как лицу из числа детей, оставшихся без попечения родителей.
     
     Судом к участию в деле в качестве третьего лица привлечена Администрация сельского поселения \"Кужба\".
     
     Суд обязал Администрацию МО ГО \"Сыктывкар\" предоставить Мачияускайте А.Ю. на условиях социального найма вне очереди на состав семьи один человек благоустроенное жилое помещение в г. Сыктывкаре размером не менее 33 кв.м. общей площади.
     
     Материалами дела установлено, что в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1996 года N 159-ФЗ \"О дополнительных гарантиях и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей\" Мачияускайте А.Ю. относится к категории лиц, оставшихся без попечения родителей.
     
     При помещении в детское учреждение для детей-сирот в установленном порядке жилое помещение за ней не закреплялось, и она не приобрела самостоятельного права пользования каким-либо жилым помещением, в которых проживала и проживает.
     
     На учет в льготную очередь детей-сирот Мачияускайте А.Ю. ни Администрацией МО МР \"Усть-Куломский\", ни Администрацией МО ГО \"Сыктывкар\" поставлена не была, после выпуска из интерната и до настоящего времени жильем не обеспечена.
     
     Установив указанные обстоятельства, суд правильно пришел к выводу о том, что на Администрацию сельского поселения \"Кужба\" не может быть возложена обязанность по обеспечению Мачияускайте А.Ю. жилым помещением, так как у нее не имелось и за ней не закреплялось жилье в указанном населенном пункте.
     
     Вместе с тем, вывод суда о необходимости возложения на Администрацию МО ГО \"Сыктывкар\" обязанности по предоставлению жилья истице сделан без установления всех имеющих значение для дела обстоятельств.
     
     В соответствии с п.п. 2 п. 2 и п. 3 ст. 57 Жилищного кодекса РФ и ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 года N 159-ФЗ \"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей\" детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях предусмотрено предоставление жилых помещений по договорам социального найма вне очереди на основании решения органа местного самоуправления площадью не ниже установленных социальных норм.
     
     Законом Республики Коми от 04.07.2006 года N 54-РЗ \"О категориях граждан, имеющих право на получение жилых помещений государственного жилищного фонда Республики Коми по договорам социального найма, и порядке предоставления им указанных жилых помещений по договорам социального найма\" определено, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа указанных категорий, не имеющие закрепленного жилого помещения, подлежат обеспечению жилыми помещениями государственного жилищного фонда Республики Коми по договорам социального найма в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ.
     
     Согласно постановлению Правительства Республики Коми от 09.10.2006 года N 252 \"Об органах исполнительной власти Республики Коми, осуществляющих принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях государственного жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма\" принятие на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилья, по окончании пребывания в образовательных и иных учреждениях осуществляется Министерством образования и высшей школы Республики Коми.
     
     Все учетные дела этой категории детей переданы Администрацией МО ГО \"Сыктывкар\" Министерству образования и высшей школы Республики Коми.
     
     При наличии указанных требований законодательства Республики Коми суд обязан был привлечь к участию в деле Министерство образования и высшей школы Республики Коми, установить, в каком порядке происходит реальное предоставление жилого помещения из государственного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и в зависимости от установленных обстоятельств разрешить спор в соответствии с требованиями закона.
     
     Судебная коллегия отменила решение суда и направила дело на новое рассмотрение в тот же суд.
     

Дело N 33762

Ухтинский городской суд

     
     В связи с тем, что явного несоответствия между указанной истцом ценой иска и действительной стоимостью спорного имущества не усматривалось, у суда не имелось оснований для самостоятельного определения цены иска по правилам ст. 91 ГПК РФ.
     
     Голубова З.М. обратилась в суд с иском к Афанасьеву Ю.Н. о признании права собственности на гараж в ГСК \"Интернационал\" г. Ухты.
     
     Судом возвращено Голубовой З.М. исковое заявление и разъяснено ее право на обращение с указанным иском к мировому судье.
     
     Возвращая исковое заявление, суд исходил из подсудности спора мировому судье в связи с тем, что инвентаризационная оценка спорного имущества составляет 18273 рубля.
     
     Между тем, суд не принял во внимание положения статьи 91 ГПК РФ, согласно которым цена иска указывается истцом, и не учел, что Голубова З.М., ссылаясь, на факт покупки гаража ее супругом Кожемякиным В.П. и расписку в получении денежных средств по данной сделке, определила цену иска 64000 рублей.
     
     Поскольку явного несоответствия между указанной Голубовой З.М. ценой иска и действительной стоимостью гаража не усматривалось, у суда не имелось оснований для самостоятельного определения цены иска по правилам ст. 91 ГПК РФ. Кроме того, определяя стоимость спорного имущества исходя из его инвентаризационной оценки, суд не учел, что инвентаризационная оценка имущества, как правило, ниже его действительной стоимости.
     
     Судебная коллегия отменила определение суда и направила дело на рассмотрение в тот же суд.
     

Дело N 33757

Эжвинский районный суд г. Сыктывкара

     
     Поскольку в соответствии с законом ответственность работодателя при задержке выдачи трудовой книжки возникает в связи с незаконным лишением работника возможности трудиться, суд должен установить, был ли истец лишен возможности трудиться, либо, несмотря на отсутствие трудовой книжки, он трудился и получал соответствующую оплату за свой труд.
     
     Нергеш М.И. обратился в суд с иском к ООО \"Универсал\" о восстановлении на работе, взыскании заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. В дальнейшем Нергеш М.И. уточнил исковые требования и просил взыскать с ответчика средний заработок за период задержки выдачи трудовой книжки и компенсацию морального вреда в связи с нарушением трудовых прав. В остальной части истец отказался от иска.
     
     В обоснование требований Нергеш М.И. указал, что по истечении двухмесячного срока после предупреждения о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией предприятия ему не была выдана трудовая книжка, он получил ее по почте 19.09.2006 года с записью об увольнении с 25.07.2006 года по п. 1 ст. 81 ТК РФ в связи с ликвидацией предприятия. В период задержки выдачи трудовой книжки он был лишен возможности трудоустроиться.
     
     Суд взыскал с ООО \"Универсал\" в пользу Нергеша М.И. материальный ущерб в сумме 26524 рубля 97 копеек в счет неполученного заработка в связи с задержкой выдачи трудовой книжки за период с 25.07.2006 года по 19.09.2006 года и компенсацию морального вреда в сумме 2000 рублей.
     
     Удовлетворяя исковые требования, суд указал, что истцом представлены доказательства, подтверждающие о том, что в период с 25.07.2006 года по 19.09.2006 года он был лишен возможности трудиться, ответчик же не представил доказательств, свидетельствующих об обратном.
     
     Вывод суда не соответствует фактическим обстоятельствам дела и основан на недоказанности обстоятельств, имеющих значение для дела, которые суд посчитал установленными.
     
     В соответствии со ст. 62 ТК РФ (в редакции, действовавшей в период увольнения Нергеша М.И.) и ст. 84_1 ТК РФ при прекращении трудового договора работодатель обязан выдать работнику в день увольнения трудовую книжку. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку невозможно в связи с отсутствием работника либо отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
     
     Согласно ст. 234 ТК РФ работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность возникает, если заработок не получен в результате задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки.
     

     Судом установлено, что Нергеш М.И. работал заместителем генерального директора ООО \"Универсал\". Решением Арбитражного Суда Республики Коми от 19.05.2006 года ООО \"Универсал\" признано несостоятельным (банкротом), введено конкурсное производство. 23.05.2006 года он уведомлен о предстоящем прекращении трудового договора по ст. 81 ТК РФ в связи с ликвидацией предприятия.
     
     Приказом конкурсного управляющего ООО \"Универсал\" от 24.07.2006 года Нергешу М.И. уволен по п. 1 ст. 81 ТК РФ (ликвидация предприятия) с 24.07.2006 года. В день увольнения трудовая книжка ему не была выдана. В нарушение требований закона ответчик не направил Нергеш М.И. уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на ее отправление по почте. Трудовая книжка направлена ответчиком по почте и получена Нергешем М.И. 19.09.2006 года.
     
     Поскольку в соответствии с законом ответственность работодателя при задержке выдачи трудовой книжки возникает в связи с незаконным лишением работника возможности трудиться, суд должен установить, был ли истец лишен возможности трудиться, либо, несмотря на отсутствие трудовой книжки, он трудился и получал соответствующую оплату за свой труд.
     
     Разрешая спор, суд не принял во внимание доводы ответчика о том, что Нергеш М.И. после увольнения в период отсутствия трудовой книжки не был лишен возможности трудиться, так как работал заместителем директора и получал заработную плату в ООО \"КаМи\", указав, что они не нашли подтверждения при рассмотрении дела.
     
     Ответчиком представлены суду расходные кассовые ордера, по которым истец получал в ООО \"КаМи\" денежные средства в подотчет и в качестве заработной платы в период, признанный судом периодом вынужденного прогула.
     
     Суд отверг представленные ответчиком доказательства без их надлежащей проверки, не указав мотивы, по которым он не принял указанные доказательства.
     
     Кроме того, суд не привлек к участию в деле ООО \"КаМи\", не выяснил причину противоречий в представленных документах о работе истца на указанном предприятии, не установил, являются ли полученные истцом в период задержки выдачи трудовой книжки денежные средства заработной платой.
     
     Поскольку по делу не установлены обстоятельства, имеющие значение для правильного его разрешения, судебная коллегия отменила решение суда и направила дело на новое рассмотрение в тот же суд.
     

     

Обзор судебной практики по трудовым и социальным делам Судебной Коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации за 2005 год

    
Извлечения

    
По трудовым делам

     
     1. В соответствии с главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации между организацией и ее руководителем на основании решения уполномоченного лица или органа возникают трудовые отношения. В связи с этим дела об оспаривании руководителями, заключившими с организациями трудовые договоры, решений уполномоченных органов данных организаций об освобождении указанных руководителей от занимаемых должностей подведомственны судам общей юрисдикции и рассматриваются ими в порядке искового производства как дела по трудовым спорам о восстановлении на работе.
     
     С. обратился к мировому судье судебного участка N 25 Санкт-Петербурга с иском к ЗАО \"Торговая фирма \"Юбилей\", В., Я. и другим о признании незаконным отстранения от работы, взыскании среднего заработка и возложении на ответчиков обязанности не чинить препятствий в выполнении им обязанностей генерального директора общества. В обоснование заявленных требований истец указал, что 19 сентября 2004 г. решением внеочередного собрания акционеров ЗАО \"Торговая фирма \"Юбилей\" он был избран генеральным директором общества; в тот же день с ним был заключен трудовой договор с установлением заработной платы в размере 60 тыс. рублей в месяц; однако 22 сентября 2004 г. решением Наблюдательного совета он был отстранен от работы.
     
     Решением мирового судьи судебного участка N 25 Санкт-Петербурга от 26 октября 2004 г. и дополнительным решением того же судьи от 2 ноября 2004 г. решение Наблюдательного совета ЗАО \"Торговая фирма \"Юбилей\" признано незаконным, за истцом признаны права генерального директора общества, предусмотренные Федеральным законом \"Об акционерных обществах\", в том числе право на ведение, хранение и восстановление реестра акционеров (реестра владельцев именных ценных бумаг); на ЗАО \"Торговая фирма \"Юбилей\" возложена обязанность не чинить С. препятствий в осуществлении им должностных прав и обязанностей, обеспечить беспрепятственный вход во все помещения общества и пребывание в них; в пользу истца взыскан средний заработок за время вынужденного прогула.
     
     В апелляционном порядке дело не рассматривалось.
     

     Президиум Санкт-Петербургского городского суда 9 марта 2005 г. решение мирового судьи судебного участка N 25 Санкт-Петербурга в части взыскания с акционерного общества в пользу С. среднего заработка отменил и дело в этой части направил на новое рассмотрение в районный суд; в остальной части решение и дополнительное решение мирового судьи отменены, производство по делу прекращено.
     
     Удовлетворяя надзорную жалобу С., Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 19 августа 2005 г. постановление президиума Санкт-Петербургского городского суда в части прекращения производства по делу отменила, указав следующее.
     
     В соответствии со ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений нижестоящих судов в порядке надзора являются существенные нарушения норм материального или процессуального права.
     
     При рассмотрении данного дела существенное нарушение норм материального и процессуального права было допущено президиумом Санкт-Петербургского городского суда.
     
     Из материалов дела видно, что решением внеочередного собрания акционеров ЗАО \"Торговая фирма \"Юбилей\" от 19 сентября 2004 г. С. был избран генеральным директором общества, и с ним в этот же день был заключен трудовой договор. Согласно протоколу заседания Наблюдательного совета ЗАО \"Торговая фирма \"Юбилей\" от 22 сентября 2004 г. принято решение о временном отстранении С. от работы в должности генерального директора до решения вопроса о его увольнении внеочередным общим собранием акционеров.
     
     Разрешая дело и удовлетворяя исковые требования, мировой судья пришел к выводу о том, что решение Наблюдательного совета об отстранении С. от работы является неправомерным, поскольку из норм трудового законодательства и Устава общества следует, что Наблюдательный совет не является работодателем генерального директора.
     
     В силу п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК РФ к подведомственности арбитражных судов отнесены дела по спорам между акционером и акционерным обществом, участниками иных хозяйственных товариществ и обществ, вытекающие из деятельности хозяйственных товариществ и обществ, за исключением трудовых споров. Данные дела рассматриваются арбитражным судом независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане.
     
     Отменяя в части решение мирового судьи и прекращая в этой части производство по делу, суд надзорной инстанции сослался на нарушение судом процессуальных норм. При этом президиум, руководствуясь приведенной нормой процессуального Закона, исходил из того, что, хотя требования истца вытекают из трудовых отношений, имеет место спор корпоративного характера, который касается деятельности и формирования исполнительных органов акционерного общества.
     

     Данный вывод суда надзорной инстанции основан на неправильном толковании норм материального права и применении норм процессуального права.
     
     В соответствии с п. 3 ст. 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ \"Об акционерных обществах\" образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. На отношения между обществом и единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) и (или) членами коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям указанного Федерального закона.
     
     Таким образом, правовое положение руководителей акционерных обществ определяется нормами как трудового законодательства, в частности главы 43 ТК РФ, так и нормами законодательства об акционерных обществах, которые в силу ст. 5 ТК РФ должны соответствовать Трудовому кодексу Российской Федерации.
     
     Согласно ст. 381 ТК РФ индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам применения закона и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению трудовых споров.
     
     Учитывая изложенное, вывод суда надзорной инстанции о том, что данный спор в силу ст. 33 АПК РФ подведомственен арбитражному суду, нельзя признать правильным, поскольку настоящий спор вытекает из трудовых правоотношений.
     
     Кроме того, президиум суда надзорной инстанции не принял во внимание разъяснения, содержащиеся в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 ноября 2003 г. N 17 \"О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел по трудовым спорам с участием акционерных обществ, иных хозяйственных товариществ и обществ\", предусматривающем, что дела об оспаривании руководителями организаций, заключивших с данными организациями трудовые договоры, решений уполномоченных органов организаций об освобождении их от занимаемых должностей подведомственны судам общей юрисдикции и рассматриваются ими в порядке искового производства как дела по трудовым спорам о восстановлении на работе (ст.ст. 11, 273, 281, 391 ТК РФ, п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК РФ, ст. 22, подраздел II ГПК РФ, пп. 4, 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. N 2 \"О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации\").
     
     Таким образом, дело по заявленным С. требованиям согласно ст. 24 ГПК РФ подсудно не мировому судье, а районному суду. Нормы ст. 28 названного Кодекса определяют общее правило территориальной подсудности, согласно которому истец подает иск в районный суд по месту нахождения ответчика, т.е. в Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга по месту нахождения ЗАО \"Торговая фирма \"Юбилей\".
     

     С учетом приведенных обстоятельств постановление президиума Санкт-Петербургского городского суда от 9 марта 2005 г. в части прекращения производства по делу признано незаконным и отменено, дело направлено на новое рассмотрение в районный суд.
     

Определение N 78В0531

     
     2. Выплата работникам заработной платы в меньшем размере, чем другим работникам, за равный труд только потому, что они не подписали индивидуальные трудовые договоры (контракты) с ограниченным сроком действия, является одним из видов дискриминации в оплате за труд равной ценности и нарушает конституционные права работников, не заключивших такие договоры (контракты).
     
     X., Р. и С. обратились в суд с иском к ОАО \"Аэрофлот - Российские авиалинии\" о взыскании заработной платы, об обязании выплачивать заработную плату в соответствии с действующими часовыми ставками оплаты летной работы и доплаты за налет часов.
     
     В обоснование своих исковых требований истцы указали на то, что 3 декабря 1999 г. генеральным директором ОАО \"Аэрофлот - Российские авиалинии\" был издан приказ \"О совершенствовании контрактной системы и оплаты труда работников летного состава\", которым введено в действие Положение о заработной плате работников летного состава. Согласно п. 1 данного Положения установленные им условия оплаты труда относятся лишь к сотрудникам, заключившим индивидуальные трудовые договоры (контракты) на определенный срок (два или четыре года). Оплата труда сотрудников, не заключивших такие договоры (контракты), производится в соответствии с Положением об организации, формах, системах оплаты труда в ОАО \"Аэрофлот - Российские авиалинии\" (приложение N 4.1 к коллективному договору на 2000 год, утвержденному на конференции трудового коллектива ОАО \"Аэрофлот - Российские авиалинии\" 26 ноября 1999 г.).
     
     X., P. и С. полагали, что установление более высоких ставок, из которых исчисляется заработная плата работникам, заключившим срочные трудовые договоры (контракты), чем те, из которых исчислялась заработная плата им (истцам), не заключившим такие контракты, нарушает их права, закрепленные ст. 37 Конституции Российской Федерации.
     
     Решением Савеловского районного суда г. Москвы от 9 ноября 2001 г. в удовлетворении заявленных требований отказано.
     
     Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда 12 февраля 2002 г. решение суда первой инстанции отменила, дело направила на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе судей.
     
     Президиум Московского городского суда 18 июля 2002 г. определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда отменил, дело направил на новое кассационное рассмотрение.
     
     Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда 26 августа 2002 г. решение суда первой инстанции оставила без изменения.
     
     Определением судьи Верховного Суда РФ от 28 января 2004 г. дело направлено для рассмотрения по существу в президиум Московского городского суда.
     
     Президиум Московского городского суда 4 марта 2004 г. решение районного суда от 9 ноября 2001 г. и определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 26 августа 2002 г. оставил без изменения.
     
     По надзорной жалобе X. дело было истребовано в Верховный Суд РФ.
     
     Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 14 октября 2005 г. судебные постановления отменила, указав следующее.
     
     В соответствии со ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений нижестоящих судов в порядке надзора являются существенные нарушения норм материального или процессуального права.
     
     При рассмотрении данного дела судами были допущены существенные нарушения норм материального права, выразившиеся в следующем.
     
     Судом первой инстанции при разрешении спора установлено, что X. и Р. работали в ОАО \"Аэрофлот - Российские авиалинии\" командирами воздушных судов, С. - штурманом. 3 декабря 1999 г. генеральным директором ОАО \"Аэрофлот - Российские авиалинии\" подписан приказ \"О совершенствовании контрактной системы и оплаты труда работников летного состава\", которым введено в действие Положение о заработной плате работников летного состава. Данным Положением предусматривался переход летного состава акционерного общества на систему индивидуальных трудовых договоров (контрактов) на определенный срок (два или четыре года) с повышением суммарных ставок оплаты летной работы. Истцы от заключения индивидуальных срочных трудовых договоров (контрактов) отказались.
     
     Отказывая в удовлетворении иска X., Р. и С, суд первой инстанции исходил из того, что требования о приведении системы оплаты труда в соответствие с требованиями закона путем уравнивания размера оплаты труда всех работников согласно их квалификации, должности и другим факторам на законе не основаны. При этом суд указал на то, что законом предприятиям предоставлено право самостоятельно решать вопросы оплаты труда.
     
     Между тем данный вывод суда не согласуется со ст. 37 Конституции Российской Федерации, в силу которой каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.
     
     Это положение установлено также статьей 77 КЗоТ РФ (действовавшего на момент рассмотрения спора), а также закреплено ст.ст. 3 и 132 ТК РФ.
     
     Согласно названным нормам Закона оплата труда каждого работника зависит от его личного трудового вклада и качества труда и максимальным размером не ограничивается. Запрещается какая-либо дискриминация при установлении и изменении размеров заработной платы и других условий оплаты труда.
     
     Реализация закрепленного в Конституции Российской Федерации права на вознаграждение за труд в условиях рыночной экономики предполагает возможность сторон трудового соглашения самостоятельно определять размер оплаты труда. В качестве критериев для определения размера оплаты труда указываются в соответствии с законом количество затраченного работником труда (личный трудовой вклад) и его качество, определяемое квалификацией работника и сложностью выполняемой им работы. При этом признается право каждого на вознаграждение, обеспечивающее как минимум всем трудящимся справедливую заработную плату и равное вознаграждение за труд равной ценности без какого бы то ни было различия.
     
     Из материалов дела видно, что Положение о заработной плате работников летного состава, введенное в действие приказом от 3 декабря 1999 г., изменяющее оплату труда указанной категории лиц в сторону увеличения, распространяется лишь на работников, заключивших индивидуальные трудовые договоры (контракты) с ОАО \"Аэрофлот - Российские авиалинии\" на определенный срок (два или четыре года). При этом условия труда остались прежними и для тех работников, которые заключили трудовые договоры (контракты), и для тех, кто такие договоры не заключил.
     
     Однако судом при разрешении спора не выяснено, почему за равный налет часов, в одних и тех же условиях, заработная плата лицам, заключившим трудовые договоры (контракты) на определенный срок, исчисляется из более высокой ставки, чем заработная плата лицам, которые такие договоры (контракты) не заключили.
     
     Между тем выплата истцам заработной платы в меньшем размере, чем другим работникам, выполняющим ту же работу, только потому, что они не подписали индивидуальные трудовые договоры (контракты) с ограниченным сроком действия, является одним из видов дискриминации в оплате за равный труд и нарушает конституционные права истцов.
     
     При разрешении спора судом не дана оценка тому обстоятельству, что отказ X., Р., С. от заключения договоров (контрактов) был связан с установлением в контрактах, вопреки требованиям закона, сроков их действия. На данное нарушение законодательства было обращено внимание государственной инспекцией труда на воздушном транспорте по г. Москве (в адрес ответчика было вынесено предписание), а также Московской авиатранспортной прокуратурой (ответчику направлялось представление). Несмотря на это акционерное общество не устранило нарушение и продолжало заключать заведомо нарушающие права работников срочные трудовые договоры.
     
     В материалах дела имеются данные о том, что истцы были согласны подписать с ответчиком контракты на его условиях, но при исключении пункта, устанавливающего ограничение срока действия договора.
     
     В определении от 4 марта 2004 г. президиум Московского городского суда ссылался на то, что условие о срочности заключенных трудовых договоров (контрактов) было исключено приказом работодателя. Однако данное утверждение противоречит тексту указанного приказа.
     
     Кроме того, из материалов дела видно, что 25 мая 2001 г., т.е. после издания упомянутого приказа, ОАО \"Аэрофлот - Российские авиалинии\" вновь предложило истцу X. заключить трудовой договор (контракт) сроком на два года. Данное обстоятельство свидетельствует о нежелании именно акционерного общества, а не X. заключить трудовой договор (контракт).
     
     Сославшись на возможность применения разных систем и размеров оплаты труда и на отказ истцов от заключения трудовых договоров (контрактов) с новыми условиями оплаты труда, суд не дал оценки доводам истцов о том, что формальное отражение в новых трудовых договорах (контрактах) всех возможных условий труда в ОАО \"Аэрофлот - Российские авиалинии\" само по себе не указывает на наличие различий в условиях работы лиц, заключивших новые трудовые договоры (контракты) на определенный срок (два или четыре года), и лиц, работающих по ранее заключенным трудовым договорам.
     
     Таким образом, вывод о возможности применения разных систем и размеров оплаты труда сделан судом на основе различия текстов в трудовых договорах (контрактах), а не на основании установления действительных условий труда.
     
     Учитывая вышеизложенное, судебные постановления признаны незаконными и отменены.
     
     При новом рассмотрении дела суду предложено проверить доводы истцов о нарушении их прав работодателем при установлении в ОАО \"Аэрофлот - Российские авиалинии\" различных систем оплаты труда для одной и той же категории работников в зависимости от условий индивидуальных трудовых договоров.
     

Определение N 5В05120

     
     3. Согласно Конвенции о международной гражданской авиации, вступившей в силу для СССР 14 ноября 1970 г. и являющейся обязательной для Российской Федерации, каждое Договаривающееся государство обязуется сотрудничать в обеспечении максимально достижимой степени единообразия правил, стандартов, процедур и организации, касающихся авиационного персонала. Для обеспечения безопасности и усовершенствования аэронавигации Международная организация гражданской авиации в форме приложений к Конвенции принимает международные стандарты, применение которых является необходимым и обязательным для государств - участников Конвенции.
     
     Заместитель прокурора г. Москвы по надзору за соблюдением законов на воздушном и водном транспорте обратился в суд с иском к ОАО \"Аэрофлот - Российские авиалинии\" и просил признать не соответствующим федеральному законодательству и не подлежащим применению п. 5.2.4.1 Руководства по производству полетов эксплуатанта ОАО \"Аэрофлот - Российские авиалинии\", ссылаясь на то, что установленное данным пунктом положение об ограничении прав пилотов, достигших 60-летнего возраста, противоречит закону и нарушает права работников указанного ОАО.
     
     Решением Савеловского районного суда г. Москвы от 10 июня 2003 г. в удовлетворении иска отказано.
     
     Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда 2 сентября 2003 г. решение суда оставила без изменения.
     
     В надзорной жалобе К. был поставлен вопрос об отмене состоявшихся по делу судебных постановлений как незаконных.
     
     Судья Верховного Суда РФ, рассмотрев 12 августа 2005 г. истребованное по надзорной жалобе дело, в передаче его для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции отказал, указав следующее.
     
     В силу ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений нижестоящих судов в порядке надзора являются существенные нарушения норм материального или процессуального права.
     
     Таких нарушений судом при рассмотрении данного дела не допущено.
     
     Из материалов дела видно, что приказом генерального директора ОАО \"Аэрофлот - Российские авиалинии\" от 30 октября 2001 г. были утверждены изменения в Руководство по производству полетов эксплуатанта ОАО \"Аэрофлот - Российские авиалинии\", в соответствии с которыми п. 5.2.4.1 Руководства был дополнен указанием на то, что командиры воздушных судов, лица командно-руководящего, командно-летного и инструкторского состава (пилоты), достигшие возраста 60 лет, могут продолжать летную работу в ОАО \"Аэрофлот - Российские авиалинии\" только в качестве вторых пилотов на освоенном типе воздушных судов.
     
     Разрешая настоящее дело, суд не нашел оснований для удовлетворения заявления прокурора, поскольку установил, что включение в упомянутое Руководство указания на возможность пилотов, достигших 60-летнего возраста, продолжать летную работу лишь в качестве вторых пилотов соответствует нормам международного права, обязательным для Российской Федерации и в силу ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, п. 1 ст. 5 Федерального закона \"О международных договорах Российской Федерации\" являющимся частью правовой системы Российской Федерации.
     
     При этом суд исходил из того, что ограничение прав пилотов, достигших 60-летнего возраста, на выполнение функций командиров воздушных судов установлено в качестве стандарта Международной организации гражданской авиации и содержится в Приложении 1 \"Выдача свидетельств авиационному персоналу\" к Конвенции о международной гражданской авиации (заключена в г. Чикаго 7 декабря 1944 г.), вступившей в силу для СССР 14 ноября 1970 г. и обязательной для Российской Федерации.
     
     Согласно ст.ст. 37, 54 указанной Конвенции каждое Договаривающееся государство обязуется сотрудничать в обеспечении максимально достижимой степени единообразия правил, стандартов, процедур и организации, касающихся, в частности, авиационного персонала; для обеспечения безопасности и усовершенствования аэронавигации Международная организация гражданской авиации в форме приложений к Конвенции принимает международные стандарты, применение которых является необходимым и обязательным для государств - участников Конвенции.
     
     Обязательность стандартов для Договаривающихся государств подтверждается положениями ст. 38 Конвенции, предусматривающими, что любое государство, правила или практика которого отличаются от правил, установленных международным стандартом, должно в обязательном порядке уведомить об этом Международную организацию гражданской авиации.
     
     Как видно из материалов дела, в 2000 году Российская Федерация уведомила Международную организацию гражданской авиации об имеющихся различиях в стандартах по выдаче свидетельств в гражданской авиации лишь в той части, которая ограничивает права пилотов, достигших 60-летнего возраста, на выполнение функций второго пилота; о наличии каких-либо различий между признаваемыми и действующими в Российской Федерации правилами и международными стандартами выдачи свидетельств авиационному персоналу по вопросу допуска пилотов, достигших 60-летнего возраста, к выполнению функций командиров воздушных судов Российской Федерацией заявлено не было.
     
     С учетом изложенного является обоснованным вывод суда о правомерности включения ОАО \"Аэрофлот - Российские авиалинии\" в собственное Руководство по производству полетов указания о возможности продолжения летной работы командирами воздушных судов, достигшими 60-летнего возраста, только в качестве вторых пилотов.
     
     Довод в надзорной жалобе К. о том, что требования международных стандартов, изложенные в Приложении 1 к Конвенции о международной гражданской авиации, не носят обязательного характера для Российской Федерации, правильными признаны быть не могут, так как основаны на ошибочном толковании положений Конвенции и не соответствуют действительным обстоятельствам настоящего дела.
     

Определение N 5В0564

     
     4. Увольнение работника по результатам аттестации признано незаконным, поскольку доказательств того, что порядок аттестации сотрудников каким-либо образом формализован и урегулирован в локальном нормативном акте организации, ответчиком в судебном заседании представлено не было.
     
     Решением Таганского районного суда г. Москвы от 26 июня 2002 г. Ш. был восстановлен в должности юриста в Московском представительстве фирмы \"Кудер Бразерс ЛЛП\" со дня незаконного увольнения 14 мая 1999 г.; с фирмы \"Кудер Бразерс ЛЛП\" в пользу Ш. взысканы средний заработок за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда.
     
     Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда решение в части восстановления на работе Ш., взыскания компенсации морального вреда оставила без изменения, а в части взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула - отменила и дело в этой части направила в суд первой инстанции на новое рассмотрение.
     
     В надзорной жалобе ответчик просил отменить состоявшиеся по делу судебные постановления в части восстановления истца на работе и компенсации морального вреда.
     
     Определением судьи Верховного Суда РФ надзорная жалоба оставлена без удовлетворения со ссылкой на отсутствие оснований для передачи дела для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции.
     
     В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 33 КЗоТ РФ (действовавшего на момент возникновения спорных правоотношений) трудовой договор (контракт), заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор (контракт) до истечения срока его действия могут быть расторгнуты администрацией предприятия, учреждения, организации лишь в случае обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации либо состояния здоровья, препятствующих продолжению данной работы (аналогичная норма содержится в п. 3 ст. 81 ТК РФ).
     
     Обязанность доказать наличие законного основания для увольнения и соблюдение установленного порядка увольнения возложена процессуальным законодательством на работодателя.
     
     Как видно из материалов дела, Ш. был принят на работу в качестве юриста в Московское представительство фирмы \"Кудер Бразерс ЛЛП\" 1 декабря 1997 г. Приказом от 13 мая 1999 г. он был освобожден от занимаемой должности с 14 мая 1999 г. в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 33 КЗоТ РФ - в связи с обнаружившимся несоответствием занимаемой должности и выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, выявленной на основании аттестации, проведенной комитетом по делам юридического персонала.
     
     Ответчик представил суду в подтверждение законности увольнения Ш. результаты аттестации - два письма от партнеров фирмы Д. и А. в комитет по делам юристов, касающихся оценки работы юристов, в том числе Ш., а также протокол заседания комитета от 11 декабря 1998 г., из которого следует, что на основании полученных оценок работы Ш. признано, что он не может более считаться хорошо зарекомендовавшим себя. Из вышеуказанных писем усматривается, что опыт работы Д. и А. совместно с Ш. ограничен, его профессиональному стажу должен соответствовать более высокий уровень самостоятельности в работе, он может работать совместно со старшим юристом, ему было трудно охватить весь вопрос в целом и представить рекомендации, имеющие практическую значимость.
     
     Между тем доказательств того, что при принятии на работу Ш. был поставлен в известность о возможности оценки результатов его работы и его личных деловых качеств в форме аттестации и по результатам такой аттестации может последовать увольнение, а также того, что в фирме \"Кудер Бразерс ЛЛП\" порядок аттестации юристов каким-либо образом формализирован и урегулирован в локальном нормативном акте фирмы, ответчиком в судебном заседании представлено не было.
     
     В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 1992 г. N 16 \"О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации законодательства о разрешении трудовых споров\" разъяснено, что несоответствие по квалификации может быть доказано заключением аттестационной комиссии по результатам аттестации работника. Выводы этой комиссии о деловых качествах работника подлежат оценке в совокупности с другими доказательствами по делу.
     
     Суд исследовал обстоятельства по делу, сведения из комитета по делам юристов, дал оценку представленным доказательствам и показаниям свидетеля, учел, что ответчик не представил данных, подтверждающих некачественное выполнение истцом заданий, наличие замечаний руководства, доведенных до сведения истца надлежащим образом, и пришел к правильному выводу об отсутствии достоверных доказательств недостаточной квалификации Ш., которые указывали бы на несоответствие его занимаемой должности.
     
     При таких обстоятельствах суд обоснованно удовлетворил исковые требования Ш. о восстановлении на работе и компенсации морального вреда в связи с незаконным увольнением.
     
     Доводы в надзорной жалобе о том, что суд не исследовал порядок проведения аттестации, отказал в допросе в качестве свидетелей Д. и А., принимавших участие в аттестации, не дал оценку показаниям других свидетелей, не имеют правового значения, поскольку порядок проведения аттестации юристов в фирме никак не урегулирован в локальном нормативном акте организации, такой акт суду не представлен, а истец при приеме на работу и при проведении аттестации не был ознакомлен с порядком проведения аттестации.
     
     Протокол заседания комитета по делам юристов не может быть расценен как результат проведения аттестации истца, поскольку положение о создании и полномочиях комитета суду не представлено, является ли он аттестационной комиссией, из дела не ясно.
     
     Довод в надзорной жалобе о том, что произведенная работодателем оценка результатов работы работника и по существу, и по процедуре соответствует сложившимся в США традициям делового оборота, основанием для отмены судебных постановлений, законных с точки зрения российского трудового законодательства, быть признан не может. Как разъяснено в п. 31 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2 \"О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации\", несоответствие работника занимаемой должности вследствие его недостаточной квалификации должно быть подтверждено результатами аттестации, проведенной в порядке, предусмотренном федеральным законом или иным нормативным правовым актом, либо в порядке, закрепленном в локальном нормативном акте организации.
     
     Надзорная жалоба не содержит в себе достаточных оснований для отмены судебных постановлений. Нормы материального права судом применены правильно, нарушений норм процессуального права не допущено.
     

Определение N 5В0382

     
     5. При рассмотрении споров о расторжении трудового договора по инициативе работника необходимо иметь в виду, что расторжение трудового договора по этому основанию допустимо только когда подача заявления об увольнении являлась добровольным волеизъявлением работника. Если истец утверждает, что работодатель вынудил его подать заявление об увольнении по собственному желанию, то это обстоятельство подлежит проверке, и обязанность доказать его возлагается на работника.
     
     Ш. работал в ОАО \"Уфимский нефтеперерабатывающий завод\" оператором газокаталитического производства.
     
     Приказом от 5 декабря 2004 г. он был переведен на должность начальника установки газокаталитического производства, а приказом от 24 февраля 2005 г. уволен с работы по п. 3 ст. 77 ТК РФ по собственному желанию.
     
     Считая увольнение незаконным, Ш. обратился в суд с иском к ОАО \"Уфимский нефтеперерабатывающий завод\" о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного увольнением.
     
     В обоснование иска он указал, что 24 февраля 2005 г. генеральный директор предприятия предложил ему уволиться по собственному желанию, пригрозив, что если он этого не сделает, то будет уволен как не прошедший аттестацию. Начальник производства по указанию генерального директора проконтролировал его увольнение, он же указал ему дату увольнения - 24 февраля 2005 г. По мнению истца, действительной причиной увольнения явилось выступление его матери А. 24 февраля 2005 г. на двадцать первом заседании Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан.
     
     Решением Орджоникидзевского районного суда г. Уфы от 24 марта 2005 г., оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан 5 мая 2005 г., иск был удовлетворен.
     
     Определением судьи Верховного Суда РФ от 10 октября 2005 г. надзорная жалоба ОАО \"Уфимский нефтеперерабатывающий завод\" была оставлена без удовлетворения по следующим основаниям.
     
     Как разъяснено в подп. \"а\" п. 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2 \"О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации\", при рассмотрении споров о расторжении по инициативе работника трудового договора, заключенного на неопределенный срок, а также срочного трудового договора (п. 3 ст. 77, ст. 80 ТК РФ) судам необходимо иметь в виду, что расторжение трудового договора по инициативе работника допустимо в случае, когда подача заявления об увольнении являлась добровольным его волеизъявлением. Если истец утверждает, что работодатель вынудил его подать заявление об увольнении по собственному желанию, то это обстоятельство подлежит проверке, и обязанность доказать его возлагается на работника.
     
     В соответствии со ст.ст. 55, 56 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.
     
     Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
     
     Оценив юридически значимые по делу обстоятельства, дав надлежащую правовую оценку представленным сторонами доказательствам (ст. 67 ГПК РФ), суд пришел к правильному выводу о том, что со стороны ответчика имело место понуждение к подаче истцом заявления об увольнении по собственному желанию.
     
     Удовлетворяя требования заявителя о восстановлении на работе, суд обоснованно сделал вывод о том, что администрация предприятия вынудила Ш. подать заявление об увольнении по собственному желанию 24 февраля 2005 г.; причиной указанных действий администрации предприятия явилась политическая деятельность его матери - А. - депутата Государственного Собрания Республики Башкортостан.
     
     Незаконность увольнения Ш. подтверждается и нарушением порядка увольнения, выразившемся в следующем.
     
     Ш. являлся материально ответственным лицом, но был поспешно уволен без оформления передачи материальных ценностей. Согласно установленному на предприятии порядку увольнение работников осуществляется только после сдачи обходного листа за неделю до увольнения. Однако начальник производства в нарушение этого порядка, без оформления передачи материальных ценностей и утверждения обходного листа Ш. подписал заявление о его увольнении с работы по собственному желанию. Распоряжение в отдел кадров о подготовке приказа об увольнении Ш. по собственному желанию было дано начальником газокаталитического производства, о чем свидетельствует его резолюция на копии заявления истца. В связи с этим был подготовлен проект приказа и внесена запись в трудовую книжку. Сам приказ об увольнении истца по собственному желанию был подписан генеральным директором после выдачи трудовой книжки Ш. с записью об увольнении. Отдел кадров предприятия выдал приказ без подписи лиц, в обязанности которых входит подписание приказа об увольнении. Бухгалтерия произвела расчет с истцом без каких бы то ни было документальных оснований для этого. Поспешные действия администрации предприятия по увольнению Ш. по собственному желанию также свидетельствуют о заинтересованности руководства в его увольнении без волеизъявления самого Ш.
     
     Основываясь на представленных истцом доказательствах, суд обоснованно счел доказанным тот факт, что именно деятельность матери истца в качестве депутата послужила истинной причиной увольнения его с работы.
     
     Доводы в надзорной жалобе направлены на иную оценку доказательств, собранных по делу судом, и по этому основанию не могут повлечь отмену состоявшихся судебных постановлений, поскольку суд надзорной инстанции по закону не наделен правом переоценки доказательств.
     

Определение N 49Ф05509

     
     6. Особое указание в ст. 410 ТК РФ на то, что работники не любого, а именно обособленного структурного подразделения организации вправе принимать решение о проведении забастовки, необходимо для защиты прав и законных интересов работников тех подразделений организации, которые не поддерживают требования части трудового коллектива, намеренной провести забастовку, или по иным причинам не желают принять участие в забастовке.
     
     29 марта 2005 г. состоялось собрание коллектива работников цеха технологического автотранспорта ЗАО \"Серебро Магадана\", на котором были выдвинуты требования работников к работодателю о повышении заработной платы и об изменении порядка ее расчета. 2 июня 2005 г. работодателю было направлено заявление представителя работников с уведомлением о принятии коллективом работников цеха решения об объявлении бессрочной забастовки с 12 июня 2005 г. В назначенную дату с 8 до 17 час. около 30 работников цеха провели забастовку.
     
     ЗАО \"Серебро Магадана\" обратилось в суд с заявлением о признании решения коллектива цеха технологического автотранспорта от 2 июня 2005 г. и проведенной 12 июня 2005 г. забастовки незаконными, ссылаясь на нарушения работниками цеха требований федерального законодательства, регулирующего порядок разрешения коллективного трудового спора и порядок объявления забастовки. В обоснование заявления указано на то, что цех технологического автотранспорта ЗАО \"Серебро Магадана\" не является обособленным структурным подразделением общества и не вправе проводить забастовку, нарушающую права работников других структурных подразделений предприятия. Заявление представителя работников, направленное работодателю 2 июня 2005 г. с уведомлением о предстоящей забастовке, не отвечает требованиям ч.ч. 2, 4, 8 ст. 410 ТК РФ и не может рассматриваться в качестве предупреждения о проведении забастовки. Кроме того, незаконная забастовка работников цеха технологического автотранспорта негативно отразилась на производственной деятельности всего предприятия в целом, поскольку водители автомашин \"БелАЗ\" осуществляют поставку руды для других структурных подразделений.
     
     Решением Магаданского областного суда от 24 июня 2005 г. заявление ЗАО \"Серебро Магадана\" о признании забастовки коллектива цеха технологического автотранспорта акционерного общества, проведенной 12 июня 2005 г., удовлетворено.
     

     Рассмотрев дело по кассационной жалобе представителя работников цеха, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 26 августа 2005 г. решение суда оставила без изменения по следующим основаниям.
     
     Статьей 37 Конституции Российской Федерации признается право на коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку.
     
     В соответствии со ст. 413 ТК РФ и ст. 17 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. N 175-ФЗ \"О порядке разрешения коллективных трудовых споров\" (действующего в части, не противоречащей Трудовому кодексу Российской Федерации) при наличии коллективного трудового спора забастовка является незаконной, если она была объявлена без учета сроков, процедур и требований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
     
     В ст. 410 ТК РФ установлено, что решение об объявлении забастовки принимается собранием работников организации (филиала, представительства и иного обособленного структурного подразделения) по предложению представительного органа работников, ранее уполномоченного работниками на разрешение коллективного трудового спора.
     
     Данной нормой право на принятие коллективного решения работников о проведении забастовки обусловлено именно структурной обособленностью организации или ее относительно самостоятельной части. Особое указание в ст. 410 ТК РФ на то, что работники не любого, а именно обособленного структурного подразделения организации вправе принимать решение о проведении забастовки, необходимо для защиты прав и законных интересов работников тех подразделений организации, которые не поддерживают требования части трудового коллектива, намеренной провести забастовку, или по иным причинам не желают принять участие в забастовке.
     
     В связи с этим понятие обособленности структурного подразделения не может трактоваться иначе, как такая степень самостоятельности этого подразделения, которая обеспечивает его автономную от основной организации деятельность и которая в случае забастовки работников подразделения обеспечивала бы возможность продолжения деятельности всей организации.
     
     При рассмотрении настоящего дела суд пришел к правильному выводу о том, что цех технологического автотранспорта не может быть признан обособленным структурным подразделением ЗАО \"Серебро Магадана\", поскольку от его работы непосредственно зависела работа всех основных производственных участков данной организации.
     

     Как следует из штатного расписания и Устава ЗАО \"Серебро Магадана\", указанный цех не является обособленным структурным подразделением общества. Он реально не обособлен от основного производства, находится на территории акционерного общества наряду с другими подразделениями и службами, включен в общую производственную деятельность.
     
     Из материалов дела видно, что приостановка работы цеха технологического автотранспорта в связи с забастовкой 12 июня 2005 г. привела к прекращению отгрузки и перевозки руды водителями автомобилей \"БелАЗ\", что в свою очередь неблагоприятно сказалось на всей деятельности предприятия, 60 процентов производственных работ на котором было парализовано.
     
     Довод в кассационной жалобе о том, что в п. 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2 \"О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации\" дано расширительное толкование понятия \"структурное подразделение\", в связи с чем вывод суда первой инстанции об отсутствии права у работников необособленного структурного подразделения на объявление забастовки, по их мнению, ошибочен, основан на неправильном толковании содержания указанного постановления. Определение понятия структурного подразделения содержится не в п. 17, а в п. 16 названного постановления и относится оно к вопросу о законности перевода работников. К вопросам о законности забастовки это разъяснение Пленума Верховного Суда РФ не применимо.
     
     Таким образом, забастовка работников цеха технологического автотранспорта привела к вынужденному простою большинства работников всего ЗАО \"Серебро Магадана\", которые участия в забастовке не принимали. Выбранная работниками цеха форма защиты экономических интересов законной быть признана не может.
     
     В соответствии со ст. 37 Конституции Российской Федерации признается право работников на забастовку как способ разрешения коллективного трудового спора.
     
     Вместе с тем реализация данного права законодателем обусловлена соблюдением ряда требований, которые имеют существенное правовое значение при рассмотрении в суде спора о законности забастовки.
     
     Несоблюдение требований о проведении примирительных процедур является основанием признания забастовки незаконной в соответствии с ч. 3 ст. 413 ТК РФ.
     

     

Определение N 93Г0514

    

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации

    

Письмо Роструда России

от 31 октября 2008 г. N 5917-ТЗ

     
     Согласно ч. 3 ст. 153 ТК РФ по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
     
     Исходя из буквального прочтения ст. 153 речь идет именно о дне отдыха, а не о пропорциональном предоставлении времени отдыха за работу в выходной день. Действующее законодательство не предусматривает зависимости продолжительности отдыха от продолжительности работы в выходной или нерабочий праздничный день. Таким образом, вне зависимости от количества отработанных в выходной день часов работнику предоставляется полный день отдыха.
     
Начальник
Правового управления
Федеральной службы
по труду и занятости

И.И. Шкловец
     
     

Письмо Роструда России

от 30 апреля 2008 г. N 1028-с

     
     В Правовом управлении Федеральной службы по труду и занятости рассмотрено обращение от 10.04.2008 N 11. Сообщаем следующее.
     
     Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный Постановлением Минтруда России от 21.07.98 N 37 (с последующими изменениями и дополнениями), является нормативным документом, который рекомендован для применения на предприятиях, в учреждениях и организациях различных отраслей экономики независимо от форм собственности и организационно-правовых форм в целях обеспечения правильного подбора, расстановки и использования кадров.
     
     Квалификационные характеристики, содержащиеся в Квалификационном справочнике, являются нормативными документами, предназначенными для обоснования рационального разделения и организации труда, правильного подбора, расстановки и использования кадров, обеспечения единства при определении должностных обязанностей работников и предъявляемых к ним квалификационных требований, а также принимаемых решений о соответствии занимаемым должностям при проведении аттестации руководителей и специалистов. На основе Квалификационных характеристик разрабатываются должностные инструкции для конкретных работников.
     
     Требования к квалификации работников определяются их должностными обязанностями, которые, в свою очередь, обусловливают наименования должностей.
     
     В соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к должности главного бухгалтера, для замещения данной должности предусмотрено наличие высшего профессионального образования (в т.ч. до изменений, внесенных Постановлением Минтруда России от 12.11.2003 N 75).
     
     Вместе с тем Квалификационным справочником предусмотрено, что лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии в порядке исключения могут быть назначены на соответствующие должности так же, как лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.
     
     Соответствие фактически выполняемых обязанностей и квалификации работников требованиям должностных характеристик определяется аттестационной комиссией в соответствии с применяемым в организации положением о порядке проведения аттестации.
     

     Трудовой кодекс Российской Федерации предусматривает в качестве основания прекращения трудового договора по инициативе работодателя несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
     
     При этом увольнение по указанному основанию допускается, если невозможно перевести работника с его пи